Наследование по завещанию
Категория реферата: Рефераты по праву
Теги реферата: титульный лист курсовой работы, изложение по русскому 9 класс
Добавил(а) на сайт: Мальвина.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
Исполнение воли завещателя возможно было возложить как на самих
наследников, так и на специально назначенное, необязательно в самом
завещании – допускался и иной акт, составленный с соблюдением требований, предъявляемых к завещанию, лиц (т. X ч.1 ст. 1084 Свода). Душеприказчиками
не могли быть служащие карантинных учреждений, в случае если завещание
составлялось ли лицом в период нахождения в данном учреждении (т. X ч.1
ст. 10785 Свода). Также не могли быть назначены душеприказчиками лица, подписавшие завещание в качестве свидетелей (т. X ч.1 ст. 1054 п.3 Свода).
Душеприказчик не имел права требовать вознаграждения от наследников за
совершаемые им действия, или самостоятельно выделить его из наследственной
массы. Завещатель, впрочем, мог назначить ему вознаграждение по
завещательному акту.
Права и обязанности душеприказчика касались: наследственного имущества; наследников и отказопринимателей; кредиторов и должников наследодателя.
Душеприказчик во исполнение воли завещателя был вправе осуществлять пи распоряжаться имуществом до передачи его наследникам, следовательно мог владеть имущество и не только передавать и закладывать его, но и ликвидировать имущество, выдавая остаток наследникам. В последнем случае к такой ликвидации он должен был быть уполномочен завещателем.
Помимо обязанности передать имущество наследникам по описи, душеприказчик был также обязан исполнить легаты. В этом случае иски о выдаче легатов предъявлялись непосредственно душеприказчику, хотя обязанным к выдаче легатов являлись наследники.
В отношении кредиторов и должников наследодателя душеприказчик выступал в качестве поверенного и предъявлял иски и ходатайствовал в суде. В случае назначения нескольких душеприказчиков, они действовали с общего согласия.
Отметим, что о возможности устранения душеприказчика судом по просьбе
заинтересованных лиц, законодательство этого периода ничего не говорит.
Судебная же практика в лице Сената допускала возможность такого устранения
вследствие недобросовестного исполнения душеприказчиком своих обязанностей.
В завещании возможно было также предусмотреть порядок раздела наследства не только с указанием долей наследников, но и способов фактического осуществления раздела. Причем завещатель мог прямо поручить производство раздела душеприказчику. Если же завещатель обошел молчанием вопрос о разделе, закон предоставлял самим наследникам провести раздел полюбовно (т. X ч.1 ст. 1315 Свода). В случае недостижения наследниками консенсуса в этом вопросе предусматривался судебный порядок раздела наследства по истечении 2-х лет со времени подачи суду просьбы о разделе кем-либо из сонаследников (т. X ч.1 ст. 1315, 1317, 1318 Свода). В противоположность полюбовному разделу, судебный не был окончательным - допускалось в течении 1 года со дня утверждения раздела просить суд о переделе (т. X ч.1 ст. 1334 Свода). В случае, если один из сонаследников являлся малолетний, раздел осуществлялся под опекунским надзором и в дальнейшем утверждался окружным судом. Документом раздела или разделительным актом служила раздельная запись, совершенная по «Положению о нотариальной части» (т. X ч.1 ст. 1337 Свода).
Таким, в общих чертах, было наследование по завещанию к 1917 году.
Столько подробное освещение на наш взгляд, позволит в данной работе в
дальнейшем проследить путь эволюции наследования по завещанию в нашей
стране. Этот путь завершился принятием ч. III ГК РФ и многие исторические
параллели весьма интересны.
§ 3. Наследование по завещанию в советский период до издания ГК РСФСР 1964 года.
Октябрьский переворот 1917 года 4кардинальным образом изменил
экономический и социальный строй страны. Эти изменения не могли не
коснуться и института наследования в гражданском праве. Обратимся теперь к
тем изменениям, которые произошли в наследовании по завещанию вплоть до
1964 года. Отметим, что в данном случае мы в известной мере не может обойти
вниманием эволюцию института наследования по закону, поскольку до
вступления в действие ГК РСФСР 1964 г. круг наследников по завещанию
ограничивался законными наследниками.
Далее – из Интернета
В период с октября 1917 года и до 27 апреля 1918 года наследственные
правоотношения регулировались старыми законами царской России. В примечании
к ст. 5 декрета о суде от 7 декабря 1917 года говорилось: «отмененными
признаются все законы, противоречащие декретам ЦИК Совета Рабочих,
Солдатских и Крестьянских депутатов и Рабочего и Крестьянского
Правительства, а также программа-минимум Р.С.-Д.Р. Партии» и партии
СР»[17]. В то же время данный декрет указывал, что судам возможно ссылаться
на законы свергнутых правительств в той части, в какой они не были
применены или отменены революцией и не противоречили революционной совести
и революционному правосознанию. Так, например, не могли подлежать
применению те нормы ч. 1 т. X Свода законом Российской империи, в которых
утверждались сословные привилегии, неравноправие женщин в наследовании и
т.д.
Такой путь исторического развития прошло наследственное право до 1964 года. Дадим, если можно так выразиться, в статистике картину, сложившуюся в наследовании в действие ГК РСФСР 1964 года. В первую очередь необходимо обратиться к нормам ГК РСФСР 1923 года со внесенными в них поправками.
