Залог как способ обеспечения обязательства
Категория реферата: Рефераты по гражданскому праву и процессу
Теги реферата: реферат на тему дети, учет реферат
Добавил(а) на сайт: Aza.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
Периодические издания: 28
Законодательные акты: 28
Вступление.
Залог, как институт, имеет длительную историю развития. Сущность его всегда была одинакова: оно было одним из средств обеспечения обязательств, но его основные элементы менялись.
Институт залога появился, очевидно, одновременно с появлением частной собственности, т.к. возможность передачи в залог общинной, семейной и коллективной собственности исключена или очень ограничена.
Упоминания о залоге встречаются еще в законах Хаммурапи (VI век до нашей эры). В Индии, в Законах Ману (II век до нашей эры) залог упоминается как одно из восемнадцати оснований для судебного разбирательства.
Наиболее развитая форма залога существовала в Древнем Риме, потому что именно там уровень развития экономических отношений начал требовать применения института ссуды. Но нужны были гарантии возврата кредита, иными словами, способы обеспечения обязательств.
Сначала наиболее часто использовались такие способы обеспечения обязательств, как поручительство и неустойка. Но необходимость в ссудах все возрастала, и личного доверия к должнику стало недостаточно. Именно тогда взгляды кредиторов обратились на имущество должника. Сначала оно только являлось гарантией возврата кредита. Позже вещь, служащая залогом, отдавалась в собственность кредитору, и уже он давал гарантию, что в случае исполнения обязательства вернет вещь обратно.
Еще позднее был сделан следующий шаг в развитии института залога: вещь отдавалась в собственность, а только во владение кредитору. А еще позднее стало ясно, что выгоднее всего оставлять вещь у должника без права отчуждения. Такой залог стал применяться в Древней Греции, и получил название “ипотеки”.
Способы реализации заложенной вещи в случае неисполнения обязательства также претерпевали изменения во времени. Сначала вещь просто отдавалась кредитору, но позднее это стало исключением из правил, обычно же ее продавали на публичных торгах.
В Древней Руси залог почти не использовался: основной гарантией
исполнения обязательства являлась личная свобода должника. Но уже в
Псковской Судной Грамоте залогу подлежала всякая сделка стоимостью свыше 1
рубля. Более широкое отражение использование залога нашло в Московском
Законе 1557 г., а в Соборном Уложении 1649 г. залогу был посвящен целый
раздел.
Наиболее подробно правила залога были изложены в 1800 г. в Банкротском
Уставе, в частности, тогда была отменена возможность обращения недвижимости
в собственность кредитора. Имущество должно было быть продано с публичных
торгов.
После 1917 г. в гражданском законодательстве СССР был введен широкий перечень имущества, не подлежащего залогу. И новое возрождение института залога началось в последние годы.
Целью этой работы является изучение залоговых правоотношений в том виде, в котором они существуют сейчас, а также законодательства, регулирующего этот способ обеспечения обязательства, и проблем, возникающих при его использовании.
Глава 1.
Понятие залога.
Залог - такой способ обеспечения обязательства, при котором кредитор - залогодержатель приобретает право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение за счет стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями, предусмотренными законом.
Залог является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных действующим законодательством. В гражданском праве под способами обеспечения исполнения обязательств понимаются предусмотренные законодательством или договором специальные меры имущественного характера, стимулирующие надлежащее исполнение обязательств должниками путем установления дополнительных гарантий удовлетворения требований кредиторов[1].
Гражданский кодекс устанавливает открытый перечень способов обеспечения
исполнения обязательств, но в качестве основных упоминает следующие:
неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская
гарантия и задаток. По общему правилу, конструкция способа обеспечения
исполнения обязательств носят акцессорный характер по отношению к главному
обязательству. Об этом прямо говорится в ст. 4 Закона РФ от 29 мая 1992 г.
“О залоге” (далее - Закон о залоге): “Залог производен от обеспечиваемого
им обязательства. Существование прав залогодержателя находится в
зависимости от судьбы обеспечиваемого залогом обязательства”.
На протяжении многих лет велись споры относительно того, является ли право залога вещным или обязательственным. В ГК 1922 г. право залога отнесено к вещному праву, а в ГК 1964 г. - в разделе “Обязательственное право”. Действующий ГК также признал за залогом значение обеспечительного обязательства.
Но при этом следует отметить, что залог (а особенно такой его вид, как заклад) все-таки отличается от большинства иных способов обеспечения исполнения обязательств своим вещно-правовым характером. Прежде всего, залог обладает наиболее характерным свойством вещных прав - правом следования. Так, ст. 32 Закона говорит, что залог сохраняет силу, если право собственности или полного хозяйственного ведения на заложенную вещь либо составляющее предмет залога право переходит к третьему лицу. На данное правило указывает и ст. 353 ГК. Но следует обратить внимание на то, что в ст. 174 ГК указывается: если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором (в данном случае договором залога), и при совершении сделки такое лицо вышло за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения (залогодержателя), лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях. То есть если лицо приобрело имущество, обремененное залогом, не зная о нем, но добросовестно удостоверившись о наличии права собственности на это имущество у залогодателя, данная сделка не может быть признана недействительной. А ст. 302 ГК определяет, что истребование имущества от добросовестного приобретателя возможно лишь в строго ограниченных случаях (например, когда имущество утеряно собственником).
В этом смысле можно сказать, что исполнение основного обязательства обеспечивает вещь, а не должник. Личность должника в случае залога играет гораздо меньшую роль по сравнению с такими способами обеспечения, как, например, поручительство. Обремененность вещи залогом не прекращается и в случае последующего залога, т.к. в этом случае последующий залогодержатель может удовлетворить свои требования только из стоимости предмета залога после удовлетворения требований предшествующего.
Второй отличительной особенностью залога является право преимущества, т.е. кредитор-залогодержатель вправе удовлетворить свои требования
преимущественно перед другими кредиторами должника. Но это право не
является безусловным. И Закон, и ГК РФ содержат оговорку о том, что данное
залогодержатель обладает этим правом “за изъятиями, предусмотренными
законом”. Изъятия, в частности, предусматриваются ГПК РФ его ст. 419
(взыскания первой очереди, например, требования по взысканию алиментов) и
ст. 420 (взыскания второй очереди - требования по налогам и неналоговым
платежам в бюджет и др.). Кроме того, согласно ст. 64 ГК РФ и ст. 161
Федерального закона от 8 января 1998 г. “О несостоятельности
(банкротстве)”, требования кредиторов несостоятельного юридического лица
или частного предпринимателя по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества ликвидируемого юридического лица.
Но, если принять за основу “вещность” залогового права, то следует
признать справедливость мнения А. Мохнаткина, который считает, что
залоговым правом регулируются и некоторые, как он их называет,
“псевдозалоговые конструкции”. В своей статье он пишет: “Такая точка зрения
основана на том, что изначально залог носил закладной характер, когда
закладные вещи ... выделялись из остального имущества должника. Позже
появилась ипотека - залог с оставлением имущества у залогодателя, поскольку
оно не могло быть передано залогопринимателю в силу своих недвижимых
свойств. Залог же иного имущества с оставлением его у залогодателя не
влечет выделения этих вещей из общей массы имущества должника и, следовательно, приобретает доверительный характер: кредитор доверяет
должнику в том, что он не станет чинить никаких препятствий ему (кредитору)
в соблюдении и реализации его законный прав как залогодержателя. Фактически
все виды залога с оставлением имущества у залогодателя, кроме ипотеки, носят доверительный, личностный, а значит, псевдозалоговый характер”[2].
Однако следует помнить о том, что институт залога развивался, и теперь
его конструкция в гражданском праве довольно широка. Кроме того, вещное
право залога не столь явно выражено, как например, в праве собственности.
Поэтому, наверное, следует говорить о двойственной природе залога. При
залоге возникает, с одной стороны, обязательственное право между
залогодержателем и залогодателем, а с другой стороны, между
залогодержателем и вещью. Поэтому правильнее всего можно охарактеризовать
залог как вещный способ обеспечения обязательства.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: район реферат, реферат на тему производство.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата