Сделки с недвижимостью
Категория реферата: Рефераты по гражданскому праву и процессу
Теги реферата: ответы 10 класс, реферат на тему развитие
Добавил(а) на сайт: Gemina.
Предыдущая страница реферата | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | Следующая страница реферата
Права залогодержателя отражены в п.2 той же статьи – он вправе
обратиться в суд с требованием о досрочном выполнении обеспеченного
ипотекой обязательства в случае непринятия залогодателем предприятия мер по
обеспечению сохранности заложенного имущества, неэффективного использования
этого имущества, если всё это может привести в последствии к уменьшению
стоимости предприятия. И именно возможное уменьшение стоимости может
помешать удовлетворить залогодержателю его требований в полном объёме. Ст.
71 устанавливает возможность обеспечения обязательства ипотекой предприятия
лишь в случае, когда сумма обязательства составляет не менее половины
стоимости имущества, относящегося к предприятию (п.1 ст.71).
Следующий пункт устанавливает временные ограничения обеспечения денежного обязательства ипотекой предприятия – им обеспечивается обязательство, подлежащее исполнению не ранее чем через год после заключения договора об ипотеке. Если же срок исполнения меньше, законодатель откладывает право залогодержателя на удовлетворение собственных требований в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства на тот же срок – год с момента заключения договора ипотеки, вернее не ранее года. С чем это связано? Прежде всего с тем, что предприятие – сложнейший организм современной экономики, цикл обращения которого весьма длителен. Не логично было бы торопить налаженное столетиями движение юридическими актами и требовать от залогодателя быстрых оправданий долга.
После обращений в суд в обстоятельствах, описанных в п.2 ст.72, залогодержатель может быть уполномочен судом в порядке ипотечного контроля осуществлять следующие действия:
- требовать от залогодателя регулярного предоставления бухгалтерских и иных отчётных документов, предварительного согласования вопросов, связанных с заключением сделок с относящимся к заложенному предприятию имуществом;
- обращаться к собственнику имущества, относящегося к предприятию или уполномоченному им органу с требованием о расторжении контракта с ныне действующим руководителем предприятия:
- предъявлять в суд иски о признании сделок, заключённых залогодателем, недействительными;
- осуществлять иные права, предусмотренные ипотечным контролем за деятельностью залогодателя.
В частности, залогодержатель вправе принимать меры по оздоровлению финансового положения заложенного предприятия, требовать от залогодателя предоставления годового баланса предприятия. В ипотеке могут быть предусмотрены различные меры по оздоровлению финансового положения предприятия-должника, в том числе назначения своих представителей в руководящие органы предприятия, ограничение права распоряжаться произведённой продукцией и иным имуществом. Интересно, как стыкуется столь широкий и в общем-то обоснованный с точки зрения защиты прав кредитора комплекс прав залогодержателя с правом залогодателя пользоваться и владеть собственным, хотя и заложенным имуществом (например, проблема коммерческой тайны).
В случае отсутствия положительных результатов деятельности залогодержателя, а ровно неисполнения залогодателем обязательства, обеспеченного ипотекой предприятия, на заложенное имущество обращается взыскание, причём, согласно п.1 ст. 73, носящее императивный характер, только по решению суда. Такой порядок обращения взыскания определён, по всей видимости, опять же стоимостью и особым положением, которое занимает предприятие, как имущественный комплекс и субъект экономических отношений.
Что же касается исключительно ипотеки зданий и сооружений, то особого интереса, каких-либо особенностей здесь вряд ли можно увидеть. Пожалуй, лишь вопрос об одновременной ипотеке земельного участка, на котором находится здание (сооружение), стоит рассмотреть подробнее.
Абзац 1 ст.69 говорит лишь об аренде, перечисляя возможное право аренды на соответствующий земельный участок в ряду частей участка, необходимых для функционального обеспечения заложенного здания. В разъяснении Пленума1 указывается, что в случаях, когда залогодатель не является собственником или арендатором земельного участка, он вправе заключить договор ипотеки только на здание (сооружение). Абзац 2 ст.69 указывает такое ограничение ипотеки для залогодателя, которому земельный участок принадлежит на праве постоянного пользования с уговором, что в случае реализации заложенного здания (сооружения) новый собственник будет пользоваться земельным участком в том же объёме и на тех же условиях, что и прежний собственник.
В связи с этими положениями встают ещё два вопроса. Во-первых, предполагается, по всей видимости, что те участки, которые не принадлежат
залогодателю на праве собственности, находятся в собственности государства
или муниципальных образований, иначе, исходя из смысла ст.5 Закона об
ипотеке данное ограничение одновременного залога земельного участка и
находящегося на нём здания (сооружения) неправомерно. А на практике это
имеет огромное значение – совместный залог земельного участка и здания
(сооружения), находящегося на нём, существенно сказывается на продажной
цене в случае реализации предмета ипотеки. И, во-вторых, вызывает сомнение
норма абзаца 2 ст. 69 о смене собственника (а точнее - пользователя)
земельным участком в случае реализации предмета ипотеки, так как постоянное
(бессрочное) пользование не предполагает по своему правовому смыслу права
распоряжением земельным участком. И в данном случае представляется, что
смена пользователя не влечёт существенных изменений в режиме пользования
данным земельным участком и закону не противоречит.
Таковы особенности ипотеки предприятия, зданий и сооружений в
современном российском праве, отражённые в главе ХII Закона об ипотеке.
Перейдём к рассмотрению особенностей ипотеки следующего предмета залога
недвижимого имущества – земельных участков.
2.4. Особенности ипотеки земельных участков.
Вопрос оборотоспособности земли в России – один из острейших. Путь, по
которому шла Россия в своём историческом развитии, определил
неоднозначность подхода к земельным отношениям. И одной из основных проблем
сегодня является проблема собственности на землю - именно эта проблема в
сочетании с законодательным вакуумом не позволяет создать цивилизованный
рынок земли. Отсутствие мнения по этому вопросу, начиная с узких кругов в
обществе и заканчивая масштабами государства, тормозят законодательное
решение земельного вопроса. А в современном обществе отсутствие правового
регулирования предопределяет невозможность существования. И вот итог – наше
государство, не имея развитой концепции земельных отношений, терпит убытки, как на уровне национальных структур, так и хозяйствующего населения.
Ипотека земельных участков остаётся камнем преткновения в залоговых
отношениях, и даже Закон об ипотеке не разрешил всех назревших вопросов.
С переходом нашего государства к рыночным формам хозяйствования
назрела необходимость в возрождении права частной собственности на землю.
Так, в постановлении Съезда народных депутатов РСФСР от 3 декабря 1990 г.
“О программе возрождения российской деревни и развития агропромышленного
комплекса” было подтверждено многообразие и равенство государственной, колхозно-кооперативной, коллективно-долевой форм собственности. Купля-
продажа земельных участков не допускалась в течение десяти лет с момента
приобретения права собственности. Затем право частной собственности на
землю в Российской Федерации было закреплено в законах: от 24 декабря 1990
года – “О земельной реформе”, от 24 декабря 1990 года – “О собственности в
РСФСР”, а также в конституции Российской Федерации (ст. 9)1.
Необходимость в этом возникла при осознании того обстоятельства, что
отношения по использованию земли в хозяйственных целях не могут
регулироваться только административными методами. А ведь именно так
происходило на протяжении десятилетий командно-администра-тивного
руководства сельским хозяйством и земельными отношениями в обществе. Теперь
земля относится к недвижимому имуществу и введена в гражданский оборот.
Земельные участки могут быть предметом различных гражданско-правовых
сделок, в том числе и залога.
Однако окончательное законодательное регулирование правоотношений, связанных с землёй, возможно только с принятием нового Земельного кодекса, который взял бы на себя решение самых острых, основных земельных вопросов, отрегулировал существование частной собственности. Но процесс создания
Земельного кодекса проходит в сложных политических дискуссиях – очень уже
весом и непрост в нашем государстве этот вопрос. Сторонники частной
собственности на землю полагают, что именно она сможет стать импульсом в
подъёме экономики, и, прежде всего, села. Противники твёрдо убеждены, что
это приведёт к спекуляции землёй и полному разорению хозяйства. На мой
взгляд, правы и те и другие – упорядочение и контроль за использованием
земельного фонда – ключ к решению проблемы. Но насколько реально
действительное осуществление такого контроля на российской почве, да еще и
в современных условиях?
К решению земельного вопроса необходим особый подход. Ведь земля не
только недвижимое имущество и средство производства, а, прежде всего объект
природы. Поэтому в регулировании земельных отношений должен превалировать
публично-правовой, а не частноправовой элемент. В процессе решения вопроса
частной собственности на землю необходимо учитывать, что право
собственности, как великое право всегда ограничено волей государства.
Законодатель всегда может поставить пределы воли собственника. Примером
такого ограничения является строгое целевое использование земли. Поэтому в
процессе принятия земельных правовых норм необходимо найти оптимальный
баланс интересов собственника и общества в целом. Но в любом случае право
собственности должно быть правом наиболее полного господства над вещью её
обладателя. В противном случае он будет относиться к ней как к чужой, что
не будет способствовать, конечно же, ничему прогрессивному в этом вопросе.
Примером, достаточно ярким тому, является результат бесхозяйственного
отношения к земле на протяжении последних десятилетий, что вполне
закономерно привело к выбытию из сельскохозяйственного оборота только в
результате эрозии и закустаривания многих тысяч гектаров. На огромных
площадях произошло резкое уменьшение плодородности земель. А чего стоит
опыт поднятия целины, когда ради кратковременных богатых урожаев были
загублены огромные участки пастбищной степи. Но главная проблема – это
пустующие земли, у которых просто нет хозяина, ресурсы которых не
используются. Очевидно, что земле нужен хозяин в лице собственника, для
эффективной работы которого необходимо более широкое включение земельных
участков в гражданский оборот, что неизбежно ведёт к необходимости
применения норм гражданского законодательства к земельным отношениям, когда
земля выступает как имущество.
Включение земельных участков в гражданский оборот даёт возможность собственнику распоряжаться им, в том числе в качестве залога (ипотеки), для обеспечения обязательств, вытекающих из различных договоров.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля
1996 г. № 239 “О дополнительных мерах по развитию ипотечного кредитования”
по договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, принадлежащее залогодателю на праве собственности или праве хозяйственного
ведения. Это обусловлено тем, что правом распоряжения имуществом в наиболее
полном объёме обладает только собственник. Следовательно, обладатель такого
вещного права, как право пожизненного наследуемого владения и право
пользования земельным участком, не может его заложить.
Было бы лишним отмечать насколько важно понятие собственности на земельный участок для определения положения земельного участка как предмета ипотеки.
Согласно ГК РФ право собственности, как уже говорилось, распространяется на земельный участок как на недвижимое имущество. Но земля
является ценным природным объектом, она же составляет территорию
государства, поэтому к регулированию права собственности на землю как на
недвижимое имущество присовокупляются общественные (в частности, экологические) и государственные интересы. Благодаря особенному положению
земли среди других объектов гражданско-правовых отношений, можно говорить о
специфике её правового режима. В связи с этим Конституция РФ гласит, что
“владение, пользование и распоряжение землёй и другими природными ресурсами
осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц” (ст.
2). В приведённой норме Конституции РФ мы встречаемся с понятиями
“владение, пользование и распоряжение”. По сути, содержание этих трёх
понятий, взятых в совокупности, это не отдельные права, а неотъемлемые
составляющие одного права – собственности. Рассмотрю их подробнее.
Правомочие владения даёт возможность обладать землёй на основании
закона (ключевое слово “обладать”): то есть числить его на балансе, определять земельный участок как часть своего хозяйства, просто “иметь” его
в наличии. С правомочием владения тесно связано другое правомочие –
пользование. Тесная связь этих правомочий обусловлена тем, что пользоваться
землёй можно только владея ею. Пользование даёт возможность извлекать из
земли её полезные свойства: самостоятельно хозяйствовать на земле;
использовать в установленном порядке для нужд хозяйства имеющиеся на
земельном участке общераспространённые полезные ископаемые, лесные угодья, водные объекты и т.д.; возводить жильё и иные здания и сооружения; право
собственности на посевы и другие посадки сельскохозяйственных культур, полученную продукцию и доходы от её реализации также принадлежат
пользователю, если иное не установлено законом или договором. Правомочие
распоряжения проявляется в том, что собственник по своему усмотрению может
продать, подарить, обменять, завещать, сдать в аренду, заложить земельный
участок – в общем, на основании и в порядке, предусмотренном законом, определить его судьбу. После известного, закреплённого прежней редакцией
Конституции РФ, десятилетнего запрета продавать земельные участки, находящиеся в собственности граждан, и принятия новой редакции Конституции
на основании Указа Президента РФ “О регулировании земельных отношений и
развитии аграрной реформы в России”1, собственники земли получили право
продавать земельный участок и совершать все операции, перечисленные выше, в
том числе передавать земельный участок в качестве взноса в уставные фонды
(капиталы) акционерных обществ, товариществ, кооперативов, в том числе и с
иностранными инвестициями.
Столь широкие полномочия собственника настораживают многих даже
сторонников частной собственности. А как с этим вопросом обстоит в мире? В
Австралии, например, нет частной собственности на землю, её сдают в аренду
на 90 лет и все понимают, что этот запрет ни что иное, как государственная
формальность. В США ипотека земли сыграла важную роль в истории
государства. В начале освоения североамериканских территорий в
собственности населения не было практически ничего – вся страна жила на
колёсах. Прямо в прерии бросали рельсы Транс-атлантической железной дороги
и по ним же двигались дальше, осваивая страну. Заложить было нечего, так
как в залог никто ничего не брал - кроме земли, которую правительство
раздавало щедро. Земля была единственным предметом залоговых отношений.
Поэтому вся кредитно-финансовая система была связана с залоговыми
обязательствами и до 30-х годов ХХ века была основана на земельном
владении, земельной собственности. И только с появлением Форда и начала
массового строительства автомобилей стали приниматься в залог иное
имущество2. Это очень показательный исторический пример.
Теперь обратимся к Закону об ипотеке, чтобы выяснить, какие земельные участки могут быть предметом ипотеки, а оборотоспособность каких ограничивается и почему.
Согласно п.1 ст.62 по договору об ипотеке могут быть заложены земельные участки, находящиеся в собственности граждан, их объединений, юридических лиц и предоставленные для садоводства, животноводства, индивидуального жилищного, дачного и гаражного строительства, приусадебные земельные участки личного подсобного хозяйства и земельные участки, занятые зданиями, сооружениями в размере, необходимом для их хозяйственного обслуживания (функционального обеспечения).
Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства предоставляются гражданам из земель, находящихся в распоряжении местных органов власти в собственность. Отличительной чертой земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, является необходимость их расположения возле дома. Но ст. 64 Земельного кодекса, устанавливающая правовое положение земель крупного подсобного хозяйства, допускает возможность предоставления части земельного участка за пределами жилой зоны.
Красной нитью через все нормы этой статьи проходит положение, указывающее на то, что при ипотеке земельного участка, право залога на находящееся на нём строение не распространяется, залогодатель продолжает беспрепятственно пользоваться данными строениями, а в случае реализации, обращении взыскания на заложенный земельный участок, вступает в действие древнее правило ограниченного пользования – сервитут, смысл которого предполагает возможность использования той части уже не принадлежащего залогодателю земельного участка, которая необходима для использования здания (сооружения) по его назначению.
Подобные идеи высказывает и п.1 ст.65 – о праве залогодателя возводить
на заложенном земельном участке здания (сооружения) без разрешения
залогодержателя. Однако, делается оговорка – в случае если такое возведение
сооружения влечёт или может повлечь ухудшение обеспечения (то есть
земельного участка), залогодержатель вправе в соответствии со статьёй 450
ГК (“Основания изменения и расторжения договора”) потребовать изменения
договора об ипотеке, в том числе, если это необходимо, путём
распространения ипотеки на возведённое залогодателем здание (сооружение), что на практике может быть весьма оправданным. А вот п.2 той же статьи
ограничивает право залогодателя возводить здание (сооружение) на заложенном
земельном участке в случае, если права залогодержателя удостоверены
закладной и в ней предусмотрено право залогодателя на возведение построек.
Ст. 13 Закона об ипотеке гласит: “Права залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по договору об ипотеке могут быть удостоверены закладной, поскольку иное не установлено настоящим Федеральным законом”. Введение закладной Законом об ипотеке представляет собой принципиальную новеллу, но только для постсоветского права – дореволюционное российское право использовало закладную на практике довольно широко, а упоминания о ней встречаются уже в связи с первым указом о залоге XVI века. Что из себя представляет закладная?
По сути, закладная представляет собой именную ценную бумагу (хотя причисление закладной к именным ценным бумагам многими правоведами оспаривается), удостоверяющую следующие права её законного владельца: право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой имущества, без представления других доказательств существования этого обязательства; право залога на указанное в договоре об ипотеке имущество.
Таким образом, закладная удостоверяет одновременно два обязательства –
основное (денежное, обеспеченное залогом) и акцессорное (залоговое).
Перечень случаев, когда закладная (её составление и выдача) не допускается, является исчерпывающим и довольно ограниченным (п.4 ст. 13); правила её
составления и действия - в п. 5 – 7 той же статьи, а содержание закладной
отражено в ст. 14, причём при отсутствии одного из четырнадцати
перечисленных там обязательных пунктов закладная таковой не является.
Практическое значение закладной в том, что она позволяет упростить и ускорить оборот недвижимости. Передача прав по закладной может осуществляться без обязательного нотариального удостоверения и государственной регистрации. Это существенно отличает её от передачи прав по договору об ипотеке, где требуется соблюдать формы самого договора об ипотеке (нотариальное удостоверение и государственная регистрация) и создаёт определённые удобства в практическом обороте недвижимости1. Стоит также отметить, что для добросовестного приобретателя закладной устанавливается презумпция, согласно которой при несоответствии закладной договору об ипотеке или договору, обязательство из которого обеспечено ипотекой, верным считается содержание закладной (п.4 ст.14 Закона об ипотеке).
Но вернёмся к статье 62 Закона об ипотеке. Пункт 2 данной статьи регулирует ипотеку земельных участков, находящихся в общей долевой или совместной собственности, согласно которой ипотека подобных земельных участков может быть установлена только на принадлежащей гражданину или юридическому лицу земельный участок, выделенный в натуре из земель, находящихся в общей долевой или совместной собственности.
Земельная доля (или земельный пай) представляет собой рассчитанное в
гектарах или баллогектарах количество земельной площади, приходящейся на
одного члена (участника) сельскохозяйственной организации (предприятия).
Земельные доли на местности, как правило, не ограничиваются и существуют, так сказать, в документальном выражении – до тех пор, пока в установленных
законом случаях не будет произведено выделение в натуре земельного участка, равного по размеру установленной земельной доле. Размер земельной доли в
гектарах рассчитывается путём деления общей площади угодий, переданных в
общую собственность участников (членов) организации, на число лиц, имеющих
право на получение в собственность земельных долей. Общая площадь угодий
определяется по данным инвентаризации, а при их отсутствии – по
государственному акту (свидетельству). Примерно также делается расчёт
размера земельной доле в баллогектарах2.
Теперь рассмотрим вопросы, связанные с земельными участками, не подлежащими ипотеке.
Ст.63 не допускает ипотеку части земельного участка, площадь которой
меньше минимального размера, установленного нормативными актами субъектов
РФ и нормативными актами органов местного управления для земель различного
целевого назначения и разрешённого использования, а п.1 той же статьи
ограничивает ипотеку земельных участков ещё по двум основаниям: если
земельный участок находится в государственной или муниципальной
собственности и земельные участки из состава земель сельскохозяйственного
назначения.
Земли, находящиеся в собственности РФ и субъектов РФ, являются
государственной собственностью. В ст. 224 ГК государственная собственность
на имущество определена как собственность, не являющаяся собственностью
частной и муниципальной. Довольно общее, но вполне чёткое определение. То
есть устанавливается, что государственная собственность – это собственность
за минусом частной и муниципальной. Следуя тому же математическому закону, получаем, что муниципальная собственность – это собственность, минус
государственная и частная. Основным вопросом при этом может стать следующий
– как разграничивать государственную и муниципальную собственность. Но
ст.63 Закона об ипотеке своей нормой как бы уравнивает эти два вида
собственности в невозможности участвовать в ипотечных правоотношениях и их
разграничение не является предметом рассмотрения моей работы.
Итак, государственная собственность на землю была закреплена в ст.11
Конституции РСФСР. Последующее закрепление государственной собственности на
землю продолжилось в соответствующих нормативных актах, в том числе, и в
Конституции 1993 года. Впервые право муниципальной собственности на землю
было чётко сформулировано в Законе “О местном самоуправлении”. В ст.2
закона названы местные (то есть муниципальные) образования: города, районы
в городах, районы, посёлки, сельские населённые пункты.
Государственные земли делятся в свою очередь на федеральные земли
(земли, занимаемые федеральными объектами – здания, сооружения, предприятия
другие земли, выделяемые для федеральных нужд) и земли субъектов РФ – они
собственники земли на своих территориях.
Муниципальная собственность на землю – это собственность муниципальных
образований в пределах их границ. Однако, как это понятно, и здесь не все
земли находятся в муниципальной собственности. Для примера возьмём любое
муниципальное образование. На его территории могут быть 1 – 2 федеральных
объектов. Земля, занимаемая ими, является, как правило, федеральной. Далее, на его территории могут располагаться несколько предприятий областного или
краевого, республиканского значения (то есть земли субъекта РФ). На
территории муниципального образования много частных собственников земли
(под жилыми домами, приусадебными, подсобными хозяйствами и т.д.). Эти
частные земли также исключаются из муниципальных земель. В остатке остаются
муниципальные земли – то есть земли, занятые муниципальными объектами
(больницы, школы, муниципальное жильё и т.д.), так называемые земли общего
пользования (дороги, парки, пляжи, кладбища) и так далее1.
Что же заставило законодателя ограничить ипотеку государственных и
муниципальных земель? Ответ, возможно, кроется в тех же причинах, что и с
запретом ипотеки казённых предприятий. А что же с запретом ипотеки земель
сельскохозяйственного значения? Причины и следствия этого запрета следует
рассмотреть подробнее.
Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предназначенные
для нужд сельского хозяйства или уже предоставленные для этих целей.
Главной особенностью этой категории земель является то, что земля здесь
выступает в качестве основного средства производства. Поэтому для земель
сельскохозяйственного назначения установлен особенный режим, имеющий целью
как охрану и повышение плодородия почв, так и недопущения выведения таких
земель из сельскохозяйственного оборота. Сельскохозяйственные земли состоят
из угодий – участков земли с определённым хозяйственным использованием
(например, пашни, пастбища и т.п.); земель под сельскохозяйственными
объектами – фермами, токами, дорогами; а также неудобьев (овраги, болота, и
т.д.). Закон об ипотеке говорит лишь об угодьях.
Вообще, вопрос включения земель сельскохозяйственного назначения в
гражданский оборот носит, прежде всего, политический характер. И Земельный
кодекс, и Закон об ипотеке решили этот вопрос отрицательно, что в немалой
степени послужило причиной президентского вето на оба закона. Эксперты с
президентской стороны и сегодня считают, что изъятие сельскохозяйственных
угодий из перечня объектов, регулируемых Законом об ипотеке, нежелательно.
Ведь реальные собственники этих земель – крестьяне, точно знают, что у них
никогда не будет достаточных для ведения полноценного рентабельного
хозяйства в современных экономических условиях оборотных ресурсов, если им
не дадут закладывать землю. Причём всю, а не только овраги, имеющие
соответствующую оценочную стоимость. Они хотят иметь оборотный капитал
также как и предприятия, и именно посредствам участия в залоговых
отношениях. А некоторые деятели Государственной Думы РФ по прежнему
склоняются к мысли о недопустимости ипотеки сельскохозяйственных угодий, ссылаясь на “реалии сегодняшнего дня” и криминальную обстановку в
государстве. А реалии сегодняшнего дня – это практически не
функционирующий аграрный сектор, для которого залог – один из эффективных
действенных способов существования и развития.
Всё было бы действительно не так сложно, если бы новый земельный
кодекс вступил в силу до принятия Закона об ипотеке: в этом случае можно
было бы смело согласовать с ним ипотечные нормы. Но всё получилось
наоборот, и поэтому Закон об ипотеке оставил земельный вопрос не решённым.
И во многом благодаря включению ст.63 в Закон об ипотеке, был достигнут
компромисс между различными политическими силами в государственной Думе.
Хотя ранее, при подготовке Закона об ипотеке ко второму чтению, согласительной комиссией предлагался более “мягкий” вариант, когда Закон об ипотеке всё-таки допускал со множеством исключений ипотеку земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения “для обеспечения обязательств, связанных непосредственно с сельскохозяйственным производством”. Действие Закона об ипотеке при этом не распространялось на сельскохозяйственные угодья, отношения по поводу которых целиком и полностью регулировались бы земельным законодательством. Ипотека земельных участков (в том числе земель сельскохозяйственного назначения), находящихся в государственной или муниципальной собственности, разрешалось, за исключением запретов, установленных земельным законодательством (ещё ряд ограничений был обусловлен природоохранными и градостроительными правилами). Подход разработчиков предполагал, таким образом, включение в гражданский оборот, ограниченного круга земель (в том числе сельскохозяйственных), а законы о земле могли устанавливать специальные изъятия этих участков из оборота. Это вариант, предложенный согласительной комиссией, депутатами был отвергнут, хотя если бы эти положения и были бы приняты, они носили бы в соотношении с нормами Земельного Кодекса декларативный характер и скорее бы всего не имели перспектив практической реализации 1.
Таким образом, выведение земельного вопроса за рамки Закона об ипотеке отделяет его решение на неопределённый срок, оставляя российского крестьянина в удручающем положении, и для полноценного развития института ипотеки требуется принятие Земельного кодекса и введение его в действие.
Одна из проблем, которая возникает при введении залоговых операций в
наше время – это развитие института оценки земли и другой недвижимости. Но
как оценивать предмет залога там, где он ещё не вошёл в рыночный оборот (о
землях крестьянского хозяйства это можно сказать в первую очередь)?
Нормативная цена земли здесь вряд ли может принести пользу. Ближе к решению
проблемы – арендные цены земельных участков и порядок их расчётов. Но что, собственно, представляет собой оценка недвижимости?
Оценка недвижимости – это, прежде всего, оценка прав собственности на данную недвижимость. Следовательно, оценка недвижимости должна включать саму недвижимость и оценку права собственности или пользования землёй, или зданиями.
Следует различать цену и стоимость объекта недвижимости. Цена объекта недвижимости – это цена конкретной свершившейся сделки с данной недвижимостью. Под стоимостью объекта недвижимости понимается наиболее вероятная цена, которую можно получить при продаже данной недвижимости.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: рассказы, сочинение тарас бульбо.
Предыдущая страница реферата | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | Следующая страница реферата