До внесения в ГК РСФСР 1923 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 12 июля 1945 года изменений в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по
завещанию» ст. 422 ГК (здесь и далее в данном параграфе имеется в виду ГК
РСФСР 1923 года) содержала в себе легальное определение завещания, а
именно, завещанием признавалось «сделанное лицом в письменной форме
распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или
нескольким определенным лицам из числа указанных в ст. 418[18] или о
распределении его между несколькими или всеми этими лицами в ином порядке, чем это предусмотрено в ст. 420». В поздней редакции ст. 422 ГК определение
завещания было опущено.
В соответствии с законодательством этого периода завещание
характеризовалось следующими основными признаками. Завещание признавалось
односторонней сделкой, не требующей встречного волеизъявления другого лица.
Будучи непосредственно связано с личностью завещателя (ст. 425 ГК), завещание не могло быть совершено через представителя. Оно определяло
правовую судьбу имущественных и личных неимущественных прав, принадлежащих
завещателю и допускавших по закону их передачу, путем установления тех лиц
(наследников по завещанию, к которым на случай смерти завещателя должны
перейти эти права). Помимо этого закон устанавливал, что данная
односторонняя сделка должна была быть облечена в определенную установленную
законом форму.
Завещание, как было установлено ст. 425 ГК, должно быть подписано завещателем, что подчеркивало строго личный характер данной сделки. Закон допускал, что в случае неграмотности, инвалидности завещателя и прочее, завещание могло подписываться по просьбе завещателя другим лицом – рукоприкладчиком, который в данном случае не рассматривался в качестве представителя завещателя. Закон запрещал совершение завещания через представителя, равно как не допускалось ограничение права соглашения завещания путем соглашения с другим лицом. Так, в частности, наследственное право данного периода не признавало завещательного распоряжения в виде завещательного договора.
Завещание должно было содержать в себе определение тех лиц, к которым в случае смерти завещателя должны перейти указанные в завещании права, т.е. оно должно было содержать в себе указание наследников. Распоряжения, в которых не были определены тем или иным путем наследники, не могло рассматриваться в качестве завещания.
Что касается степени точности обозначения в завещании наследников, то
закон никаких особых правил по данному вопросу не содержал. Не требовалось
указывать в завещании полностью фамилию, имя, отчество наследника. Вполне
допустимыми признавалось его наименование «жена», «супруг», «старший сын» и
т.д. Но в этом случае наследником признавалось лицо, которое являлось
супругом (супругой) наследодателя к моменту открытия наследства, поскольку, например, разведенный супруг с момента регистрации в органе ЗАГС решения о
разводе уже не являлся наследником по закону, а постороннее лицо могло
стать наследником по завещанию лишь при отсутствии наследников по закону
(ч. 3 ст. 422 ГК).
Возможность совершения завещания под отменительным или отлагательным условиям была не урегулирована в должной мере в законодательстве. Являлись эти вопросы дискуссионными и в литературе. Большинство авторов сходилось в том, что совершение завещания под отменительным условием невозможно по советскому наследственному праву.[19] Что касается вопроса о возможности назначения в завещании наследника под отлагательным условием, то мнения здесь разошлись. Одни считали, что «нет препятствий к составлению завещания под отлагательным условием»[20] Другие допускали, что в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством такого рода завещательные распоряжения возможны, но это отлагательное условие должно было уже наступить к моменту открытия наследства.[21]
Так называемые «отрицательные завещания», в которых не содержится
положительного указания на наследника (наследников), а лишь отрицательное
положение о том, что такие-то наследники данного лица или все его
наследники в силу завещания лишаются наследства, были вполне действительны.
Так в ч. 2 ст. 433 ГК указывалось, что в случае лишения завещателем права
наследования всех наследников имущество признается выморочным и переходит в
собственность государства.
Для действительности завещания также было необходимо, чтобы оно было
совершено дееспособным лицом. В соответствии с тем, что завещание не
допускалось совершать через представителя, законные представители
недееспособных не могли совершать за них завещания. Полная дееспособность
наступала с момента достижения лицом возраста 18-ти лет (ст. 17 ГК).
Полностью лишенные дееспособности были лица, не достигшие 14-ти лет и
объявленные недееспособными в установленном порядке вследствие душевной
болезни или слабоумия. Ограниченной дееспособностью обладали лица в
возрасте от 14 до 18 лет. Завещание относительно денежных средств данных
лиц, полученных ими в виде заработка, они могли совершать самостоятельно.
Завещательное распоряжение относительно имущества, полученного данными
лицами в результате дарения по наследству и по иным основаниям, ограниченно
дееспособные совершать не могли.
Определенные физические недостатки (слепота, глухота, немота и т.д.) не ограничивали дееспособность, но вызывают, наряду с неграмотностью лица, определенные технические затруднения при совершении завещания. При нотариальном заверении завещаний устанавливалось обязательное привлечение другого лица, которое являлось не только грамотным, но и умело общаться с глухим, немым или глухонемым. Это привлекаемое лицо своей подписью удостоверяло, что содержание завещания соответствует воле глухого, немого или глухонемого.[22] При совершении завещания слепым текст составленного завещания обязательно должен был быть прочитан вслух нотариусом, о чем отмечалось в самом завещании; при этом если слепой был грамотен он сам подписывал завещание, а если был неграмотен, то за него, по его поручению, подписывало завещание (в присутствии нотариуса) другое лицо.[23]
К завещанию как к одному из видов сделки применялись все основные
положения советского гражданского права, которые действовали в отношении
любой сделки. Это, в частности, относилось и к неполноценности воли
завещателя, даже дееспособностью лица, что в свою очередь оказывало влияние
на действительность совершаемого им завещания. Так, дееспособное лицо не
могло совершить действительного завещания, будучи временно в таком
состоянии, когда данное лицