Римское Право
Категория реферата: Рефераты по административному праву
Теги реферата: ответы по математике, план курсовой работы
Добавил(а) на сайт: Burov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница реферата
Всякий новый собственник должен был считаться с личным сервитутом: кормилица пользовалась своей комнатой пожизненно, хотя бы сменилось несколько хозяев.
5. Древние формы договорных отношений были опутаны строгими формальностями. Не следует думать, что это было результатом одного только несовершенства экономических отношений, культуры, юриспруденции, хотя и это, конечно, сказывалось.
Театрализованное представление, связанное с договором покупки вещей
«рес манципи», должно было способствовать запоминанию сделки, а та особая
торжественность, которая при этом царила, имела целью предостеречь против
легкомысленного отношения к выполнению договора, подчеркнуть неотвратимость
исполнения. И это удавалось.
Определяя существо (содержание) обязательства, римский юрист Павел (III
в. н.э.) писал: «Сущность обязательства... состоит в том, чтобы связать
другого перед нами, дабы он дал что-нибудь или сделал, или предоставил»
(эти три действия выражаются по латыни словами: dare, facere, pracstarc).
Соответственно слово solvere означало «исполнение обязательства», буквально
- «развязать», «выполнить».
Древнейшим типом договора был в Риме договор словесный, или вербальный.
Для его действительности требовалось произнесение определенных слов, особенно «даю», «сделаю».
«Вербальное обязательство, - пишет Гай, возникает посредством вопроса и ответа, например, обещаешь ли дать... (что-нибудь)? - обещаю; дашь ли? - дам: ручаешься ли? - ручаюсь; сделаешь ли? - сделаю».
Весьма вероятно, что в самое древнее время вербальный договор скреплялся клятвой.
Вербальный договор был очень удобен при некоторых сделках, например при займе. Не надо было называть ни суммы займа, ни величины процента. «Дашь ли сто?» - спрашивал кредитор. Словом «даю» должник связывал себя. И никого больше не могло интересовать, что именно скрывается за суммой «сто» до тех пор, пока и займовые операции не оказались под контролем государства.
С течением времени вербальные договоры стали терять свой строго
формальный характер. Из обязательства словесного стало возникать
обязательство письменное. Римские юристы вынуждены были признать законной и
эту форму обязательств, дав ей название договоров (контрактов) литеральных
(от «литера» - буква).
Началось, вероятно, с записи в приходо-расходной книге. Затем появляется расписка в том, что один обязуется уплатить другому такую-то сумму тогда-то. Наконец проявляется письменный договор в его привычной форме.
В какое-то время судебная практика вынудила римских юристов выделить особую группу контрактов, получивших затем название реальных. Обязанность исполнения и связанная с этим ответственность наступает по ним не с момента соглашения, а с момента передачи вещи, не ранее (отсюда от «рее» - «вещь» - и название).
Типичный пример реального договора - договор хранения. В понедельник
утром одно лицо обязалось перед другим принять на хранение вещи. Доставить
их
следовало во вторник. Но как раз в ночь на вторник они сгорали от пожара.
Можно ли требовать, чтобы поклажеприниматель возместил их стоимость?
Конечно, нет. Его ответственность наступит не ранее того, как вещи поступят
к нему на склад.
Помимо договора хранения к числу реальных договоров были отнесены договоры займа и ссуды.
Римские юристы проводили тонкое различие между займом и ссудой. При
ссуде возвращается не всякая подобная вещь, а именно та, которая была
одолжена (не всякая посуда, а именно данная, не всякая лошадь, а именно та, которую одолжили для поездки, и т. п. - вещь индивидуально-определенная).
При займе, наоборот, возврату подлежат не те именно деньги, которые были
одолжены, а та же самая сумма денег: когда одна хозяйка одалживает другой
хлеб к обеду, она требует возврата не той же самой буханки, а такой же
самой (то есть вещи, обладающей теми же родовыми признаками).
Выделение реальных контрактов имело важное значение для практики.
Судья прежде всего выяснял, о каком контракте идет речь. Если то был
реальный контракт, его первым вопросом было: «Передана ли сама вещь?» Без
этого не было ответственности.
Последней по времени возникновения и самой важной по значению была четвертая группа контрактов, так называемых консенсуальных.
С экономической точки зрения они охватывали все наиболее важные формы правоотношений (за исключением займа): куплю-продажу, наем рабочей силы, скота, помещений, договор аренды земли, договор товарищества.
Момент наступления ответственности был избран критерием для отнесения
сделок к названному типу договоров и в данном случае. Когда же она
наступала? Тотчас по заключении соглашения (отсюда и название
«консенсуальный» - от «consensus» - соглашение).
Особое место среди консенсуальных контрактов занял договор купли-
продажи (emptio-venditio). Из договора реального, каким он был при
господстве манципации, договор купли-продажи сделался консенсуальным.
Ответственность сторон возникала теперь не с передачей вещи, а немедленно
по заключении соглашения - в любой из дозволенных форм: письменной, устной.
Оборот товаров был значительно облегчен.
Лицо, купившее урожай будущего года (то есть вещь, еще не существующую), «аки лицо, продавшее урожай, получали свои выгоды независимо от того, как поступит контрагент, что принесет распоряжение урожаем” и т. д.: договор вступал в силу с момента соглашения.
В споре о реальном договоре претора интересовало, была ли передана вещь. В консенсуальном договоре это обстоятельство не имело ни малейшего значения. Было ли достигнуто соглашение и о чем - вот что было первым вопросом. В реальном договоре соглашение без передачи вещи не имеет обязательной силы ни для той, ни для другой стороны. В консенсуальном договоре достаточно соглашения. Оно должно предусмотреть порядок и время передачи вещи; если контрагент воздерживается от передачи вещи, возникает нарушение обязательства, но само оно остается в силе.
Римское право (так же, как и афинское) обязывало продавца: а) гарантировать покупателя от эвикции; б) предупредить покупателя о скрытых недостатках вещи, не могущих быть обнаруженными при простом осмотре.
Если обнаруживался действительный собственник, покупатель получал право
на возмещение убытков; если он обнаруживал действительно скрытый недостаток
- мог потребовать расторжения договора или уменьшения покупной цены.
6. Когда вместо ответственности «кровью и мясом» утвердилась одна имущественная ответственность, резко возросло значение залога как наиболее эффективного средства обеспечения обязательства.
Вручение какой-либо ценной вещи кредитору (в качестве средства обеспечения долга) было известно с глубокой древности, но как внеправовой акт. Единственным средством побудить кредитора-залогопринимателя вернуть вещь была угроза бесчестия. Только в конце республики залог получает наконец официальное признание. А в начале империи было постановлено, что при неисправности должника заложенная вещь поступает в продажу, но так, что должнику возвращается излишек, вырученный против суммы долга.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: доклад по биологии, курсовые работы.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница реферата