Наследование по завещанию
Категория реферата: Рефераты по праву
Теги реферата: титульный лист курсовой работы, изложение по русскому 9 класс
Добавил(а) на сайт: Мальвина.
Предыдущая страница реферата | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Следующая страница реферата
Кроме того, в ст. 29 Закона «Об авторском праве и смежных правах» от
09.07.1993 г. (№ 5351-1 ФЗ)[57] предусматривается возможность наследования
такого личного неимущественного права, как права на обнародование
произведения и право на его отзыв.
В п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. №
2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» (в
ред. от 25 октября 1996 г., № 10)[58] отмечалось, что смерть лица, являющегося ответчиком по иску о возмещении причиненного им вреда не может
являться основанием для прекращения производства по дуле, т.к. ст. 553 ГК
РСФСР (1964 г.) допускает правопреемство по данному правоотношению и
наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в
пределах стоимости наследственного имущества. Аналогическая норма была
внесена законодателем и в ч. 3 ГК РФ, где в п. 1 ст. 1175 ГК РФ сказано, что каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах
стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
В наследство может быть включено только имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Пленум Верховного Суда РФ в п. 14 вышеназванного постановления отметил, что суд не вправе удовлетворить требования наследников о признании за ними права собственности на самовольно возводимые строения или помещения. Не может переходить по наследству имущество, добытое преступным путем, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке. Таким образом, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых на законных основаниях был при жизни сам наследодатель.
По наследству переходят не только уже существующие права и обязанности, но в случаях, предусмотренных законом, также права, которые наследодатель
при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для
их получения. Так, в соответствии с п. 8 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами
Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации»[59], если гражданин, подавший заявление о приватизации и
необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу
жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местной
администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения данного
жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в
виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием
к отказу в удовлетворении требований наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не
отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был
лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на
приватизацию, в которой ему не могло быть отказано.
Определенным своеобразием отличается наследование имущества, собственность на которое возникает в результате так называемой приобретательной давности, суть которой состоит в том, что лицо, которое открыто, добросовестно и непрерывно владеющее каким-либо имуществом как своим собственным в течение определенного законом срока (для движимого имущества 5 лет, для недвижимого — 15 лет), приобретает право собственности на это имущество. При этом право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации (ст. 234 ГК).
Возможны ситуации, когда срок приобретательной давности не истек, а владелец имущества, формально не ставший собственником, умирает и это имущество переходит его наследникам, которые также открыто и добросовестно владеют им как своим. Возникает вопрос, распространяется ли на наследника тот срок, в течение которого наследодатель владел этим имуществом. В соответствии с п. 3 ст. 234 ГК лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является.
В наследственную массу не входит супружеская доля пережившего супруга на имущество, нажитое совместно с наследодателем. Что касается доли умершего супруга, то она наследуется по следующим правилам. Статья 1150 ГК устанавливает, что принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам по общим правилам.
Согласно ст. 39 СК, имущество, нажитое во время брака, является
совместной собственностью супругов. При этом их доли признаются равными.
Исключение составляют случаи, когда был заключен брачный договор, в котором
доли на имущество, нажитое в браке, определены по-другому. Кроме того, должно быть выделено имущество, которое является собственностью каждого из
супругов (личное имущество супругов, имущество, полученное кем-либо из них
в дар, по наследству и т.д.). Пережившему супругу нотариус выдает
свидетельство о праве собственности на долю совместно нажитого с
наследодателем имущества, а также свидетельство о праве на наследство в
отношении имущества, которое он наследует на общих основаниях.
Переживший супруг не вправе отказаться от своей доли в общем имуществе
в пользу кого-либо из наследников, так как эта доля, т.е. доля, принадлежащая пережившему супругу в общей совместной собственности, не
входит в состав наследственной массы. Он вправе после получения
свидетельства о праве собственности произвести отчуждение своей доли в
пользу другого лица, заключив соответствующий гражданско-правовой договор
(купли-продажи, дарения и т.д.).
О выдаче пережившему супругу свидетельства о праве собственности на долю в общем совместном имуществе нотариус должен сообщить наследникам, принявшим наследство. При наличии в числе наследников несовершеннолетних или лиц, над которыми установлена опека или попечительство, извещение направляется органу опеки или попечительства.
В соответствии с ранее действовавшим законодательством предметы обычной домашней обстановки и обихода при отсутствии завещания переходили тому наследнику по закону, который проживал совместно с наследодателем не менее одного года, независимо от его очереди и наследственной доли. В новом ГК этот вопрос решается несколько по-иному. Так, в соответствии со ст. 1169 ГК наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода.
Как и раньше, в законе не раскрывается понятие предметов обычной
домашней обстановки и обихода, что на практике создает определенные
трудности. В данном случае следует руководствоваться п. 9 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N°. 2, в котором указано, что спор между наследниками о том, какое имущество следует включить в
состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с
учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом
необходимо иметь в виду, что предметы антикварные, а также представляющие
художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в
качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода, независимо от их
целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической
либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может
назначить экспертизу.
По наследству переходят и права требования умершего, у которого могли быть должники, не успевшие при его жизни исполнить свои обязательства.
Открытием наследства является наступление определенных юридических фактов, служащих основанием возникновения наследственного правоотношения. В соответствии с действующим законодательством это:
1) смерть гражданина;
2) объявление в судебном порядке гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).
Обычно факт смерти устанавливается на основании медико-биологических
данных и удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемым органом загса, однако он может быть установлен и в судебном порядке. В последнем случае в
судебном решении должны быть указаны причины, по которым органы загса
отказали в регистрации события смерти, и те доказательства, которые
подтвердили смерть лица в определенное время и при определенных
обстоятельствах. В данном случае не требуется соблюдения сроков, предусмотренных для объявления лица умершим на основании ст. 45 ГК, и
заинтересованные лица могут в любое время обратиться с соответствующим
заявлением в суд. Согласно ст. 64 Федерального закона от 15 ноября 1997 г.
«Об актах гражданского состояния»[60], решение суда об установлении факта
смерти, вступившее в законную силу, является основанием для государственной
регистрации смерти.
Исходя из ст. 1113 ГК, можно дать следующее определение времени открытия наследства: временем открытия наследства признается день смерти гражданина, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, которое должно быть зарегистрировано в органах загса. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда.
Вопрос о времени открытия наследства очень важен, поскольку с ним связано определение: а) состава наследства; б) сроков на принятие или отказ от наследства; в) сроков на предъявление претензий к кредиторам; г) момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество; д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство; е) законодательства, которым следует руководствоваться.
Не случайно в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля
1991 г. № 2 сказано, что при рассмотрении дел о наследовании судам следует
иметь в виду, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и
состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства.
Важно подчеркнуть, что временем открытия наследства является именно день, а не час или минута смерти. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.
При одновременной смерти завещателя и назначенного наследника по завещанию наследование не наступает. В этом случае завещание не порождает юридических последствий.
Согласно ст. 1115 ГК, местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя. Если же последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения наследственного имущества. В случаях, когда наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из рыночной стоимости.
Понятия «наиболее ценная часть» и «ценность наследственного имущества» являются оценочными, и при возникновении спора вопрос решается в судебном порядке с помощью экспертизы.
Место жительства определяется как место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, а местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК РФ). При этом местом открытия наследства считается не какая-либо местность, а пределы данного города или населенного пункта. При определении места жительства учитывается регистрация гражданина по месту жительства. С местом жительства связано предположение, что гражданин всегда присутствует в данном месте, хотя в настоящий момент он там фактически отсутствует.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат техника, реферат на тему закон.
Предыдущая страница реферата | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Следующая страница реферата