Политические и правовые учения в древнем мире
Категория реферата: Рефераты по государству и праву
Теги реферата: конспекты 8 класс, сочинение евгений онегин
Добавил(а) на сайт: Игорь.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата
Aequitas, этимологически означая равное и равномерное, в своем
приложении к правовым явлениям в римской юриспруденции приобрела
значение справедливости в специальном смысле (в смысле конкретизации
понятия справедливости - justitia). «Justitia (правда, справедливость), - отмечает Ульпиан, - есть постоянная и непрерывная
воля воздавать каждому свое право». Из такого общего понимания
правовой справедливости Ульпиан выводит следующие, более детальные
«предписания права»: «жить честно, не чинить вреда другому, каждому предоставлять то, что ему принадлежит». В соответствии с
этим и юриспруденцию он определяет как «познание божественных и
человеческих дел, знание справедливого и несправедливого».
Сформулированное здесь требование «воздавать каждому свое право» является основным принципом естественного права не только в толковании римских юристов, но и многочисленных предшествующих и последующих представителей естественно-правовой доктрины. Нормы jus aequum (в их противопоставлении к jus iniquum) как раз и представляют собой реализацию требований justitia (правды и справедливости), конкретно-определенное преломление и выражение принципа естественного права (и в то же время права вообще) применительно к изменчивым обстоятельствам, потребностям и интересам реальной жизни данного народа в соответствующее время.
В целом для правопонимания древнеримских юристов характерно постоянное стремление подчеркнуть ценностные черты права, присущие понятию права качества необходимости и долженствования. Не всякое сущее, обладающее позитивной санкцией, но лишь надлежащее и должное представляет собой право. Причем о долженствовании речь идет по преимуществу в аксиологической плоскости (с учетом кардинальной связи и взаимопронизанности справедливости и права).
Показательно в этом отношении, в частности, следующее положение
Павла: «Говорится, что претор высказывает право, даже если он решает
несправедливо: это (слово) относится не к тому, что претор сделал, но к тому, что ему надлежало сделать». Здесь, следовательно, справедливость (и соблюдение ее требований) выступает в качестве
необходимой конституирующей черты и свойства права, адекватного своему
названию и понятию. Без соответствия справедливости право (в данном
случае преторское право) дисквалифицируется в качестве aequum jus и
предстает уже как jus iniquum: данное соответствие выступает, таким
образом, как необходимый момент самого понятия права вообще.
Этот момент должного в понятии права (jus), согласно воззрениям древнеримских юристов, распространяется на все источники права, в том числе и на закон (lex). Отсюда и характерное для многих определений закона, даваемых римскими юристами, подчеркивание ценностно-содержательного, идеально-должного, необходимо-разумного и общезначимого свойства закона (а не просто его формально-процедурная дефиниция в качестве принудительного акта определенного органа).
Так, Папиниан дает следующее определение закона: «Закон есть
предписание, решение мудрых мужей, обуздание преступлений, совершаемых намеренно или по неведению, общий обет государства». На
более абстрактном языке последующего времени можно сказать, что в приведенном определении закона затрагиваются, в частности, такие
его черты, как его общеимперативность, разумность, социальность
(антикриминальность), общегосударственный характер (и в смысле
наделенности закона государственной защитой, и в смысле обязанности
соблюдения закона и его святости для самого государства).
Аналогичные характеристики закона содержатся и у Марциана, солидаризирующегося со следующим определением греческого оратора
Демосфена: 2Закон есть то, чему все люди должны повиноваться в силу
разных оснований, но главным образом потому, что всякий закон есть
мысль (изобретение) и дар бога, решение мудрых людей и обуздание
преступлений, совершаемых как по воле, так и помимо воли, общее
соглашение общины, по которому следует жить находящимся в ней».
Присущий понятию закона момент долженствования (закон как критерий для различения должного и недолжного, запретного) римские юристы освещали и развивали под заметным влиянием стоиков, в правопонимании которых понятие «долг» («должное», «долженствование» и т.п.) играет существенную роль. Кроме того, определенная идеальность концепции закона (закон как должное и разумное), присущая соответствующим определениям римских юристов, тоже отражает воздействие на них представлений стоиков, называвших по сути своей идеальное естественное право законом (общемировым, божественным, разумным, естественным и т.п.). Также и во многих суждениях римских юристов понятием «закон» охватываются как характеристики определенного источника права (народногo или императорского закона), так и его необходимые (идеально-правовые, ценностно-содержательные, качественные) черты.
Марциан, например, с большой похвалой приводит следующее определение закона, данное стоиком Хрисиппом: «Закон есть царь всех божественных и человеческих дел; нужно, чтобы он стоял во главе как добрых, так и злых, вождем и руководителем живых существ, которые по природе принадлежат к общине, мерилом справедливого и несправедливого; (закон) приказывает делать то, что должно быть совершено, и воспрещает совершать то, что - не должно быть совершаемо».
Отмеченные идеально-правовые качества права и закона
подразумеваются и там, где римские юристы заняты юридико-
техническим анализом закона и иных источников права. Например, когда юрист Модестин пишет, что «действие (сила) права: повелевать, запрещать, наказывать», то при этом предполагается, что подобные
формализации и классификации правовой императивности имеют смысл (и
силу) лишь постольку, поскольку речь идет об императивах
(велениях) именно права, т.е. справедливого права. Данное
принципиальное обстоятельство ясно подчеркивают сами юристы. Так,
Павел пишет: «To, что воспринято вопреки началам права, не может быть
распространено на последствия». Иначе говоря, то, что противоречит
принципам (началам) права, не имеет юридической силы.
Ту же мысль развивал и Юлиан: «Тому, что установлено вопреки смыслу права, мы не можем следовать как юридическому правилу».
Данные идеи получают свою дальнейшую конкретизацию в детально разрабатывавшихся римскими юристами правилах и приемах толкования норм права, призванных обеспечить адекватное установление смысла толкуемого источника.
Важным достижением римской юридической мысли является деление права на публичное и частное.
В области публичного права римские юристы разрабатывают
правовое положение святынь и жрецов, полномочия государственных
органов (магистратур) и должностных лиц, понятия власти (imperium), гражданства и ряд других институтов государственного и
административного права. При переходе от республики к монархии
римские юристы приложили немало усилий для правового оформления
режима цезаризма и обоснования претензий императоров на
законодательную власть. Так, законную силу императорских распоряжений
отстаивал Гай. Акты императора являются законом также и согласно
Ульпиану. Ему принадлежат следующие утверждения: «принцепс свободен
от соблюдения законов», «что угодно принцепсу, то имеет силу
закона». Следует, правда, иметь в виду, что первое из приведенных
суждений высказано Ульпианом не в качестве положения общего
характера, а в специальном контексте - применительно к двум законам
о наследственных правах патрона после смерти отпущенника, так что
подразумевается, что принцепс свободен от соблюдения именно этих
законов (т.е. может как-то изменить круг или права наследников). Во
всяком случае, рассматриваемая формула для самого Ульпиана никак
не означала признания какого-то права (принцепса) на произвол, хотя, вырванная из своего частного контекста, она приобретает более общее
и, несомненно, более опасное звучание.
Основное внимание римские юристы уделяли разработке проблем
частного права и прежде всего цивильного права. Юрист Гай трактовал
цивильное право как право, установленное (письменно или устно) у
того или иного народа (например, у римлян, греков и т.д.). Эта
трактовка дополняется у Папиниана указанием источников цивильного
права - законов, плебисцитов, сенатусконсультов, декретов
принцепсов, положений ученых юристов. В качестве источника «дополнения и исправления цивильного права» характеризуется им преторское право.
В этом же духе Марциан называет преторское право «живым голосом
цивильного права».
У Цицерона речь соответственно шла о велениях и запретах, у юриста Квинтилиана - о воздаянии, ограничении, наказании, запрещении и дозволении.
В области цивильного права римские юристы обстоятельно
разработали вопросы собственности, семьи, завещаний, договоров, правовых статусов личности и т. д. Особой тщательностью
отличается их освещение имущественных отношений с позиций защиты
интересов частного собственника, товаровладельца. «Римляне, - отмечал
К. Маркс, собственно, впервые разработали право частной
собственности, абстрактное право, частное право, право абстрактной
личности. Римское частное право есть частное право в его классическом
выражении».
Объектом собственности наряду с животными и другими вещами являются, согласно римскому праву и учению юристов, также и рабы.
«Важнейшее различие в правовом положении лиц, - писал Гай, - то, что все люди - или свободные, или рабы. Также из свободных одни - свободно рожденные, другие - отпущенники». Такое же деление проводит Ульпиан, добавляя, что оно возникло по праву народов, так как «по естественному праву все рождаются свободными».
Право народов, как его понимали римские юристы, включало в себя
как правила межгосударственных отношений, так и нормы имущественных и
иных договорных отношений римских граждан с неримлянами
(перегринами). В своей значительной части это право народов
создавалось посредством эдиктов магистратов, обладавших правом
юрисдикции в отношении перегринов, а также императорских конституций
и правотворческой деятельности юристов. Все это обеспечило
взаимодействие и взаимовлияние норм цивильного права и права
народов, превращение последнего в такую ветвь римского права, которая
защищала политические позиции Римского государства и частные интересы
римлян в их отношениях с неримскими народами и отдельными лицами.
О круге вопросов, подпадающих под действие права народов,
Гермогениан пишет: «Этим правом народов введена война, разделение народов, основание царств, разделение имуществ, установление границ, полей, построение зданий, учреждены торговля, купля-продажа, наймы, обязательства, за исключением тех, которые
были введены цивильным правом».
Право народов содержало целый ряд норм международно-правового
характера (сам термин «международное право» у римлян отсутствует).
Согласно праву народов, море является «общим для всех». Понятие
«враги» используется у Гая и Помпония для обозначения лишь тех, кому
римлянами публично объявлена война или кто сам публично объявил
войну римлянам. Противник же в необъявленной войне - это «разбойники
или грабители». Запрещаются все сделки с врагами. Павел подчеркивает, что не дозволяется под страхом смертной казни продавать врагам
камни, служащие для точки железа, так же, как железо, зерно и соль.
Захваченный римлянами враг терял свою правоспособность и становился
рабом. О неприкосновенности послов врага Помпоний пишет: «Если
кто-нибудь ударит посла врагов, то это действие признается
противоречащим праву народов, ибо послы считались святыми. И потому, если у нас были послы какого-либо народа и им была объявлена война, то они остаются свободными, ибо это соответствует праву народов».
Творчество римских юристов оказало большое влияние на последующее развитие правовой мысли. Это обусловлено как высокой юридической культурой римской юриспруденции (обстоятельность и аргументированность анализа, четкость формулировок, обширность разработанных проблем общетеоретического и юридико-технического профиля и т.д.), так и той ролью, которая выпала на долю римского права в дальнейшей истории права.
Творческие достижения римских юристов, разработавших целый ряд фундаментальных положений юриспруденции как самостоятельной научной дисциплины, продолжают привлекать пристальное внимание и современных исследователей. И это вполне закономерно и естественно уже потому, что многие современные понятия, термины и конструкции восходят к римскому праву и римским юристам.
Общее значение эпохи древности в истории учений о государстве и праве определяется, прежде всего, тем, что эта эпоха явилась временем возникновения и становления политико-юридического знания.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: конспекты по литературе, реферат статус.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата