Шпоры. Гражданское право. Государственный экзамен
Категория реферата: Рефераты по гражданскому праву и процессу
Теги реферата: bestreferat, культурология как наука
Добавил(а) на сайт: Языкин.
1 2 | Следующая страница реферата
36. Договор банковского вклада
Договор банковского вклада (депозитный договор) — соглашение, в силу
которого одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны
(вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется
возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в
порядке, предусмотренных договором. Предметом договора является денежная
сумма (вклад), которая может быть внесена как в наличной, так и в
безналичной форме.
Договор является реальным, поскольку для его заключения необходима
передача вклада банку, возмездным и односторонне-обязывающим. Вкладчик
приобретает право требования к банку о возврате суммы вклада и процентов по
нему. Каких-либо обязанностей перед банком у него не возникает, поэтому
депозитный договор является односторонне-обязываюшим и возмездным. Если в
качестве вкладчика в договоре банковского вклада выступает гражданин, на
такой договор распространяются правила о публичном договоре. На
правоотношения сторон по договору распространяется действие Закона РФ от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Сторонами договора являются банк и вкладчик. Вкладчиком может быть любое
юридическое или физическое лицо. Банк должен иметь лицензию на совершение
банковских операций, предусматривающую право на привлечение денежных
средств во вклады.
Вклад может быть внесен на условиях выдачи его по первому требованию
вкладчика (вклад до востребования) и на условиях возврата вклада по
истечении определенного договором срока (срочный вклад). Но независимо от
вида вклада банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому
требованию вкладчика. Иное может быть предусмотрено договором только для
вкладов, внесенных юридическими лицами. Всякое условие, направленное на
ограничение права гражданина-вкладчика на получение вклада по первому
требованию, ничтожно. Договором может быть предусмотрено внесение вкладов
на иных условиях их возврата, не противоречащих закону.
Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение формы депозитного договора влечет его ничтожность. Письменная
форма считается соблюденной не только при подписании сторонами единого
документа, но и в том случае, если внесение вклада удостоверено
сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо
иным выданным вкладчику документом, который отвечает требованиям
законодательства, банковским правилам и обычаям делового оборота.
Банк обязан возвратить вкладчику сумму вклада с уплатой обусловленных
договором процентов. Проценты представляют собой плату за пользование
заемными средствами, предоставленными вкладчиком банку. Их размер обычно
устанавливается в договоре. Однако в силу принципа возмездности депозитных
отношений проценты подлежат уплате в любом случае, даже если стороны
договора не согласовали их размер. В этом случае банк обязан уплатить их в
размере, определяемом по тем же правилам, что и в договоре займа. Банк не
вправе в одностороннем порядке изменять процентные ставки по вкладу, если
иное не установлено федеральным законом или договором с вкладчиком.
У договора банковского вклада с участием граждан-вкладчиков у банка есть
существенная особенность: гражданин-вкладчик, открывший счет в банке, вправе дать последнему поручение о перечислений третьим лицам денежных
средств с вклада. Для юридических лиц такая операция прямо запрещена п. 3
ст. 834 ГК. Их права ограничиваются возвратом вклада и получением
процентов. Все расчеты юридических лиц происходят на основании заключенного
ими договора банковского счета.
45. Договор банковского счета
Договор банковского счета консенсуальный и, как правило, возмездный и
двусторонне-обязывающий.
Стороны договора — банк и клиент. Банк — организация, получившая лицензию
на совершение банковских операций.
В соответствии с существующими банковскими правилами клиентом может быть
любое юридическое лицо или гражданин-предприниматель.
Основное содержание договора — обязанность банка принимать и зачислять
поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм
со счета и проведении других операций по счету.
Банк вправе использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя
право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами, и не вправе
определять и контролировать использование денежных средств клиента и
устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского
счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему
усмотрению.
Обязанности клиента — соблюдать правила, предусмотренные банковскими
правилами и договором, в том числе оплачивать услуги банка по совершению
операций с денежными средствами, находящимися на счете.
37. Договор складского хранения
По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за
вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем
(поклажедателем), и возвратить их в сохранности. Товарным складом
признается организация, хранящая товары в качестве предпринимательской
деятельности и оказывающая связанные с хранением услуги.
Товарный склад признается складом общего пользования, если из закона, иных
правовых актов или выданного этой коммерческой! организации разрешения
(лицензии) вытекает, что она обязана принимать товары на хранение от любого
товаровладельца. Договор складского хранения, заключаемый товарным складом
общего пользования, признается публичным договором.
Письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, если
его заключение и принятие товара на склад удостоверены складским
документом.
В договоре складского хранения хранителем является специальный субъект —
товарный склад, т.е. организация, хранящая товары в качестве
предпринимательской деятельности. Такой договор является консенсуальным.
Предмет этого договора — деятельность по хранению товара, т.е.
предназначенных для продажи вещей.
Товарный склад в подтверждение принятия товаров на хранение выдает один из
следующих документов: двойное складское свидетельство; простое складское
свидетельство; складскую квитанцию.
Оба вида складских свидетельств являются ценными бумагами. Ценной бумагой
является не только само двойное складское свидетельство, но и каждая из его
двух частей — складское свидетельство и залоговое свидетельство (варрант), могущих отделяться и использоваться независимо друг от друга.
Складская квитанция является распиской в принятии товара на хранение.
Залог складского свидетельства — залог товара, право возврата которого оно
удостоверяет.
Право распоряжения товаром возникает в полном объеме лишь у обладателя
обеих частей двойного складского свидетельства. Обладатель только
складского свидетельства не имеет права требовать вьдачи товара со склада, хотя может отчуждать этот товар. Приобретение складского свидетельства без
варранта создает для приобретателя презумпцию обременения товара правами
третьего лица (залогодержателя).
Держатель только складского свидетельства имеет право залога на товар, которое ограничено размерами выданного по залоговому свидетельству кредита
и процентов по нему.
Последствием выдачи товарным складом заложенного товара без возврата
залогового свидетельства и без внесения суммы обеспеченного им долга
является наступление ответственности товарного склада за платеж этой суммы
основным должником. В этом случае положение товарного склада аналогично
положению поручителя, который отвечает по основному обязательству солидарно
с должником.
Простое складское свидетельство является ценной бумагой на предъявителя.
Оно передается путем вручения.
Хранение в ломбарде, банке, гостинице. Секвестр
Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину, является
публичным договором. Заключение договора хранения в ломбарде удостоверяется
выдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции. Ломбард обязан
страховать в пользу поклажедателя за свой счет принятые на хранение вещи в
полной сумме м оценки.
Если вещь, сданная на хранение в ломбард, не востребована поклажедателем в
обусловленный соглашением с ломбардом срок, ломбард обязан хранить ее в
течение двух месяцев с взиманием за это платы, предусмотренной договором
хранения.
По истечении этого срока невостребованная вещь может быть продана
ломбардом в порядке, установленном для реализации заложенного имущества. Из
суммы, вырученной от продажи невостребованной вещи, погашаются плата за ее
хранение и иные причитающиеся ломбарду платежи. Остаток суммы возвращается
ломбардом поклажедателю.
Банк может принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и
камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в том числе документы.
Заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей
банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого
является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю.
В качестве хранилища для ценностей может предоставляться как целый сейф, так и его отдельная ячейка, а также просто изолированное помещение в банке.
ГК предусматривает два способа хранения ценностей в банке: хранение
ценностей с использованием поклажедателем охраняемого банком сейфа;
хранение ценностей с предоставлением поклажедателю охраняемого банком
сейфа.
В обоих случаях клиенту предоставляется право самому помещать ценности в
сейф и изымать их из сейфа. Для этого ему должны быть выданы ключ от сейфа, карточка, позволяющая идентифицировать клиента, либо иной знак или
документ, удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его содержимому.
Условиями договора может быть предусмотрено право клиента работать с
ценностями, хранимыми в индивидуальном сейфе.
Различие между двумя указанными способами хранения ценностей состоит в
том, что по договору хранения ценностей в банке с использованием клиентом
сейфа банк принимает от клиента ценности, которые должны храниться в сейфе, контролирует их помещение клиентом в сейф и изъятие из сейфа и после
изъятия возвращает их клиенту, а по договору хранения ценностей в банке с
предоставлением клиенту сейфа банк обеспечивает клиенту возможность
помещения ценностей в сейф и изъятия их из сейфа вне чьего-либо контроля, в
том числе и со стороны банка. Такой договор может быть заключен как с
условием ответственности банка за содержимое сейфа, так и без такого
условия. К договору о предоставлении сейфа в пользование другому лицу без
ответственности банка за его содержимое применяются правила о договоре
аренды.
Ответственность гостиницы как хранителя за сохранность вещей, внесенных
постояльцем в гостиницу (за оговоренными в п. 1 ст. 925 ГК изъятиями), наступает без особого соглашения об этом между гостиницей и постояльцем.
В отношении ценных вещей ответственность гостиницы наступает в случае
принятия их гостиницей на хранение или помещения их постояльцем в
предоставленный гостиницей индивидуальный сейф. В случае несохранности
ценностей, помещенных в индивидуальный сейф, на гостиницу возлагается бремя
доказывания невозможности доступа к сейфу кого-либо кроме самого постояльца-
поклажедателя либо наступления такой возможности вследствие непреодолимой
силы.
Объявление гостиницы о непринятии на себя ответственности за несохранность
вещей постояльцев является ничтожным и не влечет юридических последствий.
Под секвестром понимается хранение вещей, являющихся предметом спора.
Секвестр может быть договорным или судебным. По договору о секвестре двое
или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают ее
третьему лицу, принимающему на себя обязанность по разрешении спора
возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена по решению суда
либо по соглашению всех спорящих лиц.
Судебный секвестр имеет место в случае, когда вещь, являющаяся предметом
спора между двумя или несколькими лицами, передается на хранение в порядке
секвестра по решению суда.
Хранение в порядке секвестра предполагается возмездным.
38. Договор хранения
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в
сохранности. В договоре хранения, в котором хранителем является
коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая
хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности
(профессиональный хранитель), может быть предусмотрена обязанность
хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный
договором срок.
Договор хранения, по общему правилу, реальный, двусторонне-обязываюший, может быть как возмездным, так и безвозмездным. Стороны договора хранения —
хранитель и поклажедатель.
Предметом обычного договора хранения является индивидуально-определенная
вещь.
Договор хранения с участием профессионального хранителя может быть
консенсуальным, однако обязанности хранителя принять вещь на хранение не
корреспондирует его право требовать от поклажедателя передачи вещи на
хранение.
Форма реального договора хранения определяется по общим правилам ст. 161
ГК. Для консенсуального договора хранения обязательна письменная форма, ее
несоблюдение влечет недопущение ссылки на свидетельские показания, кроме
подтверждения свидетельскими показаниями факта передачи веши на хранение
при чрезвычайных обстоятельствах, а также спора о тождестве вещи, принятой
на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.
В случаях, прямо предусмотренных договором хранения, принятые на хранение
веши одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и
качества других поклажедателей (хранение с обезличением). Поклажедателю
возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей того же
рода и качества.
Предусмотренное в ст. 890 ГК хранение вещей с обезличением считается
«неправильным» хранением, поскольку здесь хранитель не несет типичной для
договора хранения обязанности обеспечить сохранность и возврат именно той
вещи, которая передана ему на хранение. Представляется, что при хранении
вещей с обезличением по-клажедатели приобретают право общей долевой
собственности на сохраняемое имущество.
Как правило, поклажедатель передает хранителю вещь во владение без
предоставления последнему права пользования ею.
Основания ответственности обычного хранителя за утрату, недостачу или
повреждение вещи определяются по правилам ст. 401 ГК. Профессиональный
хранитель освобождается от ответственности при возникновении ущерба
вследствие обстоятельств непреодолимой« силы, либо свойств вещи при
отсутствии вины хранителя, или умысла* или грубой неосторожности
поклажедателя. Наличие этих обстоятельств должно быть доказано хранителем.
Простая неосторожность поклажедателя не освобождает хранителя от
ответственности.
В случае утраты, недостачи или повреждения вещей при возмездном хранении
убытки подлежат возмещению в полном объеме, а при безвозмездном — в размере
реального ущерба.
39. Договоры возмездного оказания услуг: понятие, виды, правовое
регулирование
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить
определенную деятельность), а заказчик — оплатить эти услуги.
Договор возмездного оказания услуг консенсуальный, возмездный, двусторонне-
обязывающий. Стороны договора возмездного оказания услуг — заказчик и
исполнитель. По правовой природе договор нозмездного оказания услуг сходен
с договором подряда. Различие состоит в предмете договора, каковым в
договоре возмездного оказания услуг является деятельность, основная цель
которой не направлена на создание овеществленного результата. Хотя такой
результат и может возникать, его создание в договоре возмездного оказания
услуг никогда не является самостоятельным предметом такого договора и
всегда подчинено основной его цели.
Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично.
Как заказчик, так и исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора возмездного оказания услуг. Различие состоит в
условиях отказа: заказчик обязан возместить исполнителю лишь фактически
понесенные последним расходы, а исполнитель — возместить заказчику
понесенные убытки в полном объеме (п. 2 ст. 15, ст. 393 ГК).
В силу сходства правовой природы договора подряда с договором возмездного
оказания услуг ГК предусматривает субсидиарное применение к этому договору
ряда общих положений о договоре подряда и договоре бытового подряда.
Нормы гл. 39 ГК о возмездном оказании услуг применяются к договорам
оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому
обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным гл. 37, 38, 40, 41, 44—47, 49,1 51, 53 ГК.
Пари представляет собой специальный вид игры, в котором участники делают
противоположные друг другу прогнозы относительно наступления определенного
события, которое не связано с волей и действиями участников. В других видах
игр участники могут своими действиями способствовать наступлению
определенного результата.
Неодобрительное отношение законодателя к организации игр и пари и участию
в них выразилось в непредоставлении судебной защиты требованиям граждан и
юридических лиц, связанных с проведением игр и заключением пари. Видимо, законодатель не считает оправданным имущественный риск, если он не связан с
созданием объектов гражданского оборота и обменом ими. Общее правило
относительно игр и пари установлено в ст. 1062 ГК: требования граждан и
юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите.
Исключением из этого общего правила являются требования лиц, участвовавших
в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного
соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также
требования, предъявленные к организатору игры в случаях, когда
организаторами игр выступают специальные субъекты — Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, а также лица, получившие от
уполномоченного государственного или муниципального органа разрешение
(лицензию) на проведение игр.
В этих случаях договор об игре оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции или иного документа. Предложение о заключении договора об участии
в игре должно включать условия о сроке ее проведения, порядке определения и
размере выигрыша. Это предложение адресовано неопределенному кругу лиц и
является публичной офертой.
После определения результатов игры у ее организатора возникает обязанность
в течение определенного условиями проведения игр срока выплатить лицам, которые в соответствии с этими условиями признаны выигравшими, выигрыш в
предусмотренных условиями проведения игр размере и форме (денежной или в
натуре). Если срок выплаты выигрыша в условиях не указан, то выплата должна
быть произведена не позднее десяти дней с момента определения результатов
игр.
40. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды
неустойки
Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в
случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не
обязан доказывать причинение ему убытков.
По своей сути, неустойка представляет собой заранее согласованные
сторонами убытки, поэтому кредитор, требуя уплаты неустойки, не обязан
доказывать ни сам факт причинения ему убытков, ни их размер. Неустойка — не
только способ обеспечения обязательства, но и форма имущественной
ответственности, поэтому взыскание неустойки требует наличия оснований
ответственности.
Существуют два вида неустойки — штраф и пеня. Штраф устанавливается в виде
однократно взыскиваемой определенной или определимой суммы, а пеня
устанавливается в качестве обеспечительной меры на случай длящегося
неисполнения и взыскивается пропорционально продолжительности просрочки.
По основаниям ее установления неустойка может быть законной и договорной.
Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если
закон этого не запрещает, однако уменьшен он быть не может.
Если законом или договором не предусмотрено иное, убытки возмещаются в
части, не покрытой неустойкой (зачетная неустойка). Однако законом или
договором могут быть предусмотрены случаи, когда допускается взыскание
только неустойки, но не убытков (исключительная неустойка); когда убытки
могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка);
когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки
(альтернативная неустойка).
Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо
от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет
недействительность соглашения о неустойке.
Поручительство
По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого
лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в
части.
Договор поручительства является консенсуальным и односторон-не-
обязывающим. Он может быть как возмездным, так и безвозмездным. Стороны
договора -- поручитель и кредитор по основному обязательству. Предмет
договора поручительства — обеспечение существующего или могущего возникнуть
в будущем требования. Поручителем может быть гражданин, а также юридическое
лицо, если это не противоречит его специальной правоспособности.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора
поручительства.
Согласно п. 1 ст. 363 ГК ответственность поручителя и основного должника
перед кредитором является солидарной, но законом или договором может быть
предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Объем
ответственности поручителя равен объему ответственности должника.
Ответственность совместных поручителей является, как правило, солидарной, в том числе и в случае, когда по отношению к обязательству основного
должника она является субсидиарной.
Поручитель, исполнивший обязательство должника, приобретает право регресса
к должнику в объеме выполненного исполнения, а также право на возмещение
понесенных им убытков при наличии оснований ответственности должника за
неисполнение основного обязательства.
Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение
ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без
согласия последнего. Поручительство прекращается с переводом на другое лицо
долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не
дал кредитору согласия отвечать за нового должника, а также если кредитор
отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или
поручителем.
Поручительство прекращается также по истечении указанного в договоре
поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока
исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к
поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не
может быть определен, либо этот срок определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в
течение двух лет со дня заключения договора поручительства. Указанные
годичный и двухгодичный сроки являются пресекательными, поэтому ним не
применяются правила о перерыве, восстановлении и приостановлении сроков
исковой давности.
Удержание и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств
Существо удержания состоит в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в
случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или
возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать
ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.
Удержанием веши могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные
с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но
возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.
В общем случае удержание обеспечивает надлежащее исполнение должником
денежного обязательства по возмещению связанных с вещью издержек или оплате
веши, которая принадлежит должнику и подлежит передаче ему. Если стороны
обязательства — предприниматели, то удержанием может обеспечиваться
надлежащее исполнение любого обязательства.
Право удержания сохраняется в случае перехода права на вещь к | третьему
лицу. Это право удержания возникает непосредственно на •] основании закона, однако договором стороны могут изменить содер-1 жание этого права или
исключить возможность его возникновения.
Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости
в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.
Задаток — способ обеспечения обязательств, связанный с передачей кредитору
по основному обязательству денежной суммы, являющейся предметом соглашения
о задатке.
Задаток имеет следующие функции: аванс в счет причитающихся по основному договору платежей; доказательство заключения основного договора; обеспечение исполнения основного договора.
Отличие задатка от аванса — отсутствие у аванса доказательствен-1 ной и
обеспечительной функций.
Форма соглашения о задатке — простая письменная независимо от суммы
задатка. Последствие ее несоблюдения — недопущение свидетельских показаний
в случае спора. В случае сомнения относитель-! но того, является ли
уплаченная в счет причитающихся по договору платежей денежная сумма
задатком или авансом, она предполагается : авансом, если не доказано
обратное.
Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он
остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна
сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную
сумму задатка.
41. Стахование Основаниями возникновения страхового правоотношения могут
быть закон или договор. Договорное страхование может быть имущественным или
личным. Договор страхования возмездный, двусторон-не-обязывающий и, по
общему правилу, реальный.
Стороны договора — страхователь и страховщик. Страхователем может быть
гражданин или юридическое лицо, страховщиком — организация, имеющая
лицензию на страховую деятельность.
Участником страхового правоотношения наряду со страхователем может быть
также выгодоприобретатель, т.е. лицо, управомоченное на получение страховой
выплаты при наступлении страхового случая, и застрахованное лицо —
гражданин, жизнь или здоровье которого застрахованы по договору личного
страхования или страхования ответственности.
Перестрахование представляет собой разновидность страхования
предпринимательского риска страховщика. Риск выплаты страхового возмещения
или страховой суммы, принятый на себя страховшикомв по договору
страхования, может быть им застрахован полностью или частично у другого
страховщика (страховщиков) по заключенному Я последним договору
перестрахования.
При перестраховании ответственным перед страхователем по основному
договору страхования за выплату страхового возмещения или страховой суммы
остается страховщик по этому договору. Допускается последовательное
заключение двух или нескольких договоров перестрахования.
Договор личного страхования
По договору личного страхования страховщик обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию), уплачиваемую страхователем, выплатить
единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму
(страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого
страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного
лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни
иного предусмотренного договором события (страхового случая). Право на
получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого заключен
договор.
Объектами страхования по договору личного страхования являются жизнь и
здоровье страхователя или застрахованного лица. Договор личного страхования
считается заключенным в пользу застрахованного лица, если в договоре не
названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица.
Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося застрахованным
лицом, в том числе в пользу не являющегося застрахованным лицом
страхователя, может быть заключен лишь с письменного согласия
застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор является
оспоримой сделкой и может быть признан недействительным по иску
застрахованного лица, а в случае его смерти — по иску его наследников.
Договор имущественного страхования
По договору имущественного страхования страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить
страхователю или выгодоприобретателю причиненные вследствие этого события
убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными
имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в
пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
По договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы: риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества (страхование имущества);
риск ответственности по обязательствам возникающим вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам (страхование
гражданской ответственности); риск убытков от предпринимательской
деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами
предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от
предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых
доходов (страхование предпринимательского риска).
Обязательным условием действительности договора страхования имущества
должно быть наличие у страхователя или выгодоприобретателя законного
интереса в сохранении этого имущества. Несоблюдение данного условия влечет
ничтожность договора страхования. I
Выгодоприобретателем по договору страхования риска ответственности за
причинение вреда всегда считается потерпевший. Однако право на
непосредственное предъявление требований к страховщику возникает у
потерпевшего только в случае обязательного страхования либо в случаях, если
такая возможность предусмотрена договором страхования. В остальных случаях
право предъявления требований к страховщику принадлежит страхователю или
застрахованному им лицу. I
Возможность страхования риска ответственности за нарушение договора должна
быть специально предусмотрена законом, при этом застрахован может быть риск
ответственности только самого страхователя. Договор страхования
ответственности по договору иного, кроме страхователя, лица является
ничтожной сделкой. Выгодоприобретателем по такому договору страхования
всегда является другая сторона по основному договору.
Предпринимательский риск — риск убытков от предпринимательской
деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами
предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от
предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых
доходов. Риск возникновения у предпринимателя убытков по его вине
страхованию не подлежит.
По договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован
предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу.
Нарушение правила об обязательном совпадении в договоре страхования
предпринимательского риска в одном лице страхователя и застрахованного
субъекта влечет ничтожность договора страхования. Последствием нарушения
правила о совпадении в одном лице страхователя и выгодоприобретателя не
влечет ничтожности договора — в этом случае договор считается заключением в
пользу самого страхователя.
42. Договор поручения
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от
имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические
действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают
непосредственно у доверителя.
Договор поручения консенсуальный, двусторонне-обязываюший и, по общему
правилу, безвозмездный. Стороны договора поручения — доверитель и
поверенный. В качестве доверителя и поверенного могут выступать как
физические, так и юридические лица. Предмет договора поручения —
юридические действия, которые должны быть определены в договоре поручения.
Договор поручения служит основанием возникновения у поверенного полномочия, в силу которого в результате совершения поверенным юридических действия
соответствующие этим действиям права и обязанности возникают, изменяются
или прекращаются непосредственно у доверителя.
Договор поручения, по общему правилу, является безвозмездным. Возмездность
договора должна быть прямо установлена в законодательстве или договоре.
Если договор поручения связан с осуществлением его сторонами или одной из
них предпринимательской деятельности, то такой договор поручения
предполагается возмездным, однако размер вознаграждения не относится к
числу существенных условий договора.
Условия действительности указаний доверителя — их правомерность, осуществимость и конкретность. Указания доверителя, не отвечающие этим
критериям, не влекут юридических последствий.
Отступление от указаний доверителя без его согласия может быть обусловлено
лишь интересами доверителя. Обязанность уведомления доверителя о допущенных
отступлениях является для обычного поверенного императивной. Для
поверенного, действующего в качестве коммерческого представителя, она
установлена диспозитивно и может быть устранена договором.
Соглашение, направленное на ограничение прав доверителя или поверенного
соответственно на отмену поручения или на отказ от поручения, является
ничтожной сделкой.
Договор комиссии
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению
другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько
сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной
комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным
комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим
лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Договор комиссии консенсуальный, возмездный и двусторонне-обязывающий. Его
стороны — комитент и комиссионер.
Предмет договора — совершение комиссионером сделок по поручению комитента
и за его счет. В отличие от поверенного в договоре поручения, комиссионер
действует от своего имени, поэтому приобретает права и становится обязанным
по сделке, совершенной им с третьим лицом.
Размер комиссионного вознаграждения комиссионера и дополнительного
вознаграждения за делькредере (ручательство за исполнение сделки третьим
лицом) не является существенным условием договора комиссии.
Комиссионер принимает на себя исполнение комиссионного поручения за свой
риск, который состоит в том, что если исполнение договора комиссии
оказалось невозможным по не зависящим от комитента причинам, комиссионер не
сохраняет права на комиссионное вознаграждение и возмещение понесенных
расходов.
Одним из критериев надлежащего исполнения комиссионного поручения является
исполнение его на наиболее выгодных для комитента условиях. По общему
правилу, комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим
лицом заключенной комиссионером сделки. Исключение из этого правила
представляет собой принятие комиссионером делькредере, а также непроявление
им необходимой осмотрительности в выборе третьего лица. Факт
неосмотрительности комиссионера должен быть доказан комитентом.
Отступление комиссионера от указаний комитента правомерно лишь при условии
необходимости такого отступления для обеспечения интересов комитента и
невозможности получения от него предварительного согласия на такое
отступление. Если в качестве комиссионера выступает субъект
предпринимательской деятельности, договором может быть установлено
освобождение его от необходимости получения предварительного согласия
комиссионера. В иных случаях условие договора о предоставлении комиссионеру
права отступать от указаний комитента без предварительного запроса
ничтожно.
По общему правилу, заключение договора субкомиссии допустимо, если это
прямо не запрещено договором комиссии. Ответственным перед комитентом
остается основной комиссионер. Вступление комитента в непосредственные
отношения с субкомиссионером допустимо только с согласия комиссионера.
Веши, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные
комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего.
Комитент обязан освободить комиссионера от обязанностей, принятых им на
себя перед третьим лицом. Неисполнение комитентом этой обязанности влечет
возникновение у комиссионера права требо» вать от комитента возмещения
причиненных таким неисполнением убытков.
Комитент вправе отказаться от договора комиссии (как с неопределенным, так
и с определенным сроком действия) в одностороннем порядке. Комиссионер не
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора комиссии, заключенного на определенный срок.
Агентский договор
Сторонами агентского договора являются принципал и агент. По агентскому
договору агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению
принципала юридические и иные действия от своего имени, но за счет
принципала, либо от имени и за счет принципала. Агентский договор является
возмездным, консенсуальным и двусто-ронне-обязывающим.
Предмет агентского договора шире, чем предметы договоров комиссии и
поручения. Если предметом договора комиссии является совершение
комиссионером сделок (п. 1 ст. 990 ГК), а предметом договора поручения —
совершение поверенным не только сделок, но и иных юридических действий (п.
1 ст. 971 ГК), то статус агента предполагает совершение им не только
юридических, но и фактических действий (выполнение работы, оказание
услуги).
Агент всегда действует по поручению принципала. Но при этом, в зависимости
от условий агентского договора, он может действовать либо от своего имени, как комиссионер в договоре комиссии, либо от имени принципала — как
поверенный в договоре поручения.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет
принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы
принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в
непосредственные отношения по ее исполнению. По сделке, совершенной агентом
с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности
возникают непосредственно у принципала. 1 Агентский договор подчиняется
обшим правилам о форме сделок. Если агентский договор заключен в письменной
форме и в нем предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от
имени принципала, то в отношениях с третьими лицами принципа.'! не вправе
ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении
полномочий агента. Под предоставлением общих полномочий следует понимать
предоставление агенту права совершать любые сделки от имени принципала, руководствуясь не его конкретными указаниями, а лишь общим смыслом
агентского договора.
Агентский договор может быть заключен как на определенный, так и на
неопределенный срок, т.е. без определения срока окончания его действия.
Если срок окончания действия агентского договора не определен, то любая из
сторон договора вправе в одностороннем порядке отказаться от его
исполнения, и в этом случае агентский договор прекращается. Напротив, если
агентский договор заключен на определенный срок, то он не может быть
расторгнут в одностороннем порядке ни одной из сторон, и в этом одно из его
существенных отличий от договоров комиссии и поручения.
Существенное значение для использования агентского договора в
предпринимательской деятельности имеет ст. 1007 ГК, которая предусматривает
возможность ограничения агентским договором прав принципала и агента по
вступлению в аналогичные отношения с другими лицами.
Если иное не предусмотрено агентским договором, агент вправе в целях
исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом. При этом
он остается ответственным перед принципалом за действия субагента.
Помимо упомянутого выше случая отказа одной из сторон от исполнения
договора с неопределенным сроком, агентский договор прекращается также в
случаях смерти агента либо признания его недееспособным, ограниченно
дееспособным, безвестно отсутствующим, несостоятельным (банкротом).
43. Исполнение обязательств: понятие и принципы
По своей правовой природе действия по исполнению обязательств являются
сделками, поскольку направлены на прекращение существующих обязательств.
В ст. 309 ГК установлен принцип обязательности надлежащего исполнения
обязательств и сформулированы критерии, которым] должно соответствовать
такое исполнение: в первую очередь, условия! обязательства и требования
законодательства; при их отсутствии - обычаи делового оборота или иные
обычно предъявляемые требования. Поскольку, согласно ст. 5 ГК, обычай
делового оборота может I регулировать лишь отношения, связанные с
предпринимательской деятельностью, указание в ст. 309 ГК на иные обычно
предъявляемые требования позволяет оценивать исполнение обязательств, не
связанных с предпринимательской деятельностью.
По общему правилу, односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий недопустимы и не влекут юридических
последствий в виде прекращения или изменения) обязательства. Отступление от
этого правила возможно только на основании закона, а в отношениях между
субъектами предпринимательской деятельности — также и соглашения между
ними.
Предмет, способ и место исполнения обязательства
Предметом обязательства является действие или воздержание от действия.
Как правило, кредитор вправе не принимать исполнение обязательства по
частям. Однако это правило имеет диспозитивный характер и может быть
изменено соглашением сторон. Право должника осуществлять исполнение по
частям может следовать также из указаний закона, обычаев делового оборота
или существа обязательства.
Кредитор обязан предъявить должнику доказательства, идентифицирующие его в
качестве кредитора. Не предъявивший соответствующего требования должник в
случае исполнения в адрес ненадлежащего лица несет риск наступления
ответственности перед кредитором за ненадлежащее исполнение обязательства.
По общему правилу, допустимо возложение исполнения обязательства на третье
лицо. Если недопустимость такого возложения не следует из законодательства
либо условий или существа обязательства, кредитор обязан принять исполнение
от третьего лица.
Должнику, обязанному передать кредитору одно или другое имущество либо
совершить одно из двух или нескольких действий (альтернативное
обязательство), принадлежит право выбора, если из закона, иных правовых
актов или условий обязательства не вытекает иное. Если обязательство
предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период
времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство
подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в
пределах такого периода. В случаях, когда обязательство не предусматривает
срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот
срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения
обязательства.
Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок
исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан
исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о
его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из
закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового
оборота или существа обязательства.
В обязательствах, не связанных с осуществлением обеими его сторонами
предпринимательской деятельности, действует презумпция допустимости
досрочного исполнения обязательства. В обязательствах, связанных с
осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, действует
презумпция недопустимости досрочного исполнения обязательства.
Если место исполнения не определено законом, иными правовыми актами или
договором, не явствует из обычаев делового оборота или существа
обязательства, исполнение должно быть произведено: по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое
недвижимое имущество — в месте нахождения имущества; по обязательству
передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку, — в
месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору; по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество
— в месте изготовления или хранения имущества,! если это место было
известно кредитору в момент возникновения обязательства; по денежному обязательству — в месте жительства кредитора в момент
возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо, —
в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если кредитор
к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место
нахождения и известил об этом должника, — в новом месте жительства или
нахождения кредитора с отнесением! на счет кредитора расходов, связанных с
переменой места исполнения; по всем другим обязательствам — в месте жительства должника, если
должником является юридическое лицо, — в месте его нахождения.
44. Договор безвозмездного пользования
По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона
(ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное
временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя
обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с
учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
Договор ссуды безвозмездный, он может быть консенсуальным и двусторонне-
обязывающим, либо реальным и односторонне-обязыва-ющим. Стороны договора
ссуды — ссудодатель и ссудополучатель. Объектом договора ссуды является
индивидуально-определенная вещь.
В силу сходства договора ссуды и договора аренды, каждый из которых
представляет собой договор о передаче индивидуально-определенной вещи во
временное пользование (первый — на возмездной основе, а второй — на
безвозмездной), к договору ссуды применяется ряд общих положений об аренде.
Коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное
пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или контроля.
Если ссудодатель не передает вещь ссудополучателю, последний вправе
потребовать расторжения договора безвозмездного пользования и возмещения
понесенного им реального ущерба.
Субъективной стороной оснований ответственности ссудодателя > за
недостатки объекта ссуды являются умысел или грубая неосторожность.
Заведомая осведомленность ссудополучателя о недостатках! веши или неосторожность, проявленная им во время осмотра или проверки вещи
при заключении договора или передаче вещи, освобождает ссудодателя от
ответственности за недостатки вещи.
По общему правилу, обязанность текущего и капитального ремонта вещи лежит
на ссудополучателе.
В изъятие из общего правила ст. 210 ГК, согласно которому риск случайной
гибели или случайного повреждения вещи несет ее собственник, в договоре
ссуды этот риск возлагается на ссудополучателя. Риск ссудополучателя
состоит в обязанности за свой счет восстановить первоначальное состояние
вещи в случае ее повреждения или возместить ссудодателю стоимость вещи в
случае ее утраты.
Как правило, за вред, причиненный третьему лицу в результате использования
вещи, отвечает ссудодатель. Причинение вреда вследствие умысла или грубой
неосторожности ссудополучателя или лица, у которого эта вещь оказалась с
согласия ссудодателя, освобождает ссудодателя от ответственности, однако
бремя доказывания этих обстоятельств лежит на ссудодателе.
45. Действия в чужом интересе без поручения
Условиями правомерности действий в чужом интересе являются: наличие угрозы
непротивоправным интересам другого лица, которую само такое лицо по
обстоятельствам дела не в состоянии предотвратить; очевидная польза для
заинтересованного лица совершаемых действий; соответствие этих действий
действительным или вероятным намерениям заинтересованного лица; проявление
при совершении таких действий необходимой заботливости и осмотрительности.
Невыполнение обязанности уведомления заинтересованного лица о начале
совершения действий в его интересах при наличии возможности сделать такое
уведомление лишает дальнейшее совершение таких действий признака
правомерности и тождественно совершению действий после неодобрения их
заинтересованным лицом.
По общему правилу, после получения сообщения от заинтересованного лица о
неодобрении действий в его интересе дальнейшие действия утрачивают статус
действий в чужом интересе и не влекут возникновения соответствующих
действиям в чужом интересе прав и обязанностей.
Лицу, правомерно действовавшему в чужом интересе, возмещается понесенный
им реальный ущерб. Право такого лица на возмещение реального ущерба не
зависит от результата его действий. Если такие действия были направлены на
предотвращение ущерба имуществу заинтересованного лица, размер подлежащего
возмещению реального ущерба ограничен стоимостью имущества.
Как правило, право на вознаграждение за действия в чужом интересе не
возникает. Условием возникновения такого права в силу закона, обычая
делового оборота или договора является положительный результат действий в
чужом интересе.
Если действия в чужом интересе заключаются в совершении сделки с третьим
лицом, то для перехода к заинтересованному лицу прав и обязанностей по
такой сделке необходимо его прямое одобрение этой сделки и отсутствие
возражений со стороны третьего лица против замены лица в обязательстве. В
данном случае молчание третьего лица рассматривается как выражение им
согласия на перевод долга на заинтересованное лицо.
Публичное обещание награды. Публичный конкурс
Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче
иной награды (о выплате награды) тому, кто выполнит указанное в объявлении
правомерное действие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную
награду любому, кто совершил соответствующее действие, в частности отыскал
утраченную вешь или сообщил лицу, объявившему о награде, необходимые
сведения.
Публичное обещание о выплате награды является односторонней сделкой. Ее
односторонний характер следует из того, что обязанность выплатить награду
возникает независимо от того, совершено ли соответствующее действие в связи
со сделанным объявлением или независимо от него.
Обещание выплатить награду должно быть адресовано неопределенному кругу
лиц и позволять установить лицо, давшее такое обещание. Награда может
заключаться в денежной сумме или ином имуществе. Действие, за которое
обещана награда, должно быть правомерным.
Право на получение награды приобретает лицо, первым совершившее
соответствующее действие, а в случае выполнения требуемого действия более
чем одним лицом одновременно или невозможности установить того, кто
совершил это действие первым, награда делится между управомоченными лицами
поровну.
По общему правилу, публичное обещание награды может быть отменено.
Условием недопустимости отмены обещания награды является одно из следующих
обстоятельств: недопустимость отказа от обещания указана в самом объявлении
или явным образом вытекает из него; в объявлении предоставлен определенный
срок для совершения действия; указанное в объявлении действие уже выполнено
хотя был одним лицом.
Последствием отмены публичного обещания награды является возникновение у
лица, сделавшего объявление, обязанности возместить лицам, уже
предпринявшим в связи со сделанным объявлением определенные действия, но
еще не достигшим требуемого результата, понесенные ими в связи с этим
расходы в пределах суммы награды.
Публичный конкурс, как и публичное обещание награды, является
односторонней сделкой. Отличие конкурса от публичного обещания награды
состоит в том, что награда здесь обещана не тому лицу, которое совершит
требуемое действие первым и, может быть, единственным, как в случае
обещания награды, а тому, кто будет признан совершившим это действие лучше
других. Поэтому при одном участнике конкурс признается несостоявшимся.
Кроме того, для публичного конкурса необходима направленность требуемого
действия на достижение общественно полезных целей.
Публичный" конкурс может быть открытым, когда предложение организатора
конкурса участвовать в нем обращено ко всем желающим путем объявления в
печати или иных средствах массовой информации, либо закрытым, когда
предложение участвовать в конкурсе направляется определенному кругу лиц по
выбору организатора конкурса. Открытый конкурс может быть обусловлен
предварительной квалификацией его участников, когда организатором конкурса
проводится предварительный отбор лиц, пожелавших в нем участвовать.
Объявление о публичном конкурсе должно содержать по крайней мере условия, предусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки результатов
работы или иных достижений, место, срок и порядок их представления, размер
и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса.
Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе изменить его условия или
отменить конкурс только в течение первой половины установленного для
представления работ срока. При этом извещение об изменении условий или
отмене конкурса должно быть сделано тем же способом, каким конкурс был
объявлен.
Правомерное изменение условий конкурса или его отмена влечет возникновение
у организатора конкурса обязанности возместить расходы, понесенные любым
лицом, которое выполнило предусмотренную в объявлении работу до того, как
ему стало или должно было стать известно об изменении условий конкурса и о
его отмене. Бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от обязанности
возмещения расходов, лежит на организаторе конкурса.
46. Договор доверительного управления имуществом
По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель
управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на
определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона
обязуется управлять этим имуществом в интересах учредителя управления или
указанного| им лица (выгодоприобретателя).
Договор доверительного управления имуществом реальный, по общему правилу, безвозмездный и односторонне-обязываюший, хотя в предусмотренном договором
случае может быть возмездным и в силу этого двусторонне-обязываюшим.
Стороны договора — учредитель управления, являющийся собственником
передаваемого в доверительное управление имущества, и доверительный
управляющий. Предмет договора доверительного управления имуществом —
юридические и фактические действия доверительного управляющего в отношении
переданного в управление имущества. Срок действия договора доверительного
управления имуществом является одним из его существенных условий.
Управление имуществом может осуществляться как в интересах учредителя
управления, так и в интересах указанного, им выгодоприобретателя.
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный
управляющий совершает от своего имени, указывая, что он действует в
качестве такого управляющего. Это условие считается соблюденным, если при
совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона
информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а
в письменных документах после имени или наименования доверительного
управляющего сделана пометка «Д.У.».
Действия, совершенные доверительным управляющим в отноше- | нии третьих
лиц без указания на свой статус, считаются совершенными им не в качестве
доверительного управляющего и порождают правовые последствия только для
него самого, но не для учредителя управления и его имущества.
Объектами доверительного управления могут быть любые объекты гражданских
прав, могущие иметь денежную оценку и быть пред- ; метом гражданского
оборота, за исключением денег. Так называемые «безналичные деньги»
представляют собой права требования и могут быть объектом доверительного
управления именно в этом качестве.
Существенными условиями договора доверительного управления являются:
состав имущества, передаваемого в доверительное управление; наименование
юридического лица или имя гражданина, в интересах которых осуществляется
управление имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя);
размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения
предусмотрена договором; срок действия договора. По общему правилу, договор
доверительного управления имуществом заключается на срок, не превышающий
пяти лет.
Как правило, для договора доверительного управления имуществом необходима
простая письменная форма, за исключением случая передачи в доверительное
управление недвижимого имущества. Несо-
15Й блюдение формы договора доверительного управления имуществом влечет его
ничтожность.
Доверительный управляющий несет ответственность перед выгодоприобретателем
в размере упущенной выгоды, а перед учредителем управления — в полном
объеме причиненных убытков.
Наличие причинной связи убытков с обстоятельствами непреодолимой силы или
действиями выгодоприобретателя или учредителя управления освобождают
доверительного управляющего от ответственности. Бремя доказывания наличия
таких оснований освобождения от ответственности лежит на доверительном
управляющем. Риск превышения доверительным управляющим своих полномочий в
сделках с лицами, которые не знали и не должны были знать о факте
превышения полномочий, несет учредитель управления, который вправе
потребовать от доверительного управляющего возмещения причиненных убытков.
Право на вознаграждение доверительный управляющий имеет лишь в случае, если это специально предусмотрено договором, а на возмещение необходимых
расходов — независимо от наличия такого условия в договоре. Однако размер
как вознаграждения, так и возмещения необходимых расходов ограничен
размером полученных от использования имущества доходов.
47. Договор розничной купли-продажи
Продавец по договору розничной купли-продажи — физическое или юридическое
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже товаров в
розницу. Покупатель — любое лицо, как физическое, так и юридическое.
Предмет договора — товар, предназначенный для использования, не связанного
с предпринимательской деятельностью. В отличие от обычного договора купли-
продажи существенным условием договора розничной купли-продажи является
цена товара.
Если покупателем по договору является физическое лицо, то к отношениям
сторон по договору субсидиарно применяются правила Закона «О защите прав
потребителей» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
Договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с
момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного
документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных
документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в
подтверждение заключения договора и его условий.
Из содержащегося в ст. 493 ГК правила о моменте, с которого договор
розничной купли-продажи считается заключенным, можно сделать вывод, что
этот договор, в отличие от обычного договора купли-продажи, в общем случае
является реальным.
Такой вывод следует из того, что выдача чека, с которой ст. 493 ГК
связывает момент заключения договора, подтверждает факт оплаты товара, т.е.
для заключения договора необходима уплата цены товара.
Поэтому содержанием договора розничной купли-продажи, как правило, является обязанность продавца передать покупателю оплаченный в момент
заключения договора товар, причем уплата цены одновременно означает
достижение соглашения о цене товара как одном из существенных условий
договора розничной купли-продажи.
48. Общие положения о купле-продаже
По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель — принять
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
Договор купли-продажи является консенсуальным, возмездным и двусторонне-
обязывающим. Обязанность продавца состоит в передаче товара в собственность
покупателя; обязанность покупателя состоят в принятии товара и уплате его
цены покупателю. Цена не является существенным условием договора купли-
продажи.
Предметом договора купли-продажи (товаром) могут быть как индивидуально-
определенные вещи, так и вещи, определяемые родовыми признаками. В момент
заключения договора купли-продажи товар может еще не существовать.
Наименование товара и его количество должны быть определены в договоре или
могут быть определены исходя из его содержания. Несоблюдение этих
требований влечет признание договора незаключенным ввиду недостижения
соглашения по существенным условиям договора.
49. Понятие обязательства вследствие причинения вреда и условия его
возникновения
Обязательство, возникающее вследствие причинения вреда, относится к
категории внедоговорных обязательств. Субъектами указанного обязательства
являются потерпевший и лицо, ответственное за причинение вреда, как
правило, не состоящие в договорных отношениях. Потерпевший, т.е. лицо, которому причинен вред, выступает в обязательстве из причинения вреда в
качестве кредитора, а лицо, ответственное за причинение вреда, — в качестве
должника.
Содержание обязательства из причинения вреда составляют право кредитора
требовать восстановления прежнего состояния либо возмещения вреда и
обязанность должника совершить одно из названных действий. Объектом этого
обязательства не может быть воздержание от действия. Обязанность кредитора
может быть исполнена только совершением положительного действия, направленного на возмещение вреда.
Основанием возникновения обязательства служит гражданское правонарушение, выразившееся в причинении вреда другому лицу. Институт обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, выполняет как компенсационную, так
и предупредительную функцию. Восстановительная функция данного института
проявляется в том, что он позволяет устранить отрицательные последствия
противоправного воздействия на материальные или нематериальные блага
потерпевшего.
Для наступления ответственности за причинение вреда в общем случае
необходимо наличие четырех условий: наступление вреда; противоправное поведение (действие, бездействие) причинителя вреда; причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом; вина причинителя вреда.
Указанные основания являются общими, поскольку перечисленный состав
необходим, если иное не предусмотрено законом (например, ответственность за
вред, причиненный источником повышенной опасности, наступает независимо от
вины причинителя вреда).
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может
быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
Закон устанавливает презумпцию вины причинителя вреда.
В силу этого лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если вред
причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя
вреда не нарушают нравственные принципы общества.
Возможно причинение вреда и правомерными действиями, к которым относятся
действия, совершенные в состоянии необходимой обороны и крайней
необходимости. Однако вопрос о наступлении ответственности за вред, причиненный такими действиями, решается щ ГК по-разному для каждого из них:
вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению, если при этом не были превышены ее пределы; в то же время вред, причиненный
в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность
при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен
быть возмещен лицом, причинившим вред.
Наличие вины в поведении потерпевшего влечет полное или частичное
освобождение от ответственности причинителя вреда.
Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, не подлежит возмещению.
Грубая неосторожность потерпевшего, содействовавшая возникновению или
увеличению вреда, влечет уменьшение размера возмещения в зависимости от
степени вины потерпевшего и причинителя вреда.
50. Возмещение вреда, причиненного жизни гражданина
В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеет определенный
в ст. 1088 ГК круг лиц, для которых потерпевший являлся кормильцем, т.е.
лица, для которых заработок (доход) кормильца являлся основным источником
средств к существованию.
К этим лицам относятся: нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню
его смерти право на получение от него содержания; ребенок умершего, родившийся после его смерти; один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его
трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на
иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими
четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по
заключению медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в
постороннем уходе; лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в
течение пяти лет после его смерти.
Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый
уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший
нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на
возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами.
Закон по-разному определяет срок существования права на возмещение вреда в
связи с потерей кормильца для отдельных категорий таких лиц.
Вред возмещается: несовершеннолетним — до достижения восемнадцати лет; учащимся старше
восемнадцати лет — до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме
обучения, но не более чем до двадцати трех лет; женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет —
пожизненно; инвалидам — на срок инвалидности; одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за
находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и
сестрами, — до достижения ими четырнадцати лет либо изменения состояния
здоровья.
Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, определенного по правилам ст. 1086 ГК, которую они получали или имели право
получать на свое содержание при его жизни. При определении возмещения вреда
этим лицам в состав доходов умершего наряду с заработком (доходом)
включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие
подобные выплаты.
Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны
возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы.
Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти расходы, в счет
возмещения вреда не засчитывается. В случае смерти гражданина, ответственного за причинение вреда, обязанность по его возмещению переходит
к его наследникам в пределах стоимости наследственного имущества.
При реорганизации юридического лица, признанного в установленном порядке
ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью, обязанность по
выплате соответствующих платежей несет его правопреемник. К нему же
предъявляются требования о возмещении вреда. В случае ликвидации
юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за
вред, причиненный жизни или здоровью, соответствующие платежи должны быть
капитализированы для выплаты их потерпевшему по правилам, установленным
законом или иными правовыми актами.
Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина
Здоровье человека является личным неимущественным благом, принадлежащим
ему от рождения. Причинение вреда жизни и здоровью может вызвать негативные
имущественные последствия для потерпевшего.
В результате травмы, увечья, профессионального заболевания или иного
повреждения здоровья убытки гражданина могут выражаться в утраченном
заработке (доходе) и дополнительных расходах, связанных с таким
повреждением. Вред, причиненный здоровью гражданина при исполнении
договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной
службы, службы в милиции и других соответствующих обязанностей, возмещается
по правилам ГК об обязательствах из причинения вреда, если законом или
договором не предусмотрен более высокий размер ответственности.
При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья
возмещаются утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо
определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные
повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное
питание, приобретение ле- ] карств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если потерпевший нуждается в этих видах
помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.
При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, не учитываются и не влекут
уменьшения размера возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения
вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения здоровья.
Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода)
определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до
увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной
трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности —
степени утраты общей трудоспособности. В состав утраченного заработка
(дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и
гражданско-правовым договорам (подряда, поручения, комиссии и т.п.) как по
месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным
налогом, а также доходы от предпринимательской деятельности.
Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления
общей суммы его заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья, на двенадцать. Если потерпевший ко
времени причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, среднемесячный
заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы заработка
(дохода) за фактически проработанное число месяцев, предшествовавших
повреждению здоровья, на число этих месяцев. Не полностью проработанные
потерпевшим месяцы по его желанию заменяются предшествующими полностью
проработанными месяцами либо исключаются из подсчета при невозможности их
замены.
Если потерпевшим в результате повреждения здоровья является
несовершеннолетний, не достигший четырнадцати лет (малолетний) и не имеющий
заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано
возместить расходы, вызванные повреждением здоровья. По достижении
малолетним потерпевшим четырнадцати лет, а также в случае причинения вреда
несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не
имеющему заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить потерпевшему помимо расходов, вызванных повреждением
здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его
трудоспособности, исходя из пятикратного установленного законом
минимального размера оплаты труда.
Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний имел
заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка, но не
ниже пятикратного установленного законом минимального размера оплаты труда.
После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью которого
был ранее причинен вред, вправе требовать увеличения размера возмещения
вреда исходя из получаемого им заработка, но не ниже размера
вознаграждения, установленного по занимаемой им должности, или заработка
работника той квалификации по месту его работы.
В случае смерти гражданина, ответственного за причинение вреда, обязанность по его возмещению переходит к его наследникам в пределах
стоимости наследственного имущества.
При реорганизации юридического липа, признанного в установленном порядке
ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью, обязанность по
выплате соответствующих платежей несет его правопреемник. К нему же
предъявляются требования о возмещении вреда. В случае ликвидации
юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за
вред, причиненный жизни или здоровью, соответствующие платежи должны быть
капитализированы для выплаты их потерпевшему по правилам, установленным
законом или иными правовыми актами.
51. Договор поставки товаров
По договору поставки поставщик — продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок
или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для
использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не
связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Договор поставки — консенсуальный, возмездный, двусторонне-обязываюший.
Стороны договора поставки — продавец и покупатель. В качестве поставщика
выступает специальный субъект — осуществляющее предпринимательскую
деятельность юридическое лицо или гражданин-предприниматель. Обязательным
признаком договора поставки является наличие у покупателя специальной цели
— использование приобретаемого товара в целях, отличных от бытовых.
Существенное условие договора — срок поставки товара. При недостижении
соглашения о сроке поставки договор признается незаключенным.
Поставка товаров для государственных нужд
Основаниями поставки товаров для государственных нужд являются
государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд, а
также заключаемый в соответствии с ним договор поставки товаров для
государственных нужд. К таким нуждам относятся создание и поддержание
государственного резерва, поддержание не-1 обходимого уровня
обороноспособности страны, обеспечение экспортных поставок для выполнения
международных обязательств, реализация федеральных и региональных целевых
программ.
Помимо норм ГК к договору поставки товаров для государственных нужд
субсидиарно применяются в части, не противоречащей ГК,| нормы федеральных
законов от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для
федеральных государственных нужд», «О государственном материальном
резерве», от 2 декабря 1994 г. № 53-Ф3| «О закупках и поставках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных
нужд» и постановления Правительства РФ от 13 марта 1995 г. № 241 «О мерах
по реализации Федерального закона «О закупках и поставках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных
нужд».
Особенностью государственного контракта, помимо цели закупки товаров, является специальный субъект, действующий в качестве покупателя, —
государственный заказчик. В качестве государственного заказчика могут
выступать федеральный орган исполнительной власти, федеральное казенное
предприятие или государственное учреждение.
В целях формирования федерального фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольственных товаров в качестве государственных заказчиков
могут, в зависимости от вида продукции, выступать Министерство сельского
хозяйства РФ, Федеральное агентство по регулированию продовольственного
рынка при этом министерстве, а также Российское агентство по
государственным резервам.
Договор поставки товаров для государственных нужд заключается в случае, если государственным контрактом предусмотрено, что покупателем товаров
является не сам государственный заказчик (хотя бы товары отгружались в
адрес указанных им получателей), а иное, определяемое государственным
заказчиком, лицо. В этом случае государственный заказчик не позднее
тридцатидневного срока со дня подписания государственного контракта
направляет поставщику и покупателю извещение о прикреплении покупателя к
поставщику, которое и является основанием заключения договора поставки.
52. Договор контрактации
По договору контрактации производитель сельскохозяйственной! продукции
обязуется передать выращенную (произведенную) им сель- I скохозяйственную продукцию заготовителю — лицу, закупающему такую
продукцию для переработки или продажи.
Договор контрактации является консенсуальным, возмездным, двусторонне-
обязывающим. Стороны договора — производитель и заготовитель. Предмет
договора — выращенная самим производителем сельскохозяйственная продукция.
Производитель — лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность путем
производства сельскохозяйственной продукции и ее продажи. Заготовителем
является специальный субъект — лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность по переработке или продаже приобретаемой по договору
контрактации продукции.
По общему правилу, в обязанности заготовителя входят принятие продукции по
месту ее нахождения и обеспечение вывоза приобретенной продукции.
В силу особого характера деятельности по производству сельскохозяйственной
продукции, где воздействие внешних факторов оказывает значительное и не
всегда доступное точному прогнозированию влияние на ее результаты, законодатель отступает от общего правила ст. 401 ГК, согласно которому
ответственность предпринимателя за ненадлежащее исполнение обязательства
возникает независимо от его вины, и предусматривает наступление
ответственности производителя за нарушение договора контрактации только при
наличии вины.
Договор энергоснабжения
Договор энергоснабжения — разновидность договора купли-продажи. Договор
энергоснабжения консенсуальный, возмездный, двусторонне-обязывающий.
Договор энергоснабжения является публичным договором. Стороны договора
энергоснабжения — энерго-снабжающая организация и абонент. В качестве
энергоснабжающей организации выступает юридическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность. Абонентом может быть любое лицо. Предмет
договора энергоснабжения — энергия, подаваемая через присоединенную сеть.
Обязанность энергоснабжающей организации заключается в подаче энергии
абоненту. Если абонентом является гражданин, использующий энергию для
бытовых целей, на энергоснабжающую организацию возлагаются дополнительные
обязанности. В обязанности абонента входит оплата принятой энергии, соблюдение предусмотренного договором режима ее потребления, обеспечение
безопасности эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и
исправности используемых им приборов и оборудования, связанных с
потреблением энергии.
Условиями заключения договора энергоснабжения является наличие у абонента
отвечающего установленным техническим требо-) ваниям энергопринимающего
устройства, присоединенного к сетям] энергоснабжающей организации, и
другого необходимого оборудо-] вания, а также обеспечение учета потребления
энергии. При отсут-1 ствии этих условий договор энергоснабжения не может
быть заклкь! чен.
Абонент-гражданин, использующий энергию для бытовых целей,! вправе
расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом
энергоснабжающую организацию и полностью оплатив исполь-1 зованную энергию.
В изъятие из принципа полного возмещения причиненных убыт-1 ков, для
договора энергоснабжения установлено правило ограничен-! ной размерами
реального ущерба ответственности сторон договора.
53. Договор продажи недвижимости
По договору продажи недвижимости продавец обязуется передать в
собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру
или другое недвижимое имущество. К продаже недвижимости субсидиарно
применяются также общие положения о купле-продаже.
В договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные,] позволяющие
определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю
по договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на
соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого
имущества. При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом
имуществе, подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а
соответствующий договор не заключенным.
В отличие от обычного договора купли-продажи, существенным условием
договора продажи недвижимости является цена.
Без указания в договоре цены недвижимости такой договор не может считаться
заключенным.
Для договора купли-продажи недвижимости предусмотрена простая письменная
форма в виде одного документа. Последствием несоблюдения этой формы
является ничтожность договора.
Правила государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним установлены в Федеральном законе «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним». Следует обратить внимание на то, что регистрации подлежит не сам договор, а переход права собственности на
недвижимость. Договор купли-продажи недвижимости вступает в силу с момента
его подписания, если иное не предусмотрено самим договором.
Поскольку право собственности переходит от продавца к покупателю лишь в
момент регистрации перехода этого права, до этого момента собственником
недвижимости остается продавец.
Продажа здания, сооружения или другой недвижимости, прочно связанной с
землей, во всех случаях неизбежно влечет передачу покупателю права
собственности или прав владения и пользования (как возмездного, так и
безвозмездного) в отношении той части земельного участка, которая занята
этой недвижимостью и необходима для ее использования.
Договор продажи жилого помещения имеет существенные особенности. Так, существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого
дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с
законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения
покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование
продаваемым жилым помещением.
Второй особенностью договора продажи жилого помещения является то, что он
считается заключенным с момента его государственной регистрации. Поэтому, в
частности, обязанность передать жилое помещение покупателю возникает у
продавца только с момента государственной регистрации договора, хотя
фактически передать жилое помещение продавец вправе и до регистрации
договора.
Договор продажи предприятия
По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в
собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за
исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать
другим лицам.
Хотя предприятие в целом как имущественный комплекс признается одним из
видов недвижимости, однако в силу особенностей этого объекта недвижимости
его продажа регулируется специальными нормами, а общие правила о продаже
недвижимости применяются к продаже предприятия субсидиарно.
Права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие
средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также
принадлежащие ему на основании лицензии права использования таких средств
индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено
договором.
Как и договор продажи жилого помещения, договор продажи предприятия
считается заключенным и порождает соответствующие права и обязанности с
момента его государственной регистрации. Переход права собственности на
предприятие также подлежит государственной регистрации. Правила
государственной регистрации прав на предприятие и сделок с ним установлены
в ст. 22 Федерального закона «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
Существенными условиями договора продажи предприятия являются состав и
стоимость продаваемого предприятия, поэтому заключению договора должна
предшествовать полная инвентаризации предприятия, завершающаяся
составлением акта инвентаризации.
53. Договор продажи недвижимости
По договору продажи недвижимости продавец обязуется передать в
собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру
или другое недвижимое имущество. К продаже недвижимости субсидиарно
применяются также общие положения о купле-продаже.
В договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные,] позволяющие
определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю
по договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на
соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого
имущества. При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом
имуществе, подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а
соответствующий договор не заключенным.
В отличие от обычного договора купли-продажи, существенным условием
договора продажи недвижимости является цена.
Без указания в договоре цены недвижимости такой договор не может считаться
заключенным.
Для договора купли-продажи недвижимости предусмотрена простая письменная
форма в виде одного документа. Последствием несоблюдения этой формы
является ничтожность договора.
Правила государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним установлены в Федеральном законе «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним». Следует обратить внимание на то, что регистрации подлежит не сам договор, а переход права собственности на
недвижимость. Договор купли-продажи недвижимости вступает в силу с момента
его подписания, если иное не предусмотрено самим договором.
Поскольку право собственности переходит от продавца к покупателю лишь в
момент регистрации перехода этого права, до этого момента собственником
недвижимости остается продавец.
Продажа здания, сооружения или другой недвижимости, прочно связанной с
землей, во всех случаях неизбежно влечет передачу покупателю права
собственности или прав владения и пользования (как возмездного, так и
безвозмездного) в отношении той части земельного участка, которая занята
этой недвижимостью и необходима для ее использования.
Договор продажи жилого помещения имеет существенные особенности. Так, существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого
дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с
законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения
покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование
продаваемым жилым помещением.
Второй особенностью договора продажи жилого помещения является то, что он
считается заключенным с момента его государственной регистрации. Поэтому, в
частности, обязанность передать жилое помещение покупателю возникает у
продавца только с момента государственной регистрации договора, хотя
фактически передать жилое помещение продавец вправе и до регистрации
договора.
Договор продажи предприятия
По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в
собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за
исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать
другим лицам.
Хотя предприятие в целом как имущественный комплекс признается одним из
видов недвижимости, однако в силу особенностей этого объекта недвижимости
его продажа регулируется специальными нормами, а общие правила о продаже
недвижимости применяются к продаже предприятия субсидиарно.
Права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие
средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также
принадлежащие ему на основании лицензии права использования таких средств
индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено
договором.
Как и договор продажи жилого помещения, договор продажи предприятия
считается заключенным и порождает соответствующие права и обязанности с
момента его государственной регистрации. Переход права собственности на
предприятие также подлежит государственной регистрации. Правила
государственной регистрации прав на предприятие и сделок с ним установлены
в ст. 22 Федерального закона «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
Существенными условиями договора продажи предприятия являются состав и
стоимость продаваемого предприятия, поэтому заключению договора должна
предшествовать полная инвентаризации предприятия, завершающаяся
составлением акта инвентаризации.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: bestreferat, ответы по русскому языку.
1 2 | Следующая страница реферата