Захист права власності
Категория реферата: Рефераты по гражданскому праву и процессу
Теги реферата: ответы по алгебре, реферати курсові
Добавил(а) на сайт: Приказчиков.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата
Користування — це закріплена юридично можливість господарського
використання майна та вилучення з нього корисних властивостей власником чи
уповноваженими ним особами.
Розпорядження — це юридично закріплена можливість власника самостійно
вирішувати долю майна шляхом його відчуження іншим особам, зміни його
статуту призначення.
Окремі з перерахованих правомочностей можуть належати й іншим
особам, які не є власниками даного майна (наприклад, особам, які одержали
майно за договором оренди). Однак на відміну від цих осіб власник має
монопольне право здійснювати правомочності, яке засноване безпосередньо на
законі і існує незалежно від волі та влади інших осіб. Як відомо, речі
можуть використовуватися уповноваженими особами на підставі зобов'язальних
прав. Однак такі суб'єктивні зобов'язальні права є похідними від влади
власника, а відтак вони можуть бути відносно самостійними, але не
абсолютними.
Становлення інституту права власності взагалі та права власності
громадян, зокрема, необхідно розглядати з врахуванням законотворчих
процесів, що здійснювалися в країні, та особливостей відповідної соціально-
політичної обстановки в суспільстві. Звичайно, право власності громадян в
соціалістичному суспільстві і в суспільстві з ринковою економікою є
категорією несумісною. Першому притаманна особиста власність, другому —
приватна.
Особиста власність громадян розпочала своє існування після перемоги в
Росії Жовтневої соціалістичної революції та скасування приватної власності
(1917 р.) і була практично єдиною правовою формою індивідуального
привласнення громадянами матеріальних благ близько 70 років.
1.2. Загальні умови виникнення права приватної власності у громадян
Для виникнення у громадян права приватної власності на те чи інше майно
необхідні певні юридичні факти, які в правовому значенні виступають в
якості юридичної підстави виникнення права власності. Подібні юридичні
підстави необхідні для виникнення права власності також у інших її
суб’єктів, але повного їх співпадіння може не бути. Наприклад, державна
власність може виникнути внаслідок конфіскації майна за скоєний особою
злочин. Звичайно за такою підставою не набувають права власності громадяни
або юридичні особи. Правомірним можна вважати поділ підстав виникнення
права власності на універсальні (загальні) і спеціальні.
В період соціалістичного будівництва спеціальні способи (підстави)
набуття права власності мали певну перевагу над універсальними, оскільки
для суспільної власності (особливо державної) встановлювалися численні
переваги. Що ж до особистої власності громадян, то тут діяв заборонний
(обмежувальний) принцип її існування, а відповідно — обмежувалось коло
підстав виникнення права власності у громадян. За новим законодавством про
власність набувають більшого значення універсальні підстави виникнення
права власності, зокрема у зв’язку з наданням громадянам, нарівні з іншими
суб’єктами цивільних правовідносин, права на підприємницьку та іншу
господарську діяльність. Водночас з’явилися і деякі нові спеціальні
підстави набуття громадянами права приватної власності, наприклад в
порядку приватизації державного майна за майновими сертифікатами. Так чи
інакше, в умовах переходу до ринкової економіки і впровадження приватної
власності відбулись істотні зміни в співвідношенні спеціальних і
універсальних підстав виникнення права власності різних форм, причому на
користь останніх.
Продовжує зберігати свою актуальність і в сучасних умовах відомий ще з
часів розквіту римського права поділ підстав (способів) виникнення права
власності на первісні і похідні. Розмежування первісних і похідних підстав
виникнення права власності, в тому числі і приватної власності громадян, здійснюється за традиційними давно відомими критеріями в попередніх
розділах даної праці. Введення приватної власності в Україні лише
розширило коло первісних і похідних підстав виникнення у громадян права
власності, наприклад внаслідок надання громадянам права займатися будь-
якими видами підприємницької діяльності (крім забороненої законом).
Значна частина юридичних фактів може служити юридичною підставою як
виникнення права власності, так і його припинення.
Виваженою є позиція Н.С.Кузнєцової, яка вважає, що не завжди певний
юридичний факт виступає одночасно підставою припинення і виникнення права
власності і це має місце головним чином тоді, коли припинення права
власності не пов’язане з правонаступництвом. Свій висновок автор
підтвердила прикладами, серед яких називаються випадки споживання
власником належних йому продуктів харчування, знищення або викидання
власником непотрібної йому речі, загибелі речі не по волі власника, вилучення майна відповідно до акту органів державного управління
(наприклад, у разі вилучення худоби при епізоотіях)'.
Можуть бути випадки переходу права власності в порядку
правонаступництва, в яких також підставою виникнення права власності є
один юридичний факт, а підставою припинення у попереднього власника —
інший. Саме така ситуація спостерігається при спадкуванні за заповітом, оскільки право власності у спадкодавця припиняється у зв’язку з його
смертю, а право власності у спадкоємця виникає на підставі заповіту (таке
неспівпадіння юридичних фактів не виключається і при спадкуванні за
законом).
Віддаючи належне проблемі класифікації підстав виникнення права
власності, все-таки необхідно визнати пріоритетність питання розкриття
змісту самих підстав, їх впливу на формування приватної власності
громадян. Не можна не враховувати і того, що, як правило, право власності
набувається за правомірними юридичними підставами. Законодавство про
особисту власність не містило ні вичерпного, ні орієнтовного переліку
підстав виникнення у громадян права власності, обмеживши коло можливих її
об’єктів та межі їх використання. По-іншому вирішена ця проблема в Законі
України «Про власність», в якому проблема підстав виникнення у громадян
права власності знайшла конкретне вирішення.
В ст.12 «Підстави виникнення права приватної власності» Закону України
«Про власність» записано:
1. Праця громадян є основою створення і примноження їх власності.
2. Громадянин набуває права власності на доходи від участі в суспільному
виробництві, індивідуальної праці, підприємницької діяльності, вкладення
коштів у кредитні установи, акціонерні товариства, а також на майно, одержане внаслідок успадкування або укладення інших угод, не заборонених
законом.
В п.1 ст.12 Закону України «Про власність» зафіксоване положення про те, що праця є основою створення і примноження їх власності, яке відсутнє в
Законі «Про власність в СРСР». Однак таке положення має лише соціально-
економічне значення і не несе якогось юридичного навантаження, що дає
підстави для висновку про сумнівність його практичної значимості, а відтак
і про необов’язковість введення цього положення у викладеній редакції в
новому Цивільному кодексі України. Не можна навіть припустити, що
законодавець мав на увазі не визнавати право власності за громадянами, які
набули майно не в результаті праці, адже вже в наступному пункті (п.2)
Закону України «Про власність» громадянам дозволяється набувати майно без
безпосереднього прикладення праці (отримання доходів від акцій та інших
цінних паперів, в порядку спадкування тощо). Повернення ж до використання
понять «трудовий доход» і «нетрудовий доход» не може мати перспектив, оскільки, як засвідчила багаторічна практика їх застосування, вони при-
зводять до багатьох ускладнень, до порушень майнових прав громадян. П.І
ст.12 Закону України «Про власність» фактично не потрібний і тому, що в
наступному другому пункті цієї статті отримання громадянами доходів від
участі в суспільному виробництві, індивідуальної праці тощо визнається
підставою виникнення на них права власності.
В законі України «Про
власність» іде мова про набуття громадянами «права власності», а
в Законі «Про власність в СРСР» — про створення і примноження «власності»
громадян. Тобто в останньому випадку визначаються економічні засади
формування власності громадян, а не юридичні.
Український Закон надає громадянам право набувати власність «на доходи
від підприємницької діяльності», а Закон «Про власність в СРСР» надав таке
право «на трудові доходи від ведення власного господарства», що зрозуміло, не одне і те ж.
В Законі України «Про власність» спадкування майна розглядається як
підстава виникнення у громадянина права власності, а в Законі «Про
власність в СРСР» лише зазначалося, що «право успадкування майна громадян
визнається і охороняється законом" (п.5 ст.6).
За Законом «Про власність в СРСР» створення власності можливе за
перерахованими та іншими підставами, які «допускаються законом», що
суперечить проголошеному цим же Законом принципу: дозволено все, що не
заборонено законом. Український законодавець намагався врахувати цю
обставину, але здійснив це не найкращим чином, допустивши правову
суперечливість в формулюванні заключної частини п.2 ст.12 Закону України
«Про власність». Для кращого розуміння допущеної правової суперечності
викладемо зазначений пункт у спрощеному нами вигляді, а саме: «Громадянин
набуває права власності... на майно, одержане внаслідок успадкування або
укладення інших угод, не заборонених законом». Загальновідомо, між тим, що
спадкування в Україні здійснюється за законом і за заповітом (ст.524 ЦК).
3 наведеного тексту складається враження, що спадкування за законом — це
підстава виникнення права власності у спадкоємця за угодою, що було б
юридичною помилкою. Але навіть тоді, коли спадкування здійснюється за
заповітом, юридично не коректно робити висновок про виникнення у
спадкоємця права власності на спадкове майно на підставі укладеної угоди.
Заповіт є односторонньою угодою, в якій виражається воля лише однієї
сторони — спадкодавця, і юридичного відношення до її укладення спадкоємець
не має. Зазначене положення, однак, може дати привід для протилежного
висновку. Водночас воно правильне щодо двосторонніх і багатосторонніх
угод.
Незрозуміло також, чому законодавець обмежив не перераховані в п.2 ст.12
Закону України «Про власність» підстави виникнення у громадянина права
власності лише «іншими угодами, не забороненими законом». Насправді право
власності у громадянина може виникнути також за підставами, які конкретно
не перераховані в зазначеному пункті і не є угодами (наприклад, отримання
винагороди за зданий скарб, призів за перемоги на спортивних змаганнях
тощо).
1.3. Об'єкти права приватної власності громадян.
У приватній власності громадян можуть бути будь-які об’єкти особисто-
споживчого та виробничого призначення, результати інтелектуальної праці, якщо інше не передбачено законом. Фактично у власності громадян може бути
те ж майно, що і у власності юридичних осіб, за певними винятками. Однак
використання цього майна у підприємницькій діяльності можливе з
дотриманням спеціальних правил про підприємництво. За чинним
законодавством України склад і кількість майна, що може бути у приватній
власності громадян, може бути обмежена лише законом.
Як випливає із змісту ст.9 Закону України «Про власність», не можуть
бути у власності окремих громадян об’єкти права виключної власності народу
України, до яких належать земля (за винятком земельних ділянок певного
розміру), надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.
Кожна держава вправі визначити об’єкти, які з міркувань державної
безпеки або інших підстав, не повинні знаходитися у власності тих чи інших
суб’єктів правовідносин або мають набуватися з дотриманням спеціальних
правил. Тому Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1991 р. «Про
право власності на окремі види майна»' (з наступними змінами і
доповненнями від 22 квітня 1993 р., 15 липня 1994 р., 24 січня 1995 р.)
було затверджено «Перелік видів майна, що не може перебувати у власності
громадян, громадських об’єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб
інших держав на території України» та «Спеціальний порядок набуття права
власності громадянами на окремі види майна», викладені відповідно в
додатках №1 і №2. До такого Переліку входять:
1. Зброя, боєприпаси (крім мисливської і пневматичної зброї, зазначеної
в Додатку №2, і боєприпасів до неї, а також спортивної зброї і боєприпасів
до неї, які набуваються громадськими об’єднаннями з дозволу органів
внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні
комплекси.
2. Вибухові речовини і засоби вибуху. Всі види ракетного палива, а також
спеціальні матеріали і обладнання для його виробництва.
3. Бойові отруйні речовини.
4. Наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні лікувальні засоби (за
винятком отримуваних громадянами за призначенням лікаря).
5. Протиградові установки.
6. Державні еталони одиниць фізичних величин.
7. Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (зазначені
засоби не можуть також перебувати у власності юридичних осіб недержавних
форм власності).
8. Електрошокові пристрої та спеціальні засоби, що застосовуються
правоохоронними органами, крім газових пістолетів і револьверів та
патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії.
Вилучення перерахованих видів майна з числа об’єктів права приватної
власності громадян аж ніяк не можна розглядати як обмеження прав власника, оскільки перебування такого майна у власності громадян завдавало б шкоду
державі, суспільству, окремим громадянам, суперечило б в багатьох випадках
принципам міжнародного права. 3 таких міркувань наведений перелік в
майбутньому може і поповнюватися.
Цивільним законодавством СРСР і УРСР встановлювалися кількісні та інші
обмеження щодо права особистої власності на жилий будинок (а з часом і на
квартиру). Зокрема, відповідно до ст.ст. 101—102 ЦК України 1963 р. в
особистій власності громадянина міг бути лише один жилий будинок або
частина його, розмір якого не повинен перевищувати 60 кв.м жилої площі (з
1985 р. — 80 кв.м). Оскільки ж Законом України «Про власність» ці
обмеження прямо не скасовувалися, а лише зазначалося, що «склад, кількість
і вартість майна, що може бути у власності громадян, не обмежується, крім
випадків, передбачених законом» (ст. 13), то виникли підстави для сумнівів
в подальшій чинності норм ЦК, обмежуючих кількість і розміри жилих
будинків (квартир) громадян. Подібна невизначеність поглибилася у зв’язку
з прийняттям Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села
та агропромислового комплексу в народному господарстві України» від 17
жовтня 1990 р., в ст.ІІ якого зазначалося, що розміри індивідуальних
житлових і господарських споруд на селі не регламентуються. Норма ст.П
зберегла свою чинність і після прийняття Закону України «Про власність», а
також після подальших змін і доповнень, що вносилися в Закон від 17 жовтня
1990 р. Звідси можливий логічний висновок: в селах зберігаються обмеження
щодо кількості жилих будинків, а в містах — щодо кількості і розмірів
жилих будинків. Відповідно і Пленум Верховного Суду України в своїй
Постанові від 4 жовтня 1991 р. «Про практику застосування судами
законодавства, що регулює право індивідуальної власності на жилий
будинок»' рекомендував судам при розгляді справ даної категорії
враховувати ст.ІІ Закону від 17 жовтня 1990 р. (п.І). 1 лише після
вилучення з ЦК України ст.ст. 100—104 та інших, відповідно до Закону від
16 грудня 1993 р., зникли остаточно правові підстави застосування норм, обмежуючих право власності на жилий будинок (квартиру). Звичайно, передчасно стверджувати, що сьогодні кожний громадянин може мати у
власності кілька квартир (кілька будинків) або житло будь-якого розміру.
Особливим об'єктом права є земля. Як відомо, в період існування СРСР
діяв принцип абсолютної державної монополії на землю. Земля, її надра, води і ліси становили виключну власність держави і надавалися тільки у
користування. В декларації про державний суверенітет України такі об’єкти
були проголошені власністю її народу.
Земельним законодавством встановлюється спеціальний правовий режим щодо
умов набуття права власності на земельні ділянки та здійснення громадянами
правомочностей власника, обмежуються їх розміри, що обумовлено
особливостями такого об’єкта права власності та його значенням в
суспільстві. Насамперед ці особливості полягають в тому, що об’єктом права
власності є не земля взагалі як фізичний об’єкт матеріального світу, а
земельна ділянка як правова категорія з чітко окресленими межами. На
відміну від інших об’єктів права власності, щодо яких власник вправі
здійснювати будь-які дії (змінювати місце-знаходження, споживати, навіть
знищувати чи псувати), земель-на ділянка має використовуватися лише
відповідно до її цільового призначення (для сільськогосподарського
виробництва, забудови тощо), власник не повинен завдавати їй шкоди, знищувати чи псувати її під страхом застосування до нього санкцій.
Враховуючи загальнонародні інтереси, обмеженість розмірів земельних
ресурсів кордонами території України, законодавець передбачив певні
розміри земельних ділянок, що можуть перебувати у приватній власності
громадян.
В окремих випадках громадяни можуть мати у власності земельні ділянки
понад площу, що передається їм безплатно. Так, вони можуть придбати у
місцевих Рад народних депутатів земельні ділянки у власність для ведення
селянського (фермерського) господарства понад 50 га за відповідну плату
(ст.18 Земельного кодексу). У даному разі законодавець не встановлює
певних обмежувальних розмірів земельних ділянок. Не встановлені вони і
щодо тих ділянок, які набуваються громадянами за угодами у інших
власників.
Указами Президента України від 15.11.1994 р. «Про невідкладні заходи
щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського
виробництва» та від 12.08.1995 р. «Про порядок паювання земель, переданих
у колективну власність сільськогосподарським підприємствам»' передбачене
виникнення права власності на землю на підставі паювання земель
сільськогосподарських колективних підприємств, сільськогосподарських
колективів, сільськогосподарських акціонерних товариств та інших
сільськогосподарських підприємств, трудові колективи яких ви-явили бажання
одержати землю у власність.
Відповідно до цих Указів після прийняття рішення місцевими Радами
народних депутатів про передачу у колективну власність землі органи
землеустрою здійснюють її поділ на земельні частки (паї) без виділення їх
в натурі (на місцевості). При цьому кожному члену таких підприємств
видається сертифікат на право приватної власності на земельну частку (пай)
в умовних кадастрових гектарах, а також у вартісному виразі. При цьому
кожному члену сільгосппідприємства надано право безперешкодного виходу з
нього і безкоштовного одержання у приватну власність своєї земельної
частки (паю) в натурі, що засвідчується держав-ним актом на право
приватної власності на землю.
В Указах закладена певна внутрішня неузгодженість, оскільки ними
передбачається передача землі у колективну власність і водночас за кожним
членом сільгосппідприємства визнається право приватної власності на
земельну частку (пай).
Громадянин може стати власником (співвласником) цілісних майнових
комплексів підприємств різних організаційно-правових форм, які мають
статус юридичної особи та здійснюють виробничу, комерційну чи іншу
діяльність з метою одержання прибутку. В Законі «Про підприємства в
Україні», інших законодавчих актах та в юридичній науці поняття
«підприємство» вживається в розумінні суб’єкта права, а інколи — об’єкта
права.' Наприклад, п.5 ст. 10 зазначеного Закону підприємству як суб’єкту
права надаються відповідні повноваження по розпорядженню його майном, а в
ст. 14 визначаються повноваження власника по управлінню підприємством як
об’єктом права. Більше того, в деяких випадках законодавець застосовує
поняття «власник майна підприємства», що може дати підстави для висновку
про те, що, наприклад, громадянин, який заснував приватне підприємство, не
є його власником як об’єкта права, а стає лише власником майна
підприємства. Подібна позиція законодавця на практиці може призводити до
певних непорозумінь. Так, у випадку смерті власника приватного
підприємства можна дійти висновку, що спадкоємці набувають лише прав на
майно підприємства і не вправі визначати подальший статус підприємства як
юридичної особи. Однак такий висновок був би позбавлений правової
логічності і економічної доцільності. Так чи інакше законодавець
встановлює спеціальний правовий режим майна підприємства, який стосується
порядку набуття, обліку, використання та відчуження такого майна. Правовий
режим майна підприємства, безперечно, перебуває під впливом статутних
положень, визначених власником-засновником.
Відповідно до ст.49 Закону «Про власність» володіння майном вважається
правомірним, якщо інше не буде встановлено судом, арбітражним чи
третейським судом. Водночас це означає, що власник не зобов’язаний мати
письмовий доказ приналежності йому того чи іншого майна, за окремими
винятками. Право власності на окремі об’єкти обов’язково має
підтверджуватися спеціальним документом (наприклад, свідоцтвом про право
власності на жилий будинок, свідоцтвом на спадщину, державним актом на
право приватної власності на землю, нотаріально посвідченим Договором
(купівлі-продажу)
1.4. Здійснення громадянами права приватної власності
Право приватної власності передбачає наділення громадянина-власника
юридично забезпеченою можливістю здійснювати у передбачених законом межах
права щодо володіння, користування і розпорядження належним йому майном.
Зазначені правомочності власника утворюють зміст права власності громадян.
У цивільному законодавстві, інших законодавчих актах, як правило, не
визначається конкретний обсяг правомочностей громадян щодо їх приватної
власності. Лише в окремих випадках законодавець встановлює безпосередні
межі здійснення громадянами правомочностей права приватної власності щодо
того чи іншого конкретного майна (наприклад, стосовно земельних ділянок, приватного підприємства, зброї, валютних цінностей). Тому, визначаючи
обсяг правомочностей громадянина щодо належного йому майна, необхідно
враховувати загальні принципи здійснення цивільних прав, соціально-
економічну природу власності громадян і особливості окремих її об’єктів.
Власник, як зазначається в ст.4 Закону «Про власність», має право
вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону, і
використовувати таке майно для господарської та іншої не забороненої
законом діяльності. При цьому власник зобов’язаний додержуватися моральних
засад суспільства, не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не
порушувати права і охоронювані законом інтереси громадян, юридичних осіб, адміністративно-територіальних утворень і держави. 1 лише у випадках і
порядку, встановлених актами законодавства України, діяльність власника
може бути обмежена або припинена. Недотримання власником встановлених
законодавством України вимог може бути підставою для відмови у захисті
права приватної власності, оскільки цивільні права охороняються законом
лише за умови, що їхнє здійснення не суперечить призначенню цих прав у
суспільстві.
У період переходу України до ринкових відносин в новому цивільному
законодавстві набирає реального змісту формула: «дозволяється все, що не
заборонено законом». Не заперечуючи можливість її застосування в інституті
права власності, на наш погляд, необхідно обов’язково враховувати ту
обставину, що у цивільному законодавстві, як правило, прямо не
перераховуються усі неправомірні дії громадян-власників. Практично це й
неможливо передбачити. Тому звернення до загальних критеріїв визначення
правомірності чи неправомірності дій власників є цілком виправданим і не
суперечить закону. Це стосується однаковою мірою усіх трьох елементів
правомочності власника, тобто володіння, користування і розпорядження.
Причому обсяг правомочності (її обмеження) може встановлюватися як щодо
сукупності усіх названих елементів, так і щодо кожного з них, що зумовлено
неоднаковим їх значенням для власника і оточуючих осіб.
Володіння об’єктами права приватної власності (тобто фактичне панування
над річчю чи фактичне утримання її в сфері власних потреб власника) кожен
громадянин здійснює самостійно або за власною волею спільно з іншими
особами (як фізичними так і юридичними), зокрема членами сім’ї. Проте таке
спільне володіння не породжує в останніх права власності. Власник вправі
передати належне йому майно у володіння інших осіб, не втрачаючи при цьому
права власності. Власник не завжди може бути зацікавлений мати майно у
своєму фактичному володінні. Можливі ситуації, коли фактичне володіння
майном для власника є недоцільним. Так, як правило, громадяни володіють
грошовими сумами в межах, необхідних для задоволення власних потреб.
Залишкові ж суми вкладають в кредитні установи, акції, інші цінні папери, оскільки це надає їм можливість одержувати дивіденди чи інший прибуток.
Користування майном також є для власника одним з найважливіших рушійних
мотивів у набутті права власності, оскільки ця правомочність безпосередньо
сприяє задоволенню його матеріальних, культурних і господарських потреб.
Користування, як і володіння, власник може здійснювати самостійно або
спільно з іншими особами. Він вправі вимагати усунення перешкод по
користуванню своїм майном, захищати іншим чином це право. Іноді
користування власністю можливе лише при дотриманні громадянином тих чи
інших спеціальних умов. Так, для самостійного користування автомобілем, літаком чи іншим транспортним засобом необхідно мати відповідне
посвідчення на право управління, для експлуатації житлового будинку, деяких його комунікацій повинні бути дотримані протипожежні та інші
правила. Власник може бути позбавлений можливості, всупереч власній волі, користуватися своєю власністю, наприклад у разі арешту майна у зв’язку зі
скоєнням злочину чи його засудженням до позбавлення волі.
Розпорядження є не менш важливим правом власника. Воно остаточно
утверджує абсолютну владу громадянина над майном, дає можливість
реалізувати цю владу шляхом тимчасової передачі майна іншим особам або
відчуження його за угодами продажу, дарування, заповіту тощо. У багатьох
випадках без права розпорядження право власності взагалі було б позбавлене
доцільності, наприклад, щодо права власності на грошові кошти. Реалізуючи
свої грошові доходи, громадяни набувають у власність чи тимчасове
користування майно, отримують необхідні послуги для задоволення своїх
потреб. Дякуючи праву розпорядження, громадяни мають можливість
здійснювати підприємницьку та іншу господарську діяльність. Як правило, лише власник може визначати юридичну чи фактичну долю належної йому речі.
Наділяючи власника максимально можливими повноваженнями по володінню, користуванню і розпорядженню майном, законодавець водночас визначає певні
загальні або спеціальні правила їх здійснення. Прикладом загальних правил, що встановлювалися законодавством соціалістичного періоду, була заборона
громадянам одержувати від своєї власності «нетрудові доходи».' Звичайно, сьогодні ця заборона не діє, оскільки громадянам надано право одержувати
прибутки та інші плоди від своєї власності будь-яким чином, прямо не
забороненим законом. Зрозуміло, що використовуючи своє майно для
систематичного одержання прибутків, громадянин зобов’язаний дотримуватися
правил, встановлених для підприємництва чи іншої діяльності суб’єктів
цивільних правовідносин. Водночас для нового законодавства ринкової
орієнтації здебільшого характерне встановлення спеціального правового
режиму здійснення правомочностей власника щодо окремих видів майна
(валютних цінностей, зброї, земельних ділянок тощо).
Законодавством можуть встановлюватися обмеження або заборони щодо
ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію
товарів та інших предметів окремих видів (ст.51 Митного кодексу України).
Наприклад, Кабінет Міністрів України своєю Постановою від 11 вересня 1996
р. затвердив Перелік предметів промислового призначення, що застосовуються
у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі території України
забороняється (Урядовий кур’єр. — 1996. — 19 вересня)
II Глава: Сутність захисту права власності.
Захист права власності має велике значення вже тому, що власність в її різних формах є основою економічного розвитку суспільства. Дане право – одне з найважливіших невід’ємних прав людини, і його забезпечення – важливе завдання всіх органів правової держави.
На захист права власності спрямовані норми не тільки цивільного, а й інших галузей права, зокрема кримінального, адміністративного, трудового тощо. Кримінальне право встановлює відповідальність за злочинні посягання на майно держави, юридичних осіб і громадян, адміністративне передбачає покарання за дрібні вчинки, що порушують чиєсь право власності, а трудове регламентує матеріальну відповідальність працівників за шкоду, завдану ними работодавцеві. Крім того, захисту права власності певною мірою приділено увагу в земельному та сімейному законодавствах.
Особливості цивільно-правового захисту права власності, порівняно з іншими видами, пов’язані з тим, що він має на меті відновлення порушених прав, попереднього майнового стану особи, права якої порушено.
Прикладом звернення громадянина або юридичної особи до цивільно- правового захисту свого права власності може бути пред’явлення власником позову про витребування речі, яку в нього вкрадено. Також, якщо хтось заважає власникові користуватися своєю річчю, власник може пред’явити позов про усунення перешкод у користуванні нею. Далі, якщо власник з тої чи іншої причини не може витребувати річ, що вийшла з його володіння, він може за певних умов може вимагати відшкодування завданих йому збитків і поновити свій попередній стан у такий спосіб.
Різні норми й інститути цивільного права відіграють неоднакову роль у справі захисту права власності. Тому всіх їх можна умовно поділити на три категорії.
Правові норми першої з них встановлюють або закріплюють приналежність
(привласненість) матеріальних благ певним суб’єктам і беруть іх, таким
чином, під захист закону. До цієї групи норм належать, зокрема, норми
Конституції України, закону “Про власність”, який чітко визначає
можливість існування різних форм державної, колективної та індивідуальної
власності.
Норми права, що належать до другої групи, забезпечують умови для здійснення власниками належних їм прав. Вони також відіграють важливу роль у захисті права власності. Прикладдами можуть бути норми. Що встановлюють конкретний цивільно-правовий режим окремих об’єктів права власності – необхідність їх регламентації, можливості відчуження тощо.
Нарешті, третя категорія охоплює норми, що встановлюють відповідальність за скоєння незаконних дій з чужим майном, за завдавання матеріальної шкоди власникові і т.і. Ці норми безпосередньо охороняють і захищають повноваження власника від протиправних посягань.
Таким чином, хоча більшість цивільно-правових норм так чи інакше пов’язана з захистом права власності, але є й спеціальні засоби цивільного права, спрямовані на його безпосередній захист.
Отже, “…в цивільному праві прийнято розрізняти, по-перше, охорону
відносин власності в широкому розумінні слова з допомогою всіх норм
цивільного права, що забезпечують нормальний і безперешкодний розвиток
економічних відносин; по-друге, охорону відносин власності у вузькому
розумінні , або їх захист – як сукупність тих цивільно-правових засобів
(способів), які застосовуються у зв’язку зі скоєнням правопорушень проти
відносин власності”.
III Глава: Засоби захисту права власності.
3.1. Витребування майна власником з чужого незаконного влодіння
Витребування власником майна з чужого незаконного володіння (віндикація)
являє собою найважливіший цивільно-правовий засіб захисту права власності.
Таке витребування здійснюється шляхом пред’явлення позову в суд чи
арбітраж. Такий позов називають віндикаційним.
Позивачем по віндикаційному позову є власник майна або юридична особа, якій майно передано в повне господарське відання або оперативне
управління. В останньому випадку державна або недержавна організація не є
власником майна, але їй передано в управління певне майно, й тому вона має
право й обов’язок вимагати повернення його від незаконного володільця.
Відповідачем по віндикаційному позову буває незаконний володілець –
фізична або юридична особа, яка володіє майном позивача без законних
підстав.
Ст. 32 Закону “Про власність” наголошує, що власник має право витребувати своє майно з чужого незаконного володіння. Підставою для віндикації може бути договір або адміністративний акт.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: презентация дипломной работы, антикризисное управление.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата