Применение аккредитивной формы расчетов во внутреннем и международном оборотах
Категория реферата: Рефераты по банковскому делу
Теги реферата: баллов, 2 класс изложение
Добавил(а) на сайт: Вонифатий.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата
Применение принципа строгого соответствия может привести и к
противоположным результатам. Так австралийским судом было рассмотрено дело
по иску банка-эмитента к приказодателю, закупившему под открытие
аккредитива партию рожденственских огней у тайванського экспортера
(Commercial Banking Co. of Sidney v. Jalsard Pty. Ltd., 1973). Товар был
сразу же возвращен покупателем по его прибытии в Сидней, т.к. вся партия
была дефектной, хотя хорошее состояние товара подтверждалось тайваньским
сертификатом. Импортер отказался возмещать банку-эмитенту расходы по
произведенному платежу, заявив, что необходимо было обусловить платеж по
аккредитиву прохождением товаром электрического теста. Но суд нашел
действия банка полностью обоснованными, т.к. импортер инструктировал банк
обусловить платеж предоставлением именно сертификата соответствующей
инспекции страны экспортера, что и было сделано (см.: P.Ellinger. The law
letters of credit. Boston 1989). Швейцарский Федеральный суд в решении 104
II 277 (1978) также подчеркнул, что подмена проверки документов проверкой
товаров противоречит самому понятию аккредитива (Аккредитивы. Документарное
инкассо. Банковские гарант. Издание Credit Suisse. Цюрих. 1989).
Детализация и конкретизация принципа строгого соответствия является
основным направлением в деятельности комиссий МТП, периодически
пересматривающих UCP. Так, по мнению К.Шмиттгоффа, наиболее важным
нововведением редакции 1983 г. явилось “ослабление, до некоторой степени, доктрины строгого соответствия, путем определения большего числа
транспортных документов, которые могут быть приняты банком, если стороны
указали их в инструкциях банку-эмитенту” (C.Schmitthoff. The new Uniform
customs for letters of credit // Int. business transactions. p.209). В свою
очередь, основные изменения последующей редакции UCP 1993 г. также, по
мнению Бакли, сводятся к корректировке принципа строгого соответствия: 1)
обязанность банка выявлять расхождения в документах; 2) установление
периода времени (7 дней - ст. 13 “b” UCP 500), в течении которого банк
обязан проверить документы; 3) новые стандарты для проверки банком
документов; 4) правило устранения расхождений в документах (см: Buckley.
The 1993 Revision of the UCP //Int. business transactions. p.235-236).
Анализ правовой стороны механизма действия аккредитива должен быть начат
с отношений продавца (бенефициара) и покупателя (аппликанта). Обычно в
условиях договора купли-продажи (или иного хозяйственного договора)
содержится оговорка, что он заключен под отлагательным условием и вступает
в силу, если в течение определенного времени покупатель откроет аккредитив
в пользу продавца. В договоре купли-продажи должны содержаться условия, на
которых должен быть открыт аккредитив (сумма, форма платежа, вид
аккредитива, срок действия и т.п.), что на практике не всегда соблюдается.
Включение подобных условий в основной договор служит прежде всего цели
защиты интересов продавца: если покупатель открыл аккредитив на иных
условиях (например, неподтвержденный вместо подтвержденного, непереводной
вместо трансферабельного и т.п.), продавец имеет право отказаться от
исполнения поставки. Срок действия аккредитива составляется период времени, в течении которого должны быть представлены документы. Ст.43 UCP
предусматривает обязательность указания в аккредитивах, по которым
требуется представление транспортных документов, также и даты отгрузки.
Если в аккредитиве не оговорено иное, банки отказывают в приеме документов, представленных позднее 21 дня с даты отгрузки. При этом крайний срок от
даты отгрузки должен входить в срок действия аккредитива. Пропуск по вине
бенефициара указанных сроков означает освобождение от каких-либо
обязательств и банка-эмитента, и покупателя. Следующим этапом является
подача покупателем заявления об открытии аккредитива в банк. Необходимо
подчеркнуть, что банком-эмитентом далеко не всегда является банк-держатель
счета клиента. В силу различных обстоятельств банком-эмитентом может
выступать либо иной местный (например, у банка-держателя счета имеется
только внутренняя валютная лицензия). либо вовсе зарубежный банк (если
последний открыл кредитную линию покупателю). В заявлении клиент указывает
существенные условия аккредитива (бенефициар, сумма, срок действия
аккредитива, наименование авизирующего банка и др.). Касательно выбора
авизирующего банка сделать одно важное пояснение. Согласно ст.18 UCP банк
не несет никакой ответственности за неисполнение инструкций другими
банками, даже если последние были выбраны им самим. Однако данная норма не
носит всеобъемлющий характер, а касается только случаев, когда в заявлении
клиент предоставил банку право выбрать авизирующий банк самостоятельно.
Если им указан конкретный банк в качестве авизирующего, то банк-эмитент
несет всю ответственность за неисполнение инструкций клиента, которая в
таких случаях будет вытекать не из UCP, а из факта нарушения банком
договора (заключаемого путем подачи заявления (оферта) и принятия его
банком и исполнению (акцепт)) с клиентом. В тех случаях, когда открывается
покрытый аккредитив, одновременно с заявлением перечисляет сумму
аккредитива на счет покрытия, если непокрытый - заключается отдельное
соглашение, устанавливающее обязанность аппликанта в конкретные сроки
перечислить банку конкретные суммы в счет аккредитива.
Собственно открытием аккредитива считается его передача банком-эмитентом бенефициару через посредничество авизирующего банка. Наличие посредничества позволяет предотвратить потенциальные мошеннические действия со стороны покупателя (например, передачи поддельных аккредитивов). Однако существует и специфическая форма - т.н. “аккредитивы со свободной негоциацией”, которые вручаются банком-эмитентом непосредственно бенефициару и могут быть предъявлены последним к платежу в любом банке, который имеет соответствующие договоренности с эмитентом. Аккредитив может быть отослан авизирующему банку почтой, либо передан в электронной форме, которая если не существует оговорки об ином, рассматривается как первый (оперативный) экземпляр аккредитива (ст.11 UCP 500). Все формы аккредитивных документов являются стандартизированными как МТП (стандартные образцы документов приведены в публикации № 416 А), так и в рамках системы SWIFT. По общему правилу, получив документы от эмитента, авизирующий банк не обязан авизировать аккредитив, но в случае отказа немедленно известить об этом банк-эмитент (ст.7 UCP). Обязательность для банка выступить в качестве авизирующего может установлена в договоре об установлении корреспондентских отношений, либо в ином соглашении между эмитентом и авзизирующим банком.
В юридическом понимании к существенным условиям аккредитива могут быть отнесены те, которые указаны в качестве обязательных полей при отправке электронного сообщения через систему SWIFT (МТ 700/701): наименования аппликанта и бенефициара, форма аккредитива (отзывный/безотзывной, переводной, резервный), номер, последняя дата и место предъявления документов, сумма и валюта аккредитива, форма платежа (по предъявлении, с рассрочкой, путем акцепта или негоциации векселей, смешанный), необходимость подтверждения. Остальные условия могут быть включены в текст аккредитива по выбору эмитента.
Приняв решение авизировать (т.е. известить бенефициара) аккредитив, банк обязан отослать соответствующее уведомление (авизо) бенефициару. При этом правовое положение авизирующего банка является весьма неопределенным: если только такой банк не является подтверждающим или исполняющим, его обязательства ограничиваются передачей документов между эмитентом и бенефициаром. Оно наиболее близко к положению поверенного. Причем его доверителями одновременно выступают и бенефициар, и эмитент. Дополнительные обязательства авизирующего банка перед бенефициаром, который обычно является его клиентом, могут устанавливаться в договоре банковского счета, перед эмитентом - в договоре об установлении корреспондентских отношений.
Если авизирующий банк решил выступить в качестве подтверждающего, то
обязательство банка-эмитента перед бенефициаром становится и обязательство
первого, что означает переход к нему обязательств эмитенты, основными из
которых является проверка соответствия документов и производство платежа.
Но исполнение последних двух функций может быть передано эмитентом и любому
другому банку, не являющемуся подтверждающим, но обычно выступающим
авизирующим. В этом случае такой банк именуется исполняющим. Фактическое
положение исполняющего и подтверждающего банков чрезвычайно близко, однако
имеется очень важный правовой нюанс: подтверждающий банк является должником
по аккредитиву перед бенефициаром и последний вправе требовать платеж
непосредственно от него (см. ст. 205 ГК РБ). Исполняющий банк, не
являющийся подтверждающим, не несет обязанности осуществить платеж
бенефициару (ст.10”c” UCP). Но он несет ее перед банком-эмитентом и на
основании отдельного соглашения. В юридическом плане в данном случае имеет
место возложение исполнение обязательства на третье лицо (ст. 196 ГК РБ).
Совершив платеж бенефициару, и подтверждающий, и исполняющий банки имеют
право на возмещение со стороны банка-эмитента. Однако последний вправе
отказать в возмещении, если такие банки отступили от условий аккредитива, например, произвели платеж против документов, по внешним признакам не
соответствующим условиям аккредитива.
В случаях, когда исполняющий банк не располагает достаточной суммой
средств на корреспондентском счете банка-эмитента, либо тогда, когда валюта
платежа является валютой иного государства, появляется необходимость в
использовании услуг рамбурсирующего (т.е. возмещающего) банка. Правовое
положение рамбурсирующего банка мало чем отличается от правового положения
банка плательщика при совершении обычного банковского перевода: возмещение
банку-плательщику осуществляется на основании рамбурсных полномочий банка-
эмитента независимых от условий самого аккредитива; если рамбурсные
полномочия не предусматривают иное, исполняющий банк не имеет права
требования платежа непосредственно к рамбурсирующему банку (ст. 4 URR 522), но сохраняет право требования к эмитенту (ст.19”c” UCP 500); банк-эмитент
несет ответственность перед банком-плательщиком за убытки, вызванные
несвоевременным предоставлением возмещения рамбурсирующим банком (ст.20 ”d”
UCP 500).
Наиболее сложным вопросом является правовая связь между аккредитивом и
основным договором, лежащим в его основании. Традиционно считается, что
открытие аккредитива само по себе не может считаться ни исполнением
обязательства аппликанта по основному договору (платежом) (см. Гражданское
и торговое право капиталистических государств. М.1993. С.232), ни переводом
долга из него на банк. Поэтому ответ следует искать в нормах МЧП и
применимого национального права. Нормы Венской конвенции ООН в договорах
международной купли-продажи товаров (ст.57) и Принципов международных
коммерческих договоров УНИДРУА (ст.6.1.6) определяют местом исполнения
денежного обязательства - место нахождения коммерческого предприятия
продавца. Но, если платеж должен быть произведен против передачи товара или
документов - местом исполнения денежного обязательства будет определяться
национальным применимым правом (это могут быть случаи, когда, например, основной договор не является договором купли-продажи), возможны и другие
варианты определения момента исполнения обязательства покупателем. Во-
вторых, реальна ситуация, когда банк-эмитент (исполняющий банк) отказывает
в платеже бенефициару. Здесь возможны два варианта. Если банк-эмитент
становится неплатежеспособным, то обязательство покупателя осуществить
оплату товара остается в силе и бенефициар вправе заявлять иск
непосредственно последнему. Английский судья Анкер, рассматривая подобное
дело (E.D. & F. Man Ltd. v. Nigerian Sweets, 1977), поясняет, что
“...открытие аккредитива являлось лишь условным платежом... Покупатели
обязались уплатить посредством аккредитива, а не обеспечить аккредитивом
источник платежа, который оказался неисправным... Обязательства ответчиков
перед продавцом являлось основным и его действие было приостановлено на тот
период, в течение которого банк-эмитент мог оплатить.. и возобновляется, как только банк-эмитент такой возможности лишился” (Шмиттгофф К. Указ.соч.
с.224). В тех случаях, когда отказ в платеже последовал по причине
несоответствия документов условиям аккредитива, у бенефициара имеется право
выбора: предъявлять иск банку-эмитенту либо покупателю, что зависит от
конкретных мотивов отказа и обстоятельств дела.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА
Попытки решения вопроса о юридической природе аккредитива во многих
случаях сводятся к акцентированию внимания только на характере отношений
между отдельными участниками операции. Так, по мнению М.М.Агаркова и
Л.Г.Ефимовой, правоотношения, складывающиеся в процессе выставления и
использования аккредитива, охватываются конструкцией договора комиссии (см.
соотв.: Основы банковского права М. 1994. С.143; Банковское право . М.
1994. С.142). Эти отношения не существуют отдельно от договора банковского
счета и включаются в него в качестве одного из элементов. Подтверждение
этой позиции можно найти в давней судебной практике времен бывшего СССР
(определение Верховного Суда УССР от 5.12.1927г.).
В зарубежном законодательстве, доктрине и банковской практике нет
единого мнения о юридической природе аккредитива. Как самостоятельный тип
договора урегулирован аккредитив в Торговом Кодексе Чехословакии и ЕТК США.
Германская судебная практика считает аккредитив договором поручения
(параграф 662 Германского Гражданского Уложения), а подтверждение
аккредитива банком рассматривает как обещание долга (параграф 780 ГГУ).
Швейцарская практика, как банковская, так и судебная, приравнивает
аккредитив к переводу, который регулируется специальными нормами (параграфы
(466-471) Швейцарского Обязательственного Закона. Французская практика
считает аккредитив договором в пользу третьего лица (параграф 1119
Французского гражданского Кодекса) (см.: Ландкоф С.Н., Торговые сделки
(теория и практика), Харьков, 1929, С.166) Этого же мнения придерживается и
Долан. В зарубежной доктрине, кроме того, существуют взгляды на
аккредитивную операцию как на поручительство (Харфилд), а также как не
цессия (Розенблиц) (См: Колесник В.Б., Правовые основы аккредитивной формы
безналичных расчетов // Правовые аспекты межбанковских расчетов Сборник
статей по банковскому праву, Киев, 1994 с.35-37).
Между тем все приведенные точки зрения фокусируют внимание лишь на каком-
либо одном из двухсторонних отношений в рамках аккредитивной операции: либо
отношениях приказодатель - банк-эмитент, либо банк-эмитент - бенефициар, либо приказодатель - бенефициар. Комплексный характер аккредитива может
быть наиболее полно объяснен, если вспомнить историю его появления, а
именно - генетическую близость с таким финансовым инструментом, как
переводной вексель. Если рассматривать аппликанта как векселедателя, банк-
эмитент - как плательщика, бенефициара - как векселедержателя, подтверждающий банк - как авалиста, становятся понятны такие специфические
черты как аккредитивного обязательства, как абстрактность и односторонний
характер каждой сделки в рамках аккредитива. Английский судья лорд Деннинг
пишет по этому поводу: “Аккредитив похож на переводной вексель, выданный в
оплату товара. Он рассматривает как наличные деньги и обязательно должен
быть оплачен. Ни зачет, ни встречные иски против него не допускаются. Если
вексель дается покупателем продавцу, аккредитив выставляется банком в
пользу продавца с намерением избежать зачета или встречных исков”
(C.Schmitthoff. Int. and procedural aspects of letters of credit. p.231-
232). Вместе с тем, между векселем и аккредитивом имеется одно серьезное
различие: обороноспособность векселя не ограничена, если в его контексте не
содержатся специальные оговорки об ином; напротив передача (трансфер)
аккредитива ограничивается. Однако для общего понимания природы аккредитива
вполне допустимо его объяснение, как совокупности правоотношений, облеченных в специфическую (не вексельную) форму, но имеющих много общего с
переводным векселем.
В свою очередь и переводной вексель, и аккредитив имеют в своем основании уходящий корнями еще в римское право, а в настоящее время известный, в частности, французскому, институт неполной делегации. Его сущность в том, что при неполной делегации у кредитора появляется новый должник, но и прежний остается обязанным перед ним до полной оплаты требования, так как гарантируется не только существование обязательства, но и его исполнение. Кроме того, в отличие от перевода долга при неполной делегации должник не может противопоставить кредитору возражения, которые он имел по отношению к старому должнику. В аккредитиве такой независимый характер обязательства банка выражен в принципе абстрактности.
(1) - Соотнося понятие метода платежа с понятием формы расчетов, нетрудно заметить отсутствие между ними какой-либо жесткой взаимосвязи.
Так, такая традиционная форма безналичных расчетов, как расчеты платежными
поручениями, применяется в противоположных по сути методах платежа -
авансовый платеж и платеж на открытый счет Кроме того, само понятие метода
платежа не ограничивается лишь проведением собственно расчетной операции
между плательщиком и получателем средств, а может дополнительно включать
кредитные операции с участием третьих лиц (выдача гарантии, акцепт и учет
векселей, факторинг и т.п.) Наконец, существуют гибридные методы платежа
(например документарный перевод) и различные их сочетания (например, авансовый платеж - аккредитив, авансовый платеж - инкассо и т.п.).
(2) - Имманентным свойством инкассо является отсутствие гарантии платежа
со стороны участвующих банков (см. в различных формулировках: п.11 “в”
“Унифицированных правил МТП по инкассо 1995г.; п.34 Положения о безналичных
расчетах в РБ; ст 4-202 (с) ЕТК США).
(3) - Аккредитив - от не. “Akkreditiv”, франц. “Accreditif” -
“полномочие на совершение чего-либо”, что, в свою очередь, входит к лат.
“accreditivus” - “доверительный”. Между тем, в английском языке термин
“аккредитив” (letter of credit - дословно “кредитное письмо”)
этимологически сохранил свою связь со своей первичной формой в финансовом
обороте.
(4) - Обращает на себя внимание произошедшая в последнее время замена
презумпции отзывности на безотзывность аккредитива как на международном
уровне, так и во внутреннем белорусском банковском законодательстве.
Имеется в виду сравнение UCP 500 c UCP 400 и Положения о безналичных
расчетах в РБ 1997 г. с редакцией 1994 г... В то же время новый ГК РФ (п.3
ст.868) сохранил презумпцию отзывности аккредитива. Редкими случаями
использования отзывных аккредитивов являются сделки между головными
(бенефициар) и дочерними (аппликант) компаниями, когда само существование
сделки ставится в зависимость, например, от получения импортной лицензии
(квоты).
(5) - В англо-американском праве существует два разновидности перехода
прав кредитора по договору: “assignment” и “negotiation”. Их практическое
различие в том, что первый по общему правилу подразумевает утрату новым
бенефициаром обеспечительных прав, чего не происходит во втором случае.
Позиция официальных комментаторов ЕТК США (ст.5-116) состоит в том, что
несмотря на неопределенную позицию закона, трансфер аккредитива
рассматривается именно как “assignment”, за исключением случаев негоциации
новым бенефициаром векселя, при котором последний сохраняет все
обеспечительные права, принадлежавшие первоначальному бенефициару (См.:
Commercial and Debtor - creditоr Law. New York. 1995. p.570).
(6) - В отечественной доктрине традиционно существует несколько иная
классификация обычаев, включающая собственно обычай и деловое обыкновение.
Разницу между ними И.Б.Новицкий объясняет следующим образом: “Деловое
обыкновение представляет собой не норму права, а особое средство восполнить
содержание воли сторон в конкретном правоотношении, если в какой-либо части
эта воля не выражена прямо... Обычай ... есть правовая норма и, следовательно, обязателен. Деловое обыкновение лишь распространенная, но...
не обязательная практика...” (цит. по: Брагинский М.А., Витрянский В.И.
Договорное право. М. 1997. С.59). В этой классификации обычаю соответствует
то, что К.Шмиттгофф называет “нормативным обычаем”, а обыкновениым. -
“договорным обычаем”. Вместе с тем, классификация английского специалиста
представляется гораздо более детальной и доступной.
(7) - Механизм действия обычая в контексте правоотношения М.И.Брагинский объясняет следующим образом: “Обычай делового оборота имеет много общего с диспозитивной нормой, поскольку как и эта последняя, он представляет собой запасной вариант, вступающий в действие, если иное не предусмотрено договором. Это “иное” презюмируется” (Договорное право с.55). Заметим, что приведенная норма ст.561 ГК РБ снимает вопрос о статусе UCP в тех случаях, когда аккредитив открывается на территории иностранного государства, признающего международный обычай частью своей национальной правовой системы.
(8) - Такой подход создает определенные проблемы в странах, гражданское
законодательство которых требует непременного наличия основания (каузы)
сделки. Аналогичная ситуация в англо-американском праве, где одним из
условий действительности сделки является наличие встречного удовлетворения.
Поэтому ст.5-105 ЕТК США содержит специальную норму о том, что “для
открытия аккредитива, для увеличения его суммы и для других изменений его
условий не требуется никакого встречного удовлетворения”.
(9) - П.Эллингер красноречиво комментирует это факт: “В течение тридцати лет я изучал право и практику документарных аккредитивов. За это время я проверил две с половиной тысячи комплектов документов. По меньшей мере 75% из которых содержали явные расхождения того или иного рода. Примерно в половине из оставшихся 25% можно было бы при надобности, щепетильно проверив, доказать их неправильность. Я бы мог возбудит возражения даже в отношении большинства из оставшихся 12.5%. Я смог отозвать только 6 комплектов документов... содержащих обман... Все документы третьих лиц в этих комплектах были либо поддельными, либо содержали ложные сведения”. Все это дает П.Эллингеру право назвать доктрину строгого соответствия “в чем-то нереалистичной доктриной”.
Как иллюстрацию современных тенденций более взвешенного подхода судов к
доктрине строгого соответствия указанный автор приводит дело, рассматривавшееся американским Окружным Судом (Bank of Montreal v. Federal
National Bank, 1986). Банк-истец выдал аванс группе компаний, известных как
Blow Out Companies. В качестве обеспечения возврата кредита банком-
ответчиком был открыт резервный аккредитив, обуславливающий платеж
выставлением векселя с приложением сертификата неисполнения обязательства.
Однако банк-эмитент допустил в условиях аккредитива ошибку в наименовании
одного из членов группы: Blow Out Prevention Ltd. вместо Blow Out Products
Ltd. Предъявляя же документы к платежу истец бенефициар указал правильное
наименование аппликанта. Это отличие от условий аккредитива послужило
основанием в отказе эмитента в платеже. С доводами ответчика не согласился
судья Рассел, по мнению которого получившаяся в результате ошибки
конструкция аккредитива “отрицает возможность возврата аванса за
существующую компанию, но допускает выплату долга за несуществующую
кампанию” (P.Ellinger. Cit.opt. p.225-226).
(10) - Как подчеркнуто в решении Швейцарского Федерального суда 78 II 42
(1952 г.), это вовсе не отрицает действительность применения UCP
(Аккредитивы. Документарное инкассо. Банковские гарантии. С. 23).
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: доклад по обществознанию, конспект по русскому языку.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата