Залог Неустойка
Категория реферата: Рефераты по гражданскому праву и процессу
Теги реферата: сочинения по литературе, сжатое изложение
Добавил(а) на сайт: Demenkov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
Выделяемая В.К. Райхером фикция возможности оценки будущих убытков на
неопределенной время вперед представляется не вполне понятной, так как
стороны при установлении неустойки исходят, скорее, из общей оценки
интереса кредитора, из стоимости обязательства, предполагаемой прибыли, нежели чем из возможного периода просрочки исполнения, являющейся лишь
составной частью порядка расчета суммы неустойки. Как неотъемлемый элемент
данной фикции, неопределенность количества разнообразных и еще неизвестных
ситуаций также может быть оспорена. Ведь единственной по сути, «ситуацией», способной быть причиной, основанием установления неустойки, «оценки будущих
убытков», является предполагаемое нарушение исполнения обязательств
(неисполнение, ненадлежащее исполнение и просрочка).
Относительно последней фикции, которая, как полагает В.К. Райхер, также является одним из оснований отвержения оценочной теории, можно сказать, что законная неустойка, являясь публичным элементом в системе норм гражданского права, не обладающим известной «гибкостью» по сравнению с неустойкой договорной, не способным учитывать все особенности конкретных обязательственных отношений в общем обладает штрафным характером. Однако, законная неустойка, аналогично неустойке, устанавливаемой сторонами, не имеет целью оценить будущие убытки, а выражает намерение законодателя обеспечить кредитору (как слабой стороне любого договорного отношения), хотя бы и помимо его воли, возможность сохранения или восстановления того имущественного положения, в котором он находился, если бы нарушения исполнения обязательств со стороны должника не было.
Сказанное опровергает также и еще один критерий, который по мнению
В.К. Райхера характеризует неустойку именно как штрафную, а не оценочную
категорию - то, что санкции устанавливаются в одинаковом размере для
случаев, предположительно влекущих различные по размеру убытки, и в
различном размере для случаев, в которых это не связано с различием в
размере убытков. Но этот критерий заключает в себе общую характеристику
штрафов как административно-правовых элементов, которая позволяет отличить
штраф от компенсации (или оценки будущих убытков) - практически абсолютная
независимость размера штрафа от конкретного правоотношения - и поэтому вряд
ли может использоваться для характеристики неустойки как гражданско-
правового института.
Интересно, однако, отметить, что несмотря, но все свои категорические утверждения В.К. Райхер все же не отрицает «и компенсационного в ряде случаев действия неустойки»[19].
Несмотря на все попытки доказать, что любая неустойка носит и должна носить исключительно штрафной характер, В.К. Райхер все же не смог, как представляется, привести достаточного количества неопровержимых аргументов в пользу своей позиции, а также обосновать необходимость для гражданского права рассматривать неустойку только в качестве такого карательного элемента.
В.К. Райхер, пытаясь построить своего рода «идеальную» модель, при
которой было бы возможным отказаться от оценочной, и от штрафной теории с
сохранением деления неустойки на штрафную и нештрафную, пришел к выводу, что основой для такой модели может быть взгляд на неустойку как на сумму, установленную не в качестве штрафа, а в качестве суммы компенсации
(возмещения) за убыток, хотя бы и не оцененный заранее. Таким образом, благодаря в сущности тому же В.К. Райхеру, можно говорить о появлении новой
теории - теории компенсационной, позволяющей сочетать взыскание неустойки с
возмещением убытков, а не заменять одно другим.
Однако этим В.К. Райхер и ограничивается, указывая лишь на то, что принципиального различия между понятиями компенсационной и оценочной неустойкой нет, что компенсационная теория является просто «вторым изданием» оценочной, в связи с чем против нее сохраняются все соображения, высказанные по поводу оценочной теории[20]. Хотя именно благодаря ему в теории, а затем и в законодательстве, помимо штрафной, признание получают зачетная неустойка, являющаяся по сути компенсационной, а также исключительная и альтернативная, подпадающие под категорию оценочной.
3. Всегда существует определенная зависимость права в целом и его отдельных институтов от общего состояния экономических отношений, существующих в государстве. Такая зависимость существует и в отношении характера неустойки. Поэтому можно предположить, что с развитием в нашей стране рыночной экономики, укреплением договорной дисциплины параллельно должна развиваться и компенсационная теория. Однако решение подобной задачи, задачи формулирования компенсационной теории неустойки, может быть осложнено следующим.
Существо компенсации выражается как в полном возмещении понесенных
кредитором (реального ущерба и упущенной выгоды), так и в том, что при их
взыскании необходимо учитывать любую выгоду потерпевшей стороны от того, что она избежала или могла избежать определенных расходов или ущерба. Но
данные правила применяются по отношению к возмещению убытков. Применительно
же к неустойке учет и применение подобных принципов регулирования размера
ответственности практически невозможны, поскольку единственным критерием, используемым для регулирования размера неустойки, является ее явная
несоразмерность последствиям имевшегося нарушения, которая может иметь
место и в случае принятия кредитором всех возможных мер к их уменьшению.
Поэтому, для решения поставленной задачи необходимо подойти к компенсации с
другой стороны и исходить из основного ее условия - возмещение потерь не
должно приводить к неосновательному обогащению кредитора. И только в этом
смысле становиться возможным говорить о компенсационной неустойке.
Этому, в свою очередь, должно корреспондировать и поведение сторон
соответствующего правоотношения, которые должны добросовестно подходить к
применению такого института как неустойка. Такое поведение, в частности, могло бы заключаться в установлении разумных размеров неустойки, ограниченном применении штрафных неустоек и т.д. Последнему, кстати, вряд
ли способствует инициатива некоторых органов государственной власти.
Разрабатывающих примерные условия и рекомендации по составлению отдельных
видов договоров. Такая ситуация имеет место, например, с продолжающими
действовать рекомендациями по составлению договоров в сфере торговли, разработанными Комитетом Российской Федерации по торговле, где сторонам
рекомендуется устанавливать ответственность в виде штрафной неустойки.
Что касается доктрины других европейских стран, то они в ни в одной из них никогда не придерживались штрафного взгляда на неустойку, хотя бы и называя ее так в своих законах. Более того, «буржуазное» право придерживалось не чисто оценочной, как считал В.К. Райхер, а именно компенсационной функции. Вышесказанное, однако, вовсе не имеет в виду полное отрицание штрафного или оценочного характера неустойки. Всеми отечественными цивилистами признавался и признается по сей день штрафной характер, например, неустойки, взыскиваемой сверх убытков. Штрафной оттенок может иметь и неустойка, взыскание которой не освобождает от обязанности исполнения договора в натуре, а также законная неустойка. В качестве же оценочной могут быть названы исключительная и альтернативная неустойки.
В связи с этим, следует обратить внимание и на то, что в литературе было высказано несколько иное мнение относительно оценочной и штрафной неустоек, согласно которому противопоставление оценочной (компенсационной) и штрафной функции не имеет принципиального значения, поскольку штрафная функция выражает отношение неустойки к должнику, а компенсационная - к убыткам кредитора.
Таким образом, как de lege ferenda, так и de lege lata сегодня сохраняется двойственность характера неустойки (впрочем как и ответственности вообще), но двойственность компенсационно-штрафная.
Заключение
Подводя итог своей работы можно сделать следующие выводы:
Таковы общие положения, касающиеся правового регулирования институтов неустойки и залога как способов обеспечения исполнения обязательств в российском гражданском праве. Обеспечение исполнения обязательств, гарантии, предоставляемые стороне на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом своих обязанностей играют крайне важную роль в современном гражданском обороте, а поэтому нам представляется более чем оправданным такое обильное внимание, какое оказывают способам обеспечения исполнения обязательств, а в частности, неустойке и залогу, все российские цивилисты - от классиков российской цивилистики царской России и основоположников советского гражданского права до специалистов в области современного гражданского права.
Как уже упоминалось выше, неустойка и залог являются древнейшими
способами обеспечения исполнения обязательств, и за все время их
существования многое было сделано для более четкого регулирования
отношений, связанных с ними. И, тем не менее, эти институты нуждаются-таки
в дальнейшем развитии и совершенствовании, еще устранены не все пробелы.
Так, нам представляется крайне необходимым более четкое урегулирование
отношений, связанных с законной неустойкой, а также сделать уменьшение
неустойки в случае ее явной несоразмерности не полномочием, а обязанностью
суда; еще было бы неплохо предоставить какие-то дополнительные гарантии
залогодателю на случай недобросовестности залогополучателю. Это поможет, на
наш взгляд, решить множество спорных вопросов, имеющихся в настоящее время
в теории, и обеспечить более грамотное применение неустойки и залога на
практике. Ведь только грамотное и правильное применение правовых институтов
способствует развитию гражданского оборота. А для осуществления этой цели
необходимо развивать и углублять исследования способов обеспечения
исполнения обязательств и успешно разрешать все их практические трудности
для построения стройной единой системы обеспечения исполнения обязательств
в гражданском праве.
В данной курсовой работе уже неоднократно обращалось внимание как на моменты, сближающие неустойку с залогом, так и на проводящие между ними различие. Тем не менее, на наш взгляд, следует еще раз расставить акценты и подвести некоторые итоги.
Итак, неустойка и залог. Оба пришли к нам из Древнего Рима. Оба представляют собой акцессорные способы обеспечения исполнения обязательств, одновременно играя роль санкции. Оба могут иметь и договорное, и законное происхождение. Как неустойка, так и задаток обременяют собой и кредитора, и должника, что выделяет их из всех других способов обеспечения исполнения обязательств. Некоторое сходство имеется и в сущности этих двух институтов: залога, как заранее зафиксированная сумма, подлежащая уплате при неисполнении обязательства, имеет некоторые черты сходства с неустойкой, представляющей собой заранее определенный размер денежной суммы. Сходство залога и неустойки проявляется также в том, что сверх потери суммы залога сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы залога, если в договоре не предусмотрено иное.
Говоря о различии неустойки и залога, прежде всего стоит отметить, что залог вносится вперед, а неустойка только обусловливается при заключении договора. Далее, неустойка взыскивается в случаях неисполнения и ненадлежащего исполнения основного обязательства, в то время как залог - только неисполнение основного обязательства. И неустойка, и залог требуют заключения отдельного соглашения в письменной форме, но если несоблюдение этой формы при заключении соглашения о залоге влечет за собой лишение сторон права ссылаться на свидетельские показания, то для неустоечного соглашения письменная форма является условием действительности. Неустойка и залог отличаются и по функциям: если у неустойки основной акцент сделан на обеспечительную функцию, то залог, помимо этого, служит еще и доказательством заключения договора по основному обязательству, а также выполняет платежную функцию. Еще одно важное различие заключается в том, что неустойка может быть уменьшена судом, а сумма залога является жестко зафиксированным пределом неблагоприятных имущественных последствий лиц, не исполнивших обеспеченное залогом обязательство.
Список использованной литературы
1. Конституция Российской Федерации. М. Юрист. 2003. сделок».
2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 26.
3. Райхер В.К. Правовые вопросы договорной дисциплины в СССР. ЛГУ,
1958.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: продукт реферат, европа реферат.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата