Гражданское право (общая часть)
Категория реферата: Рефераты по гражданскому праву и процессу
Теги реферата: шпаргалки бесплатно скачать, реферат вода
Добавил(а) на сайт: Канаев.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница реферата
2. Условия гражданско-правовой ответственности.
Обстоятельства, при которых наступает гражданско-правовая ответственность, называются ее основаниями. Таким основанием, прежде всего, является
совершение правонарушения, предусмотренного законом или договором
(неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей). Ответственность
подлежит применению при наличии определенных обстоятельств, общих условий
ГПО, к которым относятся: а) противоправный характер поведения (Д или Б)
лица, на которое предполагается возложить ГПО или наступление иных
(специально предусмотренных законом или договором) обстоятельств; б)
наличие у потерпевшего лица вреда или убытков; в) причинная связь между
противоправным поведением нарушителя и наступившими вредоносными
последствиями; д) вина нарушителя. Совокупность перечисленных условий
называется составом гражданского правонарушения, а отсутствие хотя бы
одного, как правило, исключает применение ГПО. Из общего правила закон
делает несколько исключений, в прямо предусмотренных ГЗ ситуациях, когда
для возложения ГПО не требуется совокупности всех 4 общих условий.
Противоправность – обязательное условие для применения ГПО. Правомерные
действия не могут повлечь ответственности. Противоправным в ГП считается
такое поведение, которое нарушает императивные нормы права, либо
санкционированные законом условия договоров, в том числе и прямо не
предусмотренные правом, но не противоречащие общим началом ГЗ.
Вред – это всякое умаление личного или имущественного блага. Материальный
вред – имущественные потери – уменьшение стоимости поврежденной вещи, уменьшение или утрата дохода, необходимость новых расходов и т.п. Под
убытками в ГП понимается денежная оценка имущественных потерь (вреда). Они
складываются из: а) расходы, которые потерпевшее лицо произвело, или должно
будет произвести для устранения последствий нарушения (сумма санкций
контрагентам, расходы по выполнению обязательств за счет нарушителя-
должника иным лицом или самим потерпевшим); б) стоимость утраченного или
поврежденного имущества потерпевшего; в) неполученные потерпевшей стороной
доходы, которые она могла получить при отсутствии правонарушения. Реальный
ущерб – расходы потерпевшего и повреждение его имущества, т.е. его наличные
убытки. Упущенная выгода – неполучение потерпевшим доходов. Моральный вред
– физические и нравственные страдания гражданина, вызванные нарушением его
личных НИ прав или умалением иных его личных (НМ) благ – посягательство на
его честь и достоинство, неприкосновенность личности и здоровья, и т.д. МВ
может влечь имущественные потери (быть источником материального вреда), например, увечье препятствует трудовой деятельности и возмещается с помощью
компенсации ИВ.
Причинная связь – между противоправным поведением и возникшим вредом
(убытками) всегда объективна и конкретна. Т.е. это реально существующая
взаимосвязь явлений, а не субъективное представление о ней и поэтому должна
быть подтверждена реально, а не основываться на догадках и предположениях.
Взаимосвязь причины и следствия – объективно существующая разновидность
взаимосвязи явлений, которая характеризуется тем, что в конкретной ситуации
из 2 взаимосвязанных явлений одно (причина) всегда предшествует другому и
порождает его, а другое (следствие) всегда является результатом действия
первого.
Вина – субъективное условие юридической ответственности, ею следует
признавать непринятие правонарушителем всех возможных мер по предотвращению
неблагоприятных последствий своего поведения, необходимых при той степени
заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру
лежащих на нем обязанностей и конкретным условием оборота. В ГП установлена
презумпция вины правонарушителя, т.е. именно он должен доказать отсутствие
своей вины в правонарушении.
Билет 24
1. Правосубъектность товарищества на вере.
Правосубъектность, по преобладающему мнению юристов, синоним
правоспособности, т.е. это равнозначные понятия (С.Н. Братусь). Я.Р. Веберс
дал следующее определение: ПС выражает признание гражданина в качестве
субъекта правоотношений вообще, а также квалификацию его в качестве
субъекта или возможного субъекта конкретных субъективных прав и
обязанностей.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество) (ст.82-86) состоит их двух
групп участников. Одни из них осуществляют предпринимательскую деятельность
от имени товарищества и при этом солидарно отвечают своим личным имуществом
по его долгам, т.е. являются полными товарищами (и составляют ПТ внутри
коммандитного), в то время как другие лишь вносят вклады в имущество
товарищества, не участвую непосредственно в его предпринимательской
деятельности, и несут только риск их утраты (вкладчики, коммандитисты).
Таким образом, коммандита (КТ) представляет собой такое объединение лиц, в
котором хотя бы 1 участник отвечает по общим долгам всем имуществом, а
другой (другие) рискует только своим вкладом и соединяет в себе свойства
объединения лиц (предпринимателей) и объединение капиталов.
Коммандитисты (вкладчики), не будучи предпринимателями и рискуя лишь
вкладом, не участвуют в введении дел и в управлении имуществом, а также не
вправе оспаривать действия ПТ. У них есть право на получение дохода
(дивидендов), на информацию о деятельности товарищества и на ликвидационную
квоту. В вопросах использования имущества они вынуждены полагаться на
полных товарищей, доверять им – товарищество на вере.
Наличие в КТ полных товарищей и их решающая роль в делах КТ объясняют общее
правило закона о распространении на таких товарищей статуса ПТ, а КТ в
целом – правил о ПТ. Отсюда вытекает невозможность для полного товарища
выступать в таком качестве более чем в 1 КТ либо являться участником ПТ, т.к. полным товарищем можно быть только в 1 товариществе.
В фирменном наименовании КТ указывается имя (наименование) всех, нескольких
или 1 ПТ с добавлением слов «и компания, товарищество на вере». В случае
включения в наименование КТ вкладчика ведет к превращению его в ПТ.
Учредительный договор подписывается всеми ПТ и только ими. Отношения КТ со
своими вкладчиками строятся на основании договоров о внесении ими вкладов.
Управление делами осуществляется исключительно ПТ. В образовании
складочного капитала КТ участвуют как ПТ, так и вкладчики, а в УД должно
содержаться условие о совокупном размере вкладов коммандитистов и их
количестве. Соотношение вкладов ПТ и К полностью решается по усмотрению
участников. Ситуация когда в КТ остается 1 ПТ и 1 вкладчик возможна, но
может произойти только в результате выбытия из нее других участников, т.к.
ПТ не может быть создано 1 участником. В качестве ПТ могут выступать
предприниматели или коммерческие организации, а в качестве вкладчиков –
любые субъекты ГП, если это не ограничено законом.
Вкладчики вправе: а) получать часть прибыли КТ, приходящуюся на их долю
(вклад) преимущественно перед ПТ; б) передать свою долю или ее часть
другому вкладчику или 3 лицу, без согласия КТ, ПТ и других вкладчиков; в)
преимущественной покупки при продаже другим вкладчиком своей доли; г) выйти
из КТ, получив свой вклад, но не долю в имуществе. УД могут устанавливаться
и иные права вкладчиков. К числу их обязанностей относится: а) внесение
вклада, что удостоверяется «свидетельством об участии»; б) обязанность не
разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности
КТ. ГЗ не предусматривает возможности исключения вкладчика из КТ.
КТ ликвидируется по тем же основаниям, что и ПТ, а также при выбытии из
него всех вкладчиков. В последнем случае ПТ могут преобразоваться в ПТ. В
случае ликвидации КТ вкладчики получают право на возврат своих вкладов
после всех кредиторов, но перед ПТ (т.е. становятся кредиторами последней
очереди), а затем участвуют в распределении остатка имущества наряду с ПТ, реализуя свое право на ликвидационную квоту.
2. Понятие, признаки и виды обязательств в гражданском праве.
Обязательственное право представляет собой подотрасль гражданского права, регулирующую экономический оборот (товарообмен), т.е. отношения по переходу
от одних лиц к другим материальных и иных благ, имеющих экономическую форму
товара. Как часть ГП ОП имеет предметом определенные имущественные
отношения. Обязательство в самом общем виде представляет собой
взаимоотношение участников экономического оборота (товарообмена), урегулированные нормами обязательственного права, т.е. одну из
разновидностей гражданских правоотношений.
Обязательства как гражданские правоотношения необходимо отличать от ПО, относящихся к другим правовым отраслям (как правило, ПП) – обязанности по
уплате налогов, обязанности возникающие в управленческих, финансовых, внутрихозяйственных и иных отношениях, находящихся за пределами предмета
ГП. Обязательства оформляют процесс товарообмена и поэтому относятся к
имущественным ПО. ГПО НИ характера не могут обретать форму обязательств.
Обязательство может быть направлено на удовлетворение НИ интереса лица или
иметь предметом совершение обязанным лицом действий НИ характера, если при
этом не теряется связь с имущественным обменом (получение контрагентом за
совершение таких действий денежного или иного имущественного эквивалента), чем сохраняется имущественная природа обязательств (таковы различные
возмездные обязательства). Обязательство также может быть направлено на
организацию отношений товарообмена, т.е. содержать условия будущего
перехода имущественных благ (предварительный договор). Обязательство
оформляют конкретные акты экономического обмена, возникающие между
определенными участниками и представляют собой типичные относительные ПО, характеризующиеся четким субъектным составом. Если предметом вещных ПО
могут быть индивидуально определенные вещи, а предметом отношений
«интеллектуальной собственности» – выраженные в объективной форме
конкретные нематериальные объекты, то предметом обязательств является
поведение обязанных лиц, связанное с передачей различных объектов ИО.
Содержание обязательственного права составляют права и обязанности его
сторон (участников): кредитор или веритель (управомоченная сторона
(субъект) обязательства); дебитор или должник (контрагент кредитора, т.е.
лицо, обязанное к выполнению долга); долг (субъективная обязанность
должника по совершению каких-нибудь действий); право требование
(субъективное право верителя); предмет обязательства (конкретные действия
участников – передача имущество, выполнение работ, оказание услуг и т.п.).
Обязательство в ГП представляет собой оформляющее акт товарообмена
относительное гражданское правоотношение, в котором один участник (должник)
обязан совершить в пользу другого участника (кредитора) определенное
действие имущественного характера либо воздержаться от такого действия, а
кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности (ст.307).
Виды обязательств: В соответствии со сложившейся системой
обязательственного права обязательства систематизируются по различным
видам:
1) Общепринятая традиционная систематизация: договорные и внедоговорные;
2) Современная систематизация: регулятивные (договорные и иные
обязательства правомерной направленности) и охранительные (возникающие из
причинения вреда и из неосновательного обогащения);
3) По основаниям возникновения: а) О из договоров и сделок (О договорные и
О из односторонних сделок); б) О из неправомерных действий (О из деликтов и
О из неосновательного обогащения); в) О из иных ЮФ (О из ЮФ-поступков и О
из ЮФ-событий);
4) Договорные делятся по типам: О по передаче имущества в собственность; О
по передаче имущества в пользование; О по производству работ; О по
реализации результатов творческой деятельности; О по оказанию услуг; О из
многосторонних сделок. Каждый тип делится на виды (О по передаче имущества
в собственность: купля-продажа, мена, дарение, рента), виды на подвиды или
разновидности (купля-продажа – розничная продажа, поставка, контрактация, энергоснабжение и т.д.);
5) По ГП статусу участников: О связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности, О с участием граждан-потребителей
Билет 25
1. Общества с ограниченной ответственностью: понятие, правосубъектность.
Данная разновидность объединения капиталов представляет собой хозяйственное
общество, характеризующееся, во-первых, разделенным на доли участников
уставным капиталом , во-вторых, отсутствием личной (имущественной)
ответственности участников по долгам созданного ими общества (ст.87-94).
Традиционное наименование этой коммерческой организации как ООО участников
неточно, т.к. вклады участников становятся собственностью самого Общества
как ЮЛ, а его участники несут только риск убытков (утраты внесенных ими
вкладов). Участники ООО, как хозяйственного общества, не обязаны лично
участвовать в его деятельности и поэтому ООО должно иметь особые
исполнительные органы. Их состав и компетенция определяются Уставом ООО, утверждаемом учредителями. Воля учредителей на создание ООО выражается в
УД. Таким образом, ООО должно иметь 2 УД: У и УД, а в случае их
противоречий, предпочтение отдается У. В ООО обязательна двухзвенная
структура управления: высший орган ООО - общее собрание его участников и
исполнительный орган. ИО может быть коллегиальным (правление, дирекция и
т.д.) и единоличным (президент, директор, ГД и т.д.). КО создается при
необходимости, а ЕО – во всех случаях. Последний не обязательно должен быть
участником ООО, это может наемный менеджер или управляющая компания.
Возможно одновременное создание и функционирование 2 органов. У может быть
предусмотрено создание наблюдательного совета ООО (СД), как постоянно
действующего органа его участников, к компетенции которого может быть
отнесено формирование ИО ООО, решение вопроса о крупных сделках, подготовка
общего собрания. В ООО создаются ревизионные комиссии, не являющиеся
органами ООО.
ИО ООО осуществляют текущее управление его деятельностью, подотчетны общему
собранию. К исключительной компетенции общего собрания относятся: изменение
УД ООО; изменение УК ООО; образование и досрочное прекращение полномочий
его ИО и РК; утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов;
распределение прибыли; исключение участника из ООО; реорганизация и
ликвидация ООО; другие вопросы прямо предусмотренные законом. Остальные
вопросы относятся к компетенции ИО, если иное прямо не предусмотрено в его
У.
Участниками ООО могут быть любые субъекты ГП, за исключением ГУП и МУП. УП
и учреждения могут участвовать в ООО, по общему правилу, с согласия
собственника-учредителя. Количество участников ограничено – 50, с тем.
Чтобы эта конструкция не заменяла собой АО. ООО может быть создано и 1
лицом, при этом появляется компания 1 лица, т.е. хозяйственное общество из
1 участника (в этой роли может выступать государство и другое публично-
правовое образование). В этой ситуации не требуется УД и отсутствует общее
собрание. Единственный учредитель не становится собственником имущества
ООО, а сохраняет по отношению к ООО права требования обязательственного и
корпоративного характера.
Участники ООО имеют права, при этом их объем определяется размером его доли
в УК. К правам участника относятся: право на отчуждение своей доли или ее
части другим участникам или 3 лицам (УД конкретного ООО это право может
быть ограничено требованием предварительного согласия участников или их
преимущественного права на приобретение); свободного выхода из ООО без
согласия других участников или ООО в целом, если его доля внесена
полностью, с выплатой ему причитающейся на его долю стоимости имущества ООО
и другие. Участники ООО могут приобретать дополнительные права, если это
предусмотрено У (право голоса, превышающего пропорциональный размер доли, право назначать 1 из директоров).
Участники ООО несут основные обязанности предусмотренные законом для любых
О и Т (п.2 ст.67), а также дополнительные - в соответствие с У или решением
общего собрания (внесение дополнительных вкладов). Также как и в Т возможно
в судебном порядке исключение участника (грубо нарушающего свои
обязанности) из ООО. ООО реорганизуется или ликвидируется по общим
правилам, как в добровольном, так и принудительном порядке. ООО может
преобразовываться в АО или в производственный кооператив.
В случае смерти участника ООО его доля переходит к наследникам, если в У не
предусмотрено обязательное согласие других участников, в противном случае
наследникам компенсируется стоимость его доли.
2. Основания возникновения обязательств.
Как и другие правоотношения, обязательства возникают из различных ЮФ, называемых в ОП основаниями возникновения обязательств (ст.307). Необходимо
знать, что при отсутствии какого-либо из оснований, прямо предусмотренных
ГЗ, обязательственных правоотношений не возникает, т.к. не все появляющиеся
в реальной жизни факты или ситуации имеют обязательственно-правовое
значение (создание «объекта ИС» или приобретение ПС на имущество по
давности владения). Поэтому для квалификации ПО в качестве
обязательственного, прежде всего, необходимо установить основания его
возникновения:
а) Договор собственников вещей или иных законных владельцев имущества
(обладатели авторских, патентных и иных исключительных прав) – обычное, чаще всего встречающееся основание нормального товарообмена, а договорные
обязательства – основную разновидность обязательств. Это договора по
передаче вещей, производству работ, оказанию услуг, различные договора по
передаче (уступке) различных имущественных прав, в т.ч. исключительных и
корпоративных.
б) Односторонние сделки являются другим основанием возникновения ОП, в том
числе и из сделок, не предусмотренных законом, но не противоречащим ему и
порождающих ГП и ГО в силу общих начал и смысла ГЗ. Законодательство
развитых правопорядков не может содержать исчерпывающего перечня
допускаемых сделок, в силу постоянного развития и совершенствования
товарного оборота. ГЗ исходит из разумной договорной свободы и считает
важным только, чтобы конкретные сделки участников оборота не противоречили
законодательным запретам и предписаниям, и соответствовали принципам
частноправового регулирования.
в) В ряде случаев основаниями возникновения обязательств становятся акты
публичной власти: а) административные акты ГО и ОМСУ ненормативного
(индивидуального) действия, если они прямо названы в этом качестве законом
(решения об изъятии у ЧС земельного участка – О по выкупу или продаже с
торгов, решение о реквизиции вещи у ЧС – О по оплате стоимости). Принятие
ГО или ОМСУ акта не соответствующему закону может стать основанием
возникновения деликтного обязательства; б) судебные решения, которые также
порождают обязательства (решение суда об изъятии у ЧС бесхозяйственно
содержимых культурных ценностей – О по выкупу или продаже с публичных
торгов).
г) Обязательства возникают и в связи с совершением неправомерных действий
по причинению вреда другому лицу или неосновательному обогащению за счет
другого лица. Существо этих обязательств составляет обязанность компенсации
причиненного вреда или возврата неосновательного приобретенного имущества, которая всегда носит имущественный характер, включая и случаи возмещения
морального вреда. Такие обязательства могут возникать в результате действий
Г, ЮЛ и органов ПВ.
д) Иногда обязательства возникают в следствии таких ЮФ, как юридические
поступки (действия), называемые в ГЗ «иными действиями Г и ЮЛ», т.е. не
являющихся сделками. Это находка или обнаружение клада (порождающие О по
возврату найденной вещи или по передаче клада или его части собственнику
имущества, где был обнаружен клад, о возмещения понесенных расходов и в
отдельных случая – по дополнительному вознаграждению.
е) Основаниями возникновения обязательств могут стать не зависящие от воли
людей ЮФ – события, например, открытие навигации – начало исполнения О по
речной перевозке или наступление страхового случая при наступлении
стихийного бедствия.
ЮФ – события и поступки не являются распространенными основаниями
возникновения обязательств.
Билет 26
1. Понятие и виды акционерных обществ.
ОПФ АО – наиболее сложная форма организации крупной предпринимательской
деятельности. Акционерным признается такое хозяйственное общество уставный
капитал которого разделен на определенное количество одинаковых долей, выраженных ценными бумагами – акциями, а его участники (владельца акций –
акционеры) не отвечают по долгам общества и несут лишь риски убытков в
пределах стоимости принадлежащих им акций (ст.96-104).
АО представляет собой способ создания и централизации крупного капитала, первоначально распыленного среди множества мелких владельцев. Доли
участников в УК оформляются ЦБ – акциями, по общему правилу свободно
обращающихся на фондовом рынке. Это делает возможным быстрый перелив
капитала из одной сферы предпринимательской деятельности в другую, в
соответствии с меняющейся рыночной конъюнктурой. Вместе с тем такая ОПФ
предпринимательства таит опасности для акционера, так как рассчитанная на
большой круг участников она затрудняет реальный контроль за деятельностью
ИО, предоставляя последним широкие возможности распоряжения громадным чужим
капиталом. В связи с этим важнейшей задачей акционерного законодательства
является защита интересов мелких акционеров.
УК оформляется акциями (которые часто являются предъявительскими, а не
именными ЦБ), а не делится на доли, как в ООО. Достаточно легкий способ
выхода из АО не требует никаких выплат или выдач, акционер получает
компенсацию за отчуждаемые акции от их приобретателя. АО гарантировано от
уменьшения своего имущества вследствие выхода из него участников.
ОАО: вправе формировать свой УК не только по закрытой подписке (среди
заранее определенного круга лиц), но и путем открытой (публичной) подписки.
Т.е. свободной продажи акций всем желающим. Акционеры ОАО вправе свободно
отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и 3 лицам. Все это
делает состав участников ОАО не только большим, но и весьма изменчивым, что
ведет к необходимости публичного ведения его дел (ежегодная открытая
публикация годового отчета, ББ, ОоПиУ). Трехзвенная структура управления:
общее собрание, ИО, наблюдательный совет (при числе акционеров более 50)
отождествляемый в РФ с СД и контролирующий ИО.
ЗАО: вправе распределять свои акции только между учредителями или иным
заранее определенным кругом лиц. Вследствие этого количество участников и
источники формирования УК ЗАО изначально ограничены, а размер УК ниже, чем
в ОАО. Акционеры ЗАО имеют право преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами ЗАО. Нет и обязанности публичного ведения
дел. Все это сближает ЗАО с ООО. Двухзвенная структура управления: общее
собрание и ИО.
В современном отечественном правопорядке действует значительное количество
АО, созданных в результате приватизации ГП и МП. В этом случае акционерная
ОПФ использовалась для целей, прямо противоположных тем, для которых она
создавалась – для «раздачи», а не для «собирания» капитала. Так появились
АО, статус которых определяется не акционерным законодательством, а
специальным законодательством о приватизации. Также законодательство
установило особенности создания АО в сферах банковской, страховой и
инвестиционной деятельности. Во всех этих случаях нормы ГК и
законодательства об АО применяются, только если иное не предусмотрено
специальным законом.
АО создается по решению его учредителей, устав является единственным УД.
Заключаемый учредителями договор, по своей природе является не
учредительным, а договором о СД и в момент ГР АО прекращается. В У АО
наряду с общими сведениями обычных УД, должны указываться условия и
категории выпускаемых акций, их количество и номинальная стоимость. При
учреждении АО все его акции первоначально должны быть распределены среди
его учредителей и оплачены ими по номиналу, и лишь после этого возможно
проведение открытой подписки на акции (в ОАО). В У АО может быть установлен
номинал и количество, как размещенных акций, так и объявленных (т.е.
предполагаемых к дополнительному размещению). В АО обязательно ведется
реестр акционеров. Участники АО обладают всеми правами участников Т и О
(п.1 ст.67) и лишь владельцы привилегированных акций ограничены в праве
голосования на общем собрании. Реорганизация и ликвидация АО, в целом
осуществляется по общим правилам, но имеются и особенности связанные с
судьбой размещенных акций при слиянии, присоединение, выделении или
разделение. АО может преобразоваться в ООО, ОДО или производственный
кооператив.
2. Прекращение обязательств.
Обязательственные ПО, в отличие от вещных, по самой своей природе не могут
быть бессрочными и в их существовании обязательно наступает момент, когда
они прекращаются, т.е. погашаются составляющие содержание обязательства
права и обязанности. Такой результат наступает в силу действия
правопрекращающих юридических фактов, составляющих основания (способы)
прекращения обязательств. Одни из них погашают обязательство по воле его
участников (удовлетворяя имущественный интерес кредитора), другие не
относятся к сделкам и прекращают обязательства независимо от достижения его
цели. К первым относятся: надлежащее исполнение, отступное, зачет
встречного требования, новация, прощение долга; а ко вторым: совпадение
должника и кредитора в одном лице, невозможность исполнения, принятие
специального акта госоргана, смерть гражданина (должника или кредитора)
участвовавшего в обязательстве личного характера, ликвидация ЮЛ.
Перечисленные ЮФ составляют систему оснований прекращения обязательств, но
данный перечень не является исчерпывающим, т.к. законы, НПА или соглашения
сторон могут предусмотреть и иные способы прекращения обязательств. В
случаях, прямо предусмотренных законом или договором, допускается
односторонний отказ от исполнения некоторых договорных обязательств, также
влекущий их прекращение.
Прекращение О сделкой: Прекращающие обязательства сделки могут быть
односторонними (надлежащие исполнение, зачет встречного требования (в т.ч.
и частичное)) и двусторонними (отступное, новация и прощение долга).
Условия зачета встречных требований: а) требования должны быть встречными;
б) требования должны быть однородными (одинаковое имущество, определенное
родовыми признаками, чаще всего - денежные); в) наступление срока
исполнения по встречным обязательствам. Сделка зачета является
односторонней, т.к. закон установил, что для ее осуществления достаточно
заявления одной стороны.
Большинство обязательств прекращается соглашением сторон: путем замены
исполнения (передача отступного – уплаты денег, передача иного имущества, уступка прав и т.д.), замены самого обязательства (новация – замена другим
обязательством, предусматривающим иной предмет или способ исполнения), сложение (прощение долга – безвозмездное освобождение кредитором должника
от лежащего на нем обязательства).
Совпадение должника и кредитора в одном лице прекращает обязательство т.к.
отсутствуют необходимые элементы (вместо 2 сторон остается 1) и может иметь
место, например, если должник по договору займа после смерти своего
кредитора оказывается его наследником. Это универсальное правопреемство, имеющее место при наследовании в отношении граждан и реорганизации в форме
слияния или присоединения в отношении ЮЛ.
Невозможность исполнения вследствие объективных причин (гибель вещи
(предмета обязательств) в результате действия случайных причин или
непреодолимой силы). При этом каждый из участников вправе требовать
возврата того, за что он не получил встречного удовлетворения (возврат
аванса за погибшую вещь). В случае виновных действий наступает
ответственность за НИ или ННИ обязательства. Невозможность исполнения
касается только индивидуально-определенных вещей, поэтому невозможность
исполнения никогда не прекратит денежное обязательство. Речь идет о
фактической невозможности, которая отличается от юридической (установление
публично-правовых запретов или ограничений), всегда прекращающей
обязательство.
Билет 27
1. Дочерние и зависимые общества.
Участие в обществах в других О или Т может привести к тому, что последние, обладая контрольным пакетом (или большинством долей) по сути определяют всю
деятельность контролируемой организации, формально оставаясь в стороне от
возможных отрицательных последствий неудачно совершенных сделок. В
проигрыше могут оказаться контрагенты контролируемой организации и другие и
другие его участники. За рубежом сегодня все большие распространение
получают концерны и холдинги, в которых одна (материнская) компания
контролирует деятельность дочерних компаний или специально создает их. В
этих случаях возникают традиционные для корпоративного и акционерного права задачи – защита интересов кредиторов и меньшинства акционеров
(участников). Этой проблемы не возникает в товариществах, т.к. ПТ всегда
несут неограниченную личную ответственность по их долгам.
Хозяйственное общество признается дочерним (ст.105), если другое (основное)
хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном
капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным
образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Отношения ОО и дочернего характеризуются тем, что первое из них имеет
возможность определять решения, принимаемые вторым, и таким образом влиять
на его деятельность. В качестве основного может выступать любое
хозяйственное общество (акционерное, общество с ограниченной
ответственностью), а также товарищество - полное и на вере. Дочерними могут
быть хозяйственные общества различных видов. Отношения по схеме «основное-
дочернее» складываются ввиду: а) преобладающего участия ОО в УК дочернего.
Минимальный размер такого участия законом не определен (как правило, 25-50
%, а иногда в АО с большим числом акционеров 5-10%); б) договора, заключенного между обществами и дающего право одному из них определять
решения, принимаемые другим; в) других обстоятельств, позволяющих влиять на
принятие соответствующих решений.
ДО не несет ответственности по долгам основного. В то же время ОО, имеющее
право давать дочернему обязательные указания, может привлекаться к
ответственности по его обязательствам: к солидарной с ДО - по сделкам, заключенным во исполнение таких указаний; к субсидиарной - в случае Н (Б)
ДО, наступившей по вине основного. Кроме того, участники (акционеры) ДО
вправе требовать возмещения ОО убытков, причиненных дочернему по его вине, если иное не установлено законами о хозяйственных обществах. Закон об АО не
делает изъятий из этой нормы. Требования о возмещении убытков могут
заявляться акционерами путем предъявления соответствующих судебных исков в
интересах общества.
Хозяйственное общество признается зависимым (ст.106), если другое
(преобладающее, участвующее) общество имеет более 20 % голосующих акций
акционерного общества или 20 % уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью.
Общество признается зависимым, если другое - преобладающее владеет более
чем 20% его голосующих акций. ПО не располагает теми правами, которые имеет
основное по отношению к дочернему, а поэтому не несет какой-либо
ответственности по долгам (обязательствам) зависимого. Его возможности
определяются тем, что оно, являясь владельцем значительного пакета акций и
обладая соответствующим числом голосов, может влиять на принятие решений
ЗО, но не вправе давать ему обязательные указания. Если такое право
возникает в силу других оснований, например, в связи с заключенным между
обществами договором, то отношения между ними будут строиться по схеме
«основное–дочернее».
Приобретение одним обществом крупного пакета акций другого (свыше 20%)
привлекает внимание с точки зрения контроля за соблюдением антимонопольного
законодательства. Закон о конкуренции устанавливает, что приобретение акций
в таком количестве допускается с предварительного согласия антимонопольного
органа (ст. 18). Общество, которое приобрело более 20% голосующих акций АО, обязано незамедлительно опубликовать об этом сведения в порядке, определенном ФКЦБ и федеральным антимонопольным органом.
Пределы взаимного участия хозяйственных обществ в УК друг друга и число
голосов, которыми одно из таких обществ может пользоваться на общем
собрании участников или акционеров другого общества, определяются законом.
2. Способы обеспечения обязательств: понятие, виды.
Каждое обязательство основывается на вере кредитора в будущее исполнение
должником действия, необходимого для удовлетворения интереса кредитора.
Недаром в русском ГП кредитора в обязательстве традиционно именуют
«веритель». Вера любого кредитора основывается на убеждении, что, вступая в
обязательство, он вступает в ПО которые обеспечиваются принудительной силой
государства и действительно, надлежащее исполнение ГП обязанностей
обеспечивается такими мерами в виде ответственности или защиты. Вместе с
тем, практика экономического оборота показывает, что таких мер во многих
случаях недостаточно для удовлетворения имущественных интересов кредитора, права которого нарушены неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательства должником. Вследствие этого, в механизме ГП регулирования, используются правовые средства обеспечения исполнения обязательств, которые
в действующем российском ГЗ закреплены в нормах гл.23 (ст.329-381).
К таким специальным способам исполнения обязательств относятся неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором. Суть
специальных способов обеспечения ИО можно объяснить следующим образом:
кредитор, вступая в обязательство кредитует должника (предоставляет
имущество). При этом кредитор заключает с должником или 3 лицом соглашение
о том, чтобы ему предоставили дополнительный (сверх гарантий выданных
должником) кредит – личный или реальный, который предоставляется в силу
предписания закона при наступлении определенных ЮФ. Личный кредит – когда
личную ответственность помимо должника принимает на себя 3 лицо
(поручительство, банковская гарантия). Реальный кредит – выделение из
имущества известного лица отдельного объекта, которое удовлетворит
кредитора, в случае неисполнения должником обязательства (задаток, залог, удержание). Помимо этого, исполнение обязательства обеспечивается также
санкцией в виде возмещения убытков за НИ или ННИ обязательства, а также
дополнительной санкцией – неустойкой, которая является элементом самого
обеспечиваемого обязательства.
Виды способов обеспечения обязательств:
а) Акцессорные способы, т.е. дополнительные (задаток, поручительство, залог, удержание). Соглашение об установлении одного из названных способов
ОИО порождает принадлежностное (акцессорное) обязательство, призванное
обеспечить исполнение основного (главного) обязательства. Правила: а)
недействительность основного О влечет НД дополнительного; б) НД соглашения
об обеспечение ИО не влечет НД самого обязательства; в) при переходе права
требования к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение
основного обязательства.
б) Неакцессорные способы – это такие обязательства, которые не зависят от
основного обязательства, в обеспечение которого они выданы (банковская
гарантия). Такие обязательства просто являются взаимосвязанными с
основными. Обеспечительное обязательство действительно. Даже в случае
признания НД основного.
в) Меры оперативного воздействия – это реально закрепленные в ГЗ или в
договоре правовые конструкции обеспечивающие исполнение обязательств
(односторонний отказ от нарушенного другой стороной договора, задержка
выдачи груза до полной оплаты).
г) Гарантийная передача права собственности (в зарубежном праве), при
которой право собственности на определенные вещи временно передается
кредитору в обеспечение погашения долга, а при надлежащем исполнении
обязательства, ПС возвращается должнику.
д) Договор репо – это сделка купли-продажи ЦБ, содержащая обязательство
продавца выкупить их обратно в определенный срок по заранее фиксированной
цене (цены фиксируются так, что продажная цена является суммой кредита, а
выкупная – суммой кредита и процентов).
е) Сделки совершенные под отлагательным условием, например, в целях
обеспечения ИО по кредитному договору заемщик продает кредитору под
отлагательное условие определенное имущество, которое переходит в
собственность кредитора при условии неисполнения заемщиком-продавцом своих
обязательств по кредитному договору (договора цессии, аренды, доверительного управления имуществом).
ж) Разнообразные конструкции предварительного договора купли-продажи.
Цессии, залога, аренды, доверительного управления и т.п., заключаемые как
под условием, так и без такового.
Билет 28
1. Правосубъектность производственного кооператива.
Производственный кооператив (ст.107-112), подобно Т и О, представляет собой
коммерческую организацию, основанную на началах членства. Но в отличии от Т
и О кооперативы рассчитаны не только и не столько на объединение имущества
участников, сколько на их совместное личное участие в деятельности
созданной ими организации. Отсюда и распределение полученного дохода между
участниками главным и исключительным образом по труду, не пропорционально
имущественным вкладам, а также наличие у каждого участника 1 голоса при
решении всех общих вопросов (принцип полного равенства в управление общими
делами).
Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение
не являющихся предпринимателями граждан для совместной производственной или
иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом (или
ином) участии и объединении определенных имущественных (паевых) взносов при
их личной ограниченной субсидиарной ответственности по обязательствам этой
коммерческой организации.
Учитывая, что в современном имущественном обороте ПК, основанные
исключительно на личном труде, неизбежно были бы оттеснены более мощными
экономическими объединениями капиталов, закон в ограниченных размерах
допускает участие в них и исключительно имущественными вкладами, возможное
и для ЮЛ. Такие «финансовые участники» должны способствовать укреплению
имущественной базы ПК, получая взамен доход на вложенный капитал, а их
число не может превышать 25 %.
В ПК может состоять любое число участников, но по своей экономико-правовой
природе он не может быть «компанией одного лица», поэтому закон
предусматривает минимум учредителей и участников ПК – не менее 5 человек.
Необходимость личного трудового участия в делах ПК исключает для его
участника возможность одновременного членства в нескольких ПК. ПК создается
на основании Устава, являющегося единственным УД. В У помимо общих сведений
должны быть указаны условия: а) о размере и порядке внесения паевых взносов
членами ПК; б) характер и порядок их трудового участия в его деятельности;
г) о размерах и условиях субсидиарной ответственности его членов по долгам
ПК; и некоторые другие (п.1 и 2 ст.108).
Структура управления ПК определяется его корпоративной природой (отношения
членства). Высшим органом управления является общее собрание (в с/х ПК
имеющих более 300 членов – собрание уполномоченных). Общее собрание имеет
исключительную компетенцию, которая установлена законом и может быть
расширена У ПК. К ней относятся: вопросы изменения У; вопросы образования и
прекращения полномочий других его органов и РК (ревизора); прием и
исключение членов ПК; утверждение его годовых отчетов и ББ, а также
распределение прибыли; решение о реорганизации и ликвидации ПК; и некоторые
другие (п.3 ст.110). Вопросы исключительной компетенции общего собрания не
могут быть переданы на решение ИО, даже по его собственному решению.
Так как отчуждение пая 3 лицам влечет обязанность их приема в ПК и личного
трудового участия в его деятельности, закон ограничивает эту возможность
требованием обязательного согласия ПК на прием нового члена и правом других
членов ПК на преимущественную покупку отчуждаемого пая или его части.
Уставом ПК может быть установлен запрет на отчуждение пая или его части
даже другому члену ПК. Наследники умершего члена ПК могут быть приняты в
ПК, только если его У прямо это предусматривает, в противном случае они
вправе претендовать на компенсацию стоимости пая.
Обязанность участника является внесение как паевого, так и вступительного и
иных дополнительных взносов. Члены ПК, кроме «ФУ», обязаны личным трудом
участвовать в его деятельности, соблюдая трудовую и производственную
дисциплину. Они несут и иные обязанности установленные законом или У. В
субсидиарном порядке они несут ограниченную ответственность по его долгам
частью своего личного имущества.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей член ПК
может быть исключен из него по решению общего собрания. А члены
наблюдательного совета или правления ПК могут быть исключены за участие в
другом ПК. Исключенный член имеет право на получение своего пая и других
выплат или выдач, предусмотренных У ПК для выходящих из него членов.
Реорганизация и ликвидация ПК осуществляется в соответствии с общими
правилами ГЗ о Р и Л ЮЛ. Осуществляется добровольно, а в предусмотренных
законом случаях, принудительно. ПК может быть преобразован в хозяйственное
Т или О, с согласия всех членов.
2. Залог: понятие, основания, виды.
Залог известен со времен римского права, которое относило его к разряду
прав на чужие вещи. На ранних стадиях развития римского права формой залога
являлась фидуция, которая представляла собой продажу закладываемой вещи с
правом ее обратного выкупа в условленный срок. Другой, более развитой
формой залога был пигнус, при котором должник передавал кредитору в
обеспечение долга вещь во владение, а не в собственность, как при фидуции.
Наиболее совершенную форму залога представляла собой ипотека, при которой
вещь переданная в залог, оставалась во владении собственника и не
переходила кредитору. Сегодня понятие «ипотека» используется в нескольких
значениях: а) форма залога с оставлением предмета залога у залогодержателя;
б) особое вещное право на имущество, позволяющее обеспечить требования
кредитора путем распоряжения объектом ипотеки; в) залог недвижимого
имущества.
Субъекты залогового ПО: залогодатель (лицо, предоставившее имущество в
залог) и залогодержатель (лицо, принявшее имущество в залог). В их качестве
могут выступать Ю и ФЛ. Залогодержателем может быть только кредитор, их
личности совпадают во всех случаях. В случаях, когда предметом залога
выступает имущество 3 лица, договор залога заключается от имени
собственника имущества, а не от имени должника.
В сегодняшнем отечественном ГП под залогом понимается правоотношение, в
котором кредитор (залогодержатель) при неисполнении или ненадлежащем
исполнении обеспеченного залогом обязательства имеет право получить
удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед
другими кредиторами, за изъятиями, установленными законом. Избирая залог в
качестве средства обеспечения своих интересов, кредитор руководствуется
принципом «верю не лицу, а вещи». При залоге вещи имеет место реальный
кредит, как средство ОИО в случае, если должник не оправдает доверия. С
юридической точки зрения реальный кредит при залоге означает установление
юридической связи залогодержателя с чужим имуществом, благодаря которой
залогодержатель имеет возможность извлечь из заложенного имущества его
ценность независимо от воли должника.
По общему принципу залоговое правоотношение является акцессорным, т.е.
может существовать, только пока существует обеспечиваемое (основное)
обязательство, прекращение которого влечет прекращение залога. Прекращение
залога не влечет прекращения ОО. Уступка залогодержателем своих прав по
договору о залоге другому лицу действительна, если такому же лицу уступлены
права требования по ОО. С переводом на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, залог прекращается, если залогодатель не дал
кредитору согласия отвечать за нового должника. Если не доказано иное, уступка прав по договору об ипотеке (залог недвижимости) означает и уступку
прав по обеспеченному ипотекой обязательству.
Требование, обеспечиваемое залогом, должно носить денежный характер и ГЗ
устанавливает, если иное не предусмотрено договором, что залогом
обеспечивается требование в том объеме, какой оно имеет к моменту
удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения расходов
залогодержателя по содержанию залога и расходов по взысканию.
Основания залога: на основании закона (товар проданный в кредит по договору
купли-продажи, недвижимость приобретенная в счет кредита банка); морской
залог (требования связанные с работой на судне по МН Конвенции); в силу
договора (существенные условия: предмет, его оценка, размер и срок
исполнения обязательства, указание стороны, у которой находится заложенное
имущество).
Виды залога: а) Заклад – предполагает передачу заложенного имущества
залогодержателю (как правило, движимого имущества). При этом важно, что
«заимодавец, приобретая в свои руки заложенную вещь, не владеет ею и не
пользуется, но только удерживает ее у себя, становится ее оберегателем, следовательно, должен сохранить ее в целости под собственную
ответственность». Залогодатель имеет право требовать возвращения вещи по
исполнению обязательства, в т.ч. и досрочном. Действующим законодательством
сфера применения заклада сужена и распространяется в основном на ЦБ; б)
Залог без передачи имущества залогодержателю – это доминирующая форма
залога, т.к. в принципе по действующему законодательству заложенное
имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором.
Залогодатель сохраняет право пользоваться заложенным НД имуществом в
соответствие с его назначением, а условия договора об ипотеке, ограничивающие это право залогодателя, признаются ничтожными.
Подвиды залога: а) ипотека – залог недвижимости, ЦБ и имущественных прав;
б) залог товаров в обороте; залог вещей в ломбарде; г) твердый залог –
оставление залога у залогодателя с наложением знаков свидетельствующих о
залоге («под замком и печатью залогодержателя»).
Билет 29
1. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных
предприятий.
Среди всех коммерческих организаций унитарные предприятия (ст.113-115)
выделяются тем, что они не являются построенными на началах членства
корпорациями и не становятся собственниками своего имущества. Создавший
такое предприятие единоличный учредитель (как правило, публичный
собственник) сохраняет за собой право на переданное предприятию и
приобретенное им в ходе своей деятельности имущество, а само предприятие
как самостоятельное ЮЛ в силу закона наделяется ограниченным вещным правом, фактически использует чужое имущество. Термин «унитарное» подчеркивает
неделимость имущества ЮЛ по вкладам (долям, паям). Такая ОПФ, как ЮЛ-
несобственник не свойственна нормальному, развитому имущественному обороту
и представляет собой исключение, сохраненное законом на период становления
рыночной экономики для государственных и муниципальных собственников. Такая
юридическая конструкция – порождение огосударственной экономики.
Таким образом, унитарным предприятием признается такая коммерческая
организация, имущество которой остается неделимой собственностью ее
учредителя. Действующее ГЗ сохраняет конструкцию УП лишь для публичных
собственников (ГУП и МУП). УП является единственной разновидностью
коммерческой организации, обладающей не общей, а целевой (специальной)
правоспособностью. В его У помимо общих сведений, указываемых в УД ЮЛ, должны содержаться сведения о предмете и целях его деятельности. Сделки
совершенные УП с нарушением его правоспособности, являются
недействительными (ст.173). В фирменном наименовании УП должно содержаться
указание на учредителя (собственника имущества). Единственным УД УП
является Устав, утверждаемый уполномоченным на то органом соответствующего
публично-правового образования (министерства и ведомства). Последние
одновременно с решением о создании УП утверждают руководителя (директора), который является единоличным органом управления, подотчетным собственнику-
учредителю. Учредитель наделяет УП уставным фондом, который не может быть
менее размера, предусмотренного специальным законом о ГУП и МУП, при этом
УФ должен быть полностью оплачен учредителем к моменту ГР УП. УФ УП
представляет собой минимальную гарантию интересов его кредиторов, при
понижении ЧА предприятия до размера меньшего, чем УФ, последний должен быть
уменьшен учредителем с обязательной письменной информацией об этом всех его
кредиторов.
УП существуют в 2 разновидностях: а) основанные на праве хозяйственного
ведения (ст.114 и ст.295); б) основанные на праве оперативного управления
или казенные (ст.115 и ст.296,297). Различия в их правовом статусе
заключаются, прежде всего, в объеме правомочий, получаемых УП в отношении
имущества учредителя. Принципы права хозяйственного ведения – право
распоряжения имуществом, ряд сделок (продажа, аренда, залог) с согласия
собственника, в пределах полномочий которыми собственник наделяет
хозяйствующий субъект. Принципы права оперативного управления – право
распоряжаться товарами (услугами) которые производит (оказывает)
хозяйствующий субъект, используя имущество собственника, для любых сделок
по распоряжению которым требуется обязательное согласие собственника.
Существенным моментом является то, что по долгам казенного предприятия, при
недостатке у него имущества, имущественную ответственность несет учредитель
– РФ, поэтому КП в отличии от обычного УП не может быть банкротом. УП на
ПХВ могут создаваться как федеральным собственником, так и субъектами РФ и
МО (в том числе совместно, на началах общей долевой собственности).
УП на ПХВ могут создавать дочерние предприятия, последние являются также УП
и создаются с согласия собственника. То есть речь идет об УП-
несобственнике, созданном УП-несобственником. При этом предприятие
–учредитель принимает на себя функции собственника в отношении своего ДП, т.е. утверждает Устав, определяет объем правоспособности, назначает
директора, дает согласие на совершение сделок по распоряжению недвижимым
имуществом, не отвечает по долгам своего ДП.
Все виды УП отвечают по своим обязательствам всем закрепленным за ними
имуществом, российское ГЗ с 1990 г. исключило возможность появления
объектов защищенных от взыскания кредиторов. УП не отвечают по
обязательствам своего учредителя. ГУП и МУП реорганизуются и ликвидируются
по общим правилам для ЮЛ, а их преобразование в другие ОПФ – связанное с
отчуждением имущества – является формой приватизации и должно
осуществляться по специальным правилам, предусмотренным ГЗ.
2. Исполнение обязательств: принципы, место, срок, субъекты.
Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора
конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в
воздержании от определенных обязательством действий. Такое поведение
должника должно в точности соответствовать всем условиям обязательства, определенным договором. Законом или НПА, а также другими требованиями
законодательства и обычаями делового оборота. Исполнение, произведенное
должником кредитору обусловленном в их договоре, указанным в законе или
соответствующим обычаям способом в установленные сроки и в надлежащем
месте, признается надлежащим. Надлежащее исполнение во всех случаях
освобождает должника от его обязанностей и прекращает обязательство.
Исполнение обязательства как правомерное и волевое действие должника, направленное на прекращение имеющейся у него обязанности, представляет
собой сделку, причем часто одностороннюю.
Принципы исполнения обязательств: а) принцип надлежащего исполнения
(соблюдение договорной дисциплины и действующего законодательства); б)
принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства
(запрет на односторонний отказ от исполнения обязательств, а для договорных
– запрет одностороннего изменения условий договора); в) принцип реального
исполнения (совершение именно тех действий (бездействия), которые
предусмотрены содержанием обязательства); г) принцип разумности и
добросовестности (общие принципы осуществления ГП и исполнения О – разумный
срок, разумная цена, разумные меры); д) принцип добросовестности и честной
деловой практики (МНО); е) принцип взаимного сотрудничества сторон (МНО).
Субъектом исполнения обязательства является должник. Обычно предполагается, что он сам исполняет лежащий на нем долг, но во многих обязательствах
допускается перепоручение исполнения, т.е. возложение должником исполнения
своего обязательства на третье лицо, которое производит исполнение либо
непосредственно кредитору, либо должнику. Должник при этом не выбывает из
обязательства, оставаясь полностью ответственным перед кредитором за
надлежащее исполнение обязательства. Должник обязан произвести исполнение
надлежащему лицу (кредитору) и вправе специально удостовериться в этом. По
указанию кредитора допускается переадресование исполнения обязательства
вместо кредитора другому лицу. При этом 3 лицо не приобретает никаких прав
требования в отношении должника, что отличает данную ситуацию от
договорного обязательства , заранее заключенного в пользу другого лица.
Предмет исполнения должен быть либо точно определенным, либо определимым
(исходя из содержания обязательства и указаний закона), иначе исполнение
становится затруднительным или невозможным.
Срок исполнения обязательства может предусматриваться в виде конкретной
даты (дня) или периода времени, в течении которого оно подлежит исполнению.
В последнем случае исполнение может последовать в любой момент (ежемесячные
поставки в течение года – в любой день соответствующего месяца). При
невозможности установления точного срока исполнения обязательство подлежит
исполнению в разумный срок после его возникновения, который определяется
существом обязательства и обычаями делового оборота. Срок исполнения может
быть определен моментом востребования (договор хранения и банковского
вклада). Отдельными видами договоров может быть предусмотрен определенный
льготный срок для исполнения обязательства с момента предъявления
кредитором требования об его исполнении (договор займа с неопределенным
сроком – 30 дней). Досрочное исполнение должником своего обязательства
допустимо в качестве общего правила, если иное не вытекает из
законодательства, условий обязательства или его существа. Просрочка в
исполнении обязательства должником влечет его ответственность за возникшие
у кредитора убытки.
Место исполнения обязательства определяется законом или договором, а также
может вытекать из обычаев делового оборота или существа обязательства
(обязательство по передаче вещи - место нахождения продавца или покупателя;
кредитные обязательства – в месте нахождения банка). В тех случаях, когда
место исполнения обязательства невозможно определить, исполнение
производится в месте определяемом ГЗ (ст.316): а) О по передаче
недвижимости – в месте нахождения НД; б) О по передаче вещей (товаров), предусматривающих их перевозку – место сдачи перевозчику, а для О в сфере
предпринимательской деятельности – известное кредитору место изготовления
или хранения имущества; в) для денежных О – место нахождения (жительства)
кредитора; г0 для всех иных О – место нахождения (жительства) должника.
Билет 30
1. Некоммерческие юридические лица.
Некоммерческие организации (ст.116-123) не являются постоянными, профессиональными участниками гражданского оборота. Их выступление в роли
самостоятельных ЮЛ обусловлено необходимостью материального обеспечения их
основной, главной деятельности, не связанной с участием в имущественных
отношениях. В связи с этим, НКО в отличие от КО имеют целевую (специальную)
правоспособность и используют имеющееся у них имущество лишь для достижения
целей, предусмотренных их учредительными документами. В качестве таких
целей не может выступать получение прибыли и распределение ее между
участниками (учредителями). С учетом этого ГЗ в большинстве случаев не
предусматривает для НКО минимального размера УФ (УК), а также возможности
банкротства (кроме потребительских кооперативов, благотворительных и иных
фондов).
Большинство НКО представляют собой корпорации, основанные на принципах
членства, но чаще встречаются ЮЛ, не являющиеся корпорациями (фонды, учреждения, автономные НКО). НКО могут существовать в ОПФ, предусмотренных
ГК (потребительский кооператив, общественная и религиозная организация
(объединение), благотворительный и иной фонд, учреждение, ассоциация
(союз)) и иными ФЗ (некоммерческое партнерство, автономная НКО, ТПП, ТБ, товарищество собственников жилья (кондоминиумы)).
Потребительским кооперативом признается основанная на началах членства
организация, созданная для удовлетворения материальных и иных потребностей
участников путем объединения ими имущественных взносов (ст.116). К их числу
относятся: ЖК, ЖСК, гаражные, дачные, садовые товарищества, кассы
взаимопомощи, общества взаимного страхования и т.д. Устав единственный УД, содержит помимо общих сведения о размере и порядке внесения паевых взносов, о порядке покрытия убытков. Членами могут быть как граждане, так и ЮЛ. ПК
не могут создаваться одним учредителем или состоять из одного члена
(потребительские общества – не менее 5 ФЛ и (или) 3 ЮЛ). ПК имеет паевой
(уставный) фонд, создаваемый за счет взносов участников. Высший орган –
общее собрание, имеющее исключительную компетенцию. ИО формируются из
членов и не могут быть наемными. Каждый участник ПК обладает 1 голосом.
Товариществом собственников жилья признается организация, созданная на
началах членства гражданами или иными собственниками жилья для совместного
использования находящихся в их общей собственности объектов недвижимости, обслуживающих принадлежащие им жилые помещения. Стали создаваться
вследствие появления собственников жилья полученного в порядке
приватизации. Могут возникать на базе ЖК и ЖСК. Создаются не менее чем 2
домовладельцами.
Общественной и религиозной организацией признается основанное на началах
членства объединение граждан, созданное ими на базе общности не
материальных интересов для совместного удовлетворения духовных и иных не
материальных потребностей, в том числе для совместного осуществления и
защиты некоторых своих прав и интересов (ст.117).
Фондом признается не имеющая членства организация, созданная на основе
добровольных имущественных взносов учредителей в социально-культурных, благотворительных, образовательных и иных общественно полезных
(некоммерческих) целях (ст.118).
Учреждением признается не имеющая членства организация, созданная и
финансируемая собственником в качестве субъекта ограниченного вещного права
под его дополнительную ответственность для осуществления управленческих, социально-культурных и иных некоммерческих функций (ст.120).
Ассоциацией (союзом) признается основанное на началах членства объединение
ЮЛ, созданное ими с целью координации их деятельности, а также
представления и защиты их интересов (ст.121). Самостоятельной
разновидностью является торгово-промышленная палата, которая представляет
собой добровольное объединение на началах членства коммерческих организаций
и индивидуальных предпринимателей, созданное ими с целью содействия
развитию предпринимательства, организации взаимодействия предпринимателей, а также представления и защиты их интересов.
Некоммерческим партнерством признается основанное на членстве объединение
граждан и ЮЛ, созданное ими для содействия своим членам в достижении
некоммерческих целей путем осуществления предпринимательской деятельности
(фондовые биржи).
Автономной НКО признается не имеющая членства организация, созданная на
базе имущественных взносов учредителей для оказания различных услуг (в том
числе некоммерческого характера) и являющаяся собственником своего
имущества (частные учреждения образования, здравоохранения, культуры).
Товарной биржей признается основанное на началах членства объединение
предпринимателей, созданное ими с целью организации специальных публичных
торгов по продаже определенных товаров.
2. Перемена лиц в обязательстве: понятие, содержание.
Потребностями развитого имущественного оборота часто диктуется
необходимость замены участников обязательств. Возникающая у кредитора по
денежному обязательству необходимость получения причитающихся ему денег
ранее наступления оговоренного с должником срока способствует появлению
различных форм оборота соответствующих прав требования (долговых
обязательств). В этих случаях кредиторы уступают свои права на будущее
получение денег другим лицам (в частности банкам) получая в обмен
немедленное исполнение за вычетом оговоренного процента за услугу, зависящего от надежности должника или «ликвидности требования». В таких
ситуациях имущественные права и обязанности становятся самостоятельными
объектами гражданского оборота и приводят к развитию различных форм
биржевой торговли (торговля фьючерсами – контракты которые будут исполнены
в будущем).
Поэтому в период действия обязательств по общему правило возможна замена
участвующих в нем лиц при сохранении самого обязательства. Это перемена
кредитора (правопреемство кредитора) – уступка права требования и перемена
должника (правопреемство должника) – перевод долга. Такая замена участников
не только может осуществляться по соглашению сторон, но и непосредственно
предусматривается законом (ст.387).
В тоже время замена участвующих лиц в обязательстве допускается не всегда:
прежде всего это касается обязательств строго личного характера (возмещение
вреда); замена кредитора может быть запрещена законом, иными НПА или
соглашением сторон и т.д. Уступка права требования может совершаться в
форме цессии, а также суброгации.
Цессия представляет собой акт передачи (уступки) права в силу заключенной
между прежним кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием)
сделки либо на основании иных предусмотренных непосредственно законом
юридических фактов, приводящих к замене кредитора в обязательстве. Согласно
ГК РФ уступка требования является формой перемены лиц в обязательстве -
именно так называется гл.24 ГК. Поэтому один из главных вопросов, на
который должно быть обращено внимание при заключении договора об уступки
требования, это - действительно ли происходит перемена лиц в том
обязательстве, требование по которому уступается. При несоблюдении этого
договор может быть признан недействительным. Критерии договора уступки
требования: а) уступка требования происходит по сделке, нет сделки - нет и
уступки требования; б) согласно ст.384 право первоначального кредитора
переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые
существовали к моменту перехода прав. В соответствии с этим, первоначальный
кредитор, выбывая из обязательства должен передать новому кредитору все
документы по основному обязательству; в) правила уступки требования не
могут быть применены к обязательству, имеющему длящийся характер, поскольку
вследствие его длительности в нем, несмотря на частичное исполнение,
“сохраняется тот же состав лиц ... и основания возникновения правоотношений
между ними. Поскольку основное обязательство не прекратилось, не может быть
произведена уступка требования по нему”. Это делает невозможной уступку
требования в рамках генерального договора или в ситуации, когда
первоначальный кредитор является монополистом на поставку продукции
(оказание услуг) (Постановление Президиума ВАС от 10.09.96 г. (абзац 6 и
7)). Согласие должника не требуется, но желательно. Т.к. он имеет право
выполнить обязательство по отношению к первоначальному кредитору.
Развитый ИО допускает возможность частичной уступки права, т.е. цессия не
всегда должна быть связана с полной заменой кредитора в обязательстве.
Суброгация – один из случаев уступки права, возникающей в силу закона и
состоящей в переходе к новому кредитору требований в размере реально
произведенной за них оплаты (или иного исполнения). Характерно для
страхового дела, когда к страховщику, выплатившему возмещение
застрахованному лицу, переходит право требования к лицу, ответственному за
причинение ущерба, но в пределах фактически выплаченной суммы. Наступает
только в силу указанных в законе ЮФ, а не по соглашению сторон.
При переводе долга в обязательстве происходит замена должника, что не
всегда безразлично кредитору, т.к. новый должник может оказаться
неисправным, неплатежеспособным и т.д. Поэтому закон требует обязательного
согласия кредитора на замену должника. Как и цессия, перевод долга может
осуществляться как на основании договора (сделки), так и в силу ЮФ, прямо
указанных в законе. По форме это многостороння сделка, требующая соглашения
обоих должников и кредитора.
Билет 31
1. Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством.
Наряду с ФЛ и ЮЛ участниками ГП отношений являются государственные и иные
публично-правовые образования. Для решения стоящих перед ними задач они во
многих случаях участвуют в имущественных отношениях. К числу публично-
правовых образований относят государство (РФ и ее субъекты –
государственные образования (республики, области, края, города ФЗ)) и
муниципальные образования (ОМСУ). Особенностью всякого государства является
наличие у него политической власти и государственного суверенитета, в силу
которого оно само регулирует различные, в том числе и имущественные, отношения и устанавливает общеобязательные правила поведения. ОМСУ также
обладают известными властными полномочиями, т.е. функциями публичной
власти, которыми их наделяет закон. Но государство и иные ПП образования в
ГП отношениях выступают на равных началах с иными участниками – ФЛ и ЮЛ, т.е. они не вправе использовать здесь никакие свои властные полномочия по
отношению к другим участникам.
За нарушения ГП или неисполнение ГО к ПП образованьям в судебном порядке
могут быть применены обычные меры имущественной ответственности, т.к. во
внутренних ГПО ПП образования лишены судебного иммунитета.
Участие государства и иных ППО в вещных отношениях: РФ, ее субъекты и МО
являются собственниками своего имущества и в этом качестве участвуют в
вещных ПО. Как собственники своего имущества ППО независимы друг от друга и
выступают в ГПО как самостоятельные, равноправные и имущественно
обособленные субъекты (например, государство может устанавливать порядок
приватизации, но не может определять объекты). РФ не отвечает своей казной
по обязательствам иных ППО, а последние по обязательствам государства. ППО
обладают некоторыми особыми возможностями приобретения имущества в
собственность: клад, содержащий вещи-памятники истории и культуры, в ГС;
бесхозная недвижимость и находки, на условиях закона, переходят в МС;
отчуждение у частного собственника вещей, изъятых из обороты или
ограниченных в обороте; изъятие недвижимости для Г или М нужд; ГС – выкуп, реквизиция, конфискация, национализация Ч имущества. Они могут быть
наследниками по завещанию и собственниками выморочного имущества, а также
обладателями некоторых ограниченных вещных прав (сервитутного типа). Только
ППО могут отчуждать свое имущество в порядке приватизации. В качестве
собственником могут создавать ЮЛ, наделяя их имуществом.
Участие ППО в корпоративных отношениях: Г и М образования могут создавать
новых собственников – хозяйственные общества и товарищества – за счет
своего имущества или совместно с другими субъектами ГП. Но учредителями
таких обществ от имени ППО могут выступать только соответствующие комитеты
или фонды имущества. Как акционеры и участники других хозяйственных О и Т
ППО через своих уполномоченных лиц становятся участниками корпоративных
ГПО. Более того Г и М образования вправе создавать хозяйственные О со своим
преобладающим или даже единоличным участием («компании 1 лица»,
«госкорпорации»).
Участие ППО в обязательственных отношениях: Г и М образования могут быть
субъектами различных обязательств, возникающих как из договорных, так и
внедоговорных отношений. ППО могут выступать в качестве заказчика в
договорах поставки или подряда для госнужд; в роли заемщиков и заимодавцев
в договорах займа и кредита; заключать с коммерческими организациями
договоры поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления.
Могут выступать участниками обязательств из причинения вреда (деликтных).
Участие государства в исключительных (НИ) ПО: В сфере исключительных
(изобретательских, авторских, «смежных» и иных) прав субъектом ПО в
определенных законом случаях может выступать федеральное государство –
может приобретать права патентообладателя, выполнять функции наследника
авторского права.
Участие государства в международном ГО: РФ является собственником
имущества, находящегося за рубежом, в том числе и недвижимого. От имени РФ
выступает Мингосимущество РФ. РФ осуществляет государственные внешние займы
и предоставляет кредиты. РФ может выступать стороной во внешнеэкономических
сделках, заключенных российскими торговыми представительствами за рубежом и
несет по ним имущественную ответственность. Субъектом ГПО может выступать и
иностранное государство, имеющее имущество на российской территории.
Абсолютный судебный иммунитет иностранного государства и его имущества на
территории РФ.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: шпаргалки по психологии, банк рефератов.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница реферата