Административное пресечение как мера административно-правового принуждения
Категория реферата: Рефераты по административному праву
Теги реферата: реферати українською, реферат бесплатно без регистрации
Добавил(а) на сайт: Zykov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
Если рассматривать физическое принуждение в узком смысле, то есть отграничив от него меры материального воздействия, то к нему относятся такие меры, которые непосредственно воздействуют на личность, ограничивая ее свободу действий, пресекая противоправные деяния. Примером физического принуждения в узком смысле может служить применение мер административного пресечения к лицу, совершающему правонарушение, в виде его задержания либо применению для пресечения его действий физической силы, специальных средств и оружия.
По юридическому критерию очень важно различать легальное (правовое) и нелегальное, не основанное на законе принуждение (насилие). Видами нелегального являются агрессия других государств, завоевание, внешнее насилие. Внутри страны источником насилия могут быть преступность, охлократия (власть толпы), бандократия (власть полулегальных формирований, например, мафии, хунвейбинов, черной сотни, Ку-Клукс-Клана.). Источником насилия внутри страны нередко являются злоупотребление ее властных структур, некомпетентность, халатность должностных лиц, то есть административный произвол. Его яркие проявления – раскулачивание, выселение целых народов, история деятельности ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ[15].
Большое теоретическое и практическое значение имеет вопрос об основаниях правового принуждения. Некоторые авторы в качестве основания правового принуждения выделяют лишь противоправное поведение и считают, что если нет неправомерных действий, - нет и принудительных акций[16]. Другие авторы считают, что «…в качестве таких оснований могут также выступать и противоправное поведение, и экстремальные социальные условия»[17]. Схожей точкой зрения по вопросу оснований применения правового принуждения обладает Козлов Ю.М., по мнению которого «…основанием применения правового принуждения являются: во-первых, совершение противоправного деяния, во- вторых, наступление особых условий, предусмотренных правовой нормой, например, эпидемий, стихийных бедствий, катастроф техногенного характера и других чрезвычайных обстоятельств, при которых меры правового принуждения используются при отсутствии правонарушения и вины человека в целях предупреждения возникновения тех или иных опасных последствий, их локализации»[18].
Говоря о государственно-правовом принуждении как средстве охраны правопорядка, а также методе государственной деятельности, следует выделить некоторые особенности, качественно характеризующие его с позиции теории права.
Правовое принуждение осуществляется посредством юрисдикционных, правоприменительных актов. «Сами по себе юридические нормы предусматривают лишь возможность принуждения. Реально же властно-принудительные свойства правового регулирования концентрируются в актах применения права»[19].
Принуждение применяется на основе права. Юридические нормы регулируют, какие меры, при каких условиях, при каком порядке, кем могут применяться.
Законодательством определяются основания для применения органами власти мер принуждения, закрепляются признаки (составы нарушений), при наличии которых применяются принудительные средства. В нормативном порядке устанавливается, какие принудительные меры и в каком размере могут применяться при наличии законных оснований. Большое значение имеет четкая регламентация порядка применения принудительных средств, определение круга субъектов принуждения и их компетенции. Процедура осуществления принудительного воздействия устанавливается правом и создает необходимые гарантии для охраны прав и интересов граждан и организаций.
Существует государственная монополия на правовое принуждение. Только государство вправе издавать юридические нормы и применять установленные им санкции. Только государство, обладающее специальным аппаратом принуждения, вправе применять принудительные меры к гражданам и организациям, коллективным субъектам. Что же касается негосударственных организаций, то они могут применять меры принуждения только к своим членам на основе своих уставов (положений), и только те, которые непосредственно связаны с членством в организации. Частные организации не могут физически воздействовать на своих членов.
С целью привлечения граждан к охране правопорядка государство предоставило народным дружинам, природоохранным инспекциям право применять к гражданам меры принуждения на основе юридических норм. Общественные органы могут осуществлять принуждение в отношении граждан только по поручению государства, в установленных законом случаях и, как правило, под государственным контролем.
В теории права с точки зрения цели государственного принуждения
принято различать те или иные его способы, которые, как верно замечает
Алексеев С.С. «…с фактической стороны выражаются в мерах, то есть в таких
юридически реальных явлениях, образующих содержание правоохранительных и
иных государственно-властных отношений, которые олицетворяют действия, реализацию правового принуждения в том или ином конкретном жизненном
случае»[20]. Правовое принуждение, единое по своей сущности, предполагает
его отраслевую дифференциацию. Это обусловлено разнородностью регулируемых
общественных отношений, а также разнохарактерностью посягательств на них, в
силу чего существует необходимость применения различных мер видов и мер
правового принуждения, которые отличаются друг от друга по своему
содержанию, основаниям и порядку реализации. Вполне вероятно, что характер
той или иной меры принуждения, прежде всего будет определяться тем видом
принуждения, в кругу которого данная мера принуждения существует.
Поскольку меры правового принуждения разнообразны и обладают многочисленными признаками, возможна различная классификация их в зависимости от избранного критерия. Так, по субъекту можно различать государственное, муниципальное и общественно-правовое принуждение. Первое, в свою очередь, делится на судебное и внесудебное.
Основная задача принудительных актов – защита правопорядка. Таким образом, по способу его охраны следует различать четыре вида принуждения: предупреждение, пресечение, наказание (взыскание), восстановление.
В зависимости от основания и процедурных особенностей выделяют уголовное, административное, дисциплинарное, гражданско-правовое и иные виды принуждения.
Принуждение можно различать и по отраслевому критерию: какой отраслью права установлены принудительные меры. Соответственно принято различать принуждение по государственному, гражданскому, уголовному, уголовно- процессуальному, трудовому и административному праву.
Подробное изучение каждого из видов государственно-правового
принуждения не входят в план данной дипломной работы. В следующем параграфе
тщательному анализу будет предан лишь отдельный вид государственно-
правового принуждения, а именно - административно-правовое принуждение.
Будет сделана попытка выявления сущности административно-правового
принуждения, его признаков, оснований применения, его видов и т.д.
1.2 Понятие и виды административно-правового принуждения
Научно-теоретическое исследование административно-правового
принуждения отечественными учеными в своем летоисчислении насчитывает более
ста лет. Большая роль в исследовании и разработке теории административно-
правового принуждения принадлежит ординарному профессору кафедры
государственного и административного права Демидовского юридического лицея
(г. Ярославль), в дальнейшем профессору Московского университета И.Т.
Тарасову.
По его мнению, среди различных методов административного воздействия
принуждение представляет собой крайнюю меру, которой располагает
исполнительная власть для реализации распоряжения: «Принуждением называется
та деятельность администрации, посредством которой устраняется и
подавляется встречаемое администрацией сопротивление при исполнении ее
законных задач»[21]. Применению административного принуждения должны
предшествовать превентивные меры, одна из них – приказание с угрозой
физического принуждения. По преимуществу такие меры необходимы для
пресечения или предупреждения наиболее тяжких административных
правонарушений, посягающих на общественный порядок и установленный порядок
управления. Меры административного принуждения, сопряженные с физическим
или моральным воздействием, неизбежно ограничивают права и интересы
подозреваемого в совершении проступка, поэтому их применение невозможно без
надлежащих правовых гарантий. Процессуальные гарантии подозреваемого, полномочия органов исполнительной, судебной власти, их должностных лиц
определяются правом принуждения или правом принудительной власти. Право
принудительной власти базируется на следующих основополагающих принципах:
1) меры физического и морального воздействия должны быть соразмерны методам противоправного действия нарушителя, размеру вреда, причиняемого проступком;
2) применению карательных санкций должно предшествовать противодействие нарушителя, прекращение противоправных действий и прекращение принудительных мер;
3) законность применения мер физического и морального воздействия может быть подтверждена или отвергнута при обжаловании подозреваемыми лицами или в процессе судебного контроля. Подозреваемый в совершении административного проступка может обжаловать применение принудительных мер до начала производства по делу или после завершения административного производства.
Анализируя деятельность принудительной власти, И.Т. Тарасов не отграничивает полномочий в сфере административного пресечения, осуществляемого должностными лицами, от публично-правовых санкций государственных органов. К формам принуждения он относит вооруженное принуждение и объявление осадочного и чрезвычайного положения[22].
Ощутимый вклад в развитие отечественной административно-правовой
науки внес профессор Императорского Казанского университета В.В.
Ивановский. В своей основной работе «Русское государственное право»[23] он
предпринял попытку обосновать единство публично-правовых дисциплин:
административного, государственного, полицейского, уголовного, уголовно-
исполнительного и муниципального права. Таким образом, в сферу научных
изысканий ученого входили и проблемы административного принуждения. В.В.
Ивановским были обоснованы отраслевые полномочия органов административного
принуждения. В России рубежа XIX-XX веков отсутствовало четкое
разграничение полномочий судов и органов юстиции: министр юстиции был
вправе своими решениями инициировать производство по делам о политических
преступлениях либо прекращать производство, он же рассматривал ходатайства
Сената о смягчении виновным дворянам и чиновникам отдельных уголовных
наказаний или о помиловании. В.В. Ивановский отмечал наделение органов
юстиции («органов судебного управления») особыми властными полномочиями. Он
писал, что «…в отношении большинства административных вопросов, рассматриваемых в Правительствующем Сенате, министру юстиции принадлежат
генерал-прокурорские права, что ставит его не только выше прочих министров, но и выше самого Сената»[24]. Аналогичным статусом обладали и министерства
юстиции большинства стран Европы.
В.В. Ивановским была четко определена компетенция Министерства
внутренних дел, состоящая из двух групп полномочий:
1) к ведению полиции безопасности были отнесены собственно полицейская деятельность, обеспечивающая государственную и общественную безопасность
(корпус жандармов и Департамент полиции);
2) контроль в сфере цензуры, осуществляемый Главным управлением по делам печати.
Таким образом, органы полиции рассматривались как составная часть
«органов внутреннего управления», возглавляемых Министерством внутренних
дел.
Полномочия министерства внутренних дел в сфере здравоохранения были отнесены к ведению Медицинского департамента и Медицинского совета.
Органы исполнительной власти отождествлялись с органами администрации. В.В. Ивановский выделял отраслевые административные органы, возглавляемые соответствующим министерством, например, органы финансовой администрации входили в систему Министерства финансов и т.д. Под административным производством понималась исполнительная и распорядительная деятельность должностных лиц, «органы центрального управления» и муниципальных органов: земских, окружных, пограничных, уездных начальников почтово-телеграфных и таможенных округов. К ведению указанных начальников было отнесено дисциплинарное производство, они же были адресатами обжалования подданными действий государственных органов. Четких различий дисциплинарной и административной ответственности не было: деятельность начальников таможенных органов по рассмотрению жалоб подчиненных им лиц таможенного управления и наложению взысканий отождествлялась с наложением административных взысканий[25].
Выдающийся отечественный полицеист, ректор С.-Петербургского университета и профессор кафедры полицейского права И.Е. Андреевский был сторонником централизованной исполнительной власти, наделенной значительными карательными полномочиями. Виды административных санкций должны быть адекватны общественной опасности деяния, при этом особое значение должно уделяться превентивным мерам: преступления и проступки, посягающие на государственную собственность, могут быть предотвращены надлежащими мерами учета и контроля. Контрольные полномочия подразделялись на внутренний контроль, основанный на субординационном подчинении должностных лиц и внешний контроль, осуществляемый специализированными государственными органами[26].
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: качество реферат, функция реферат.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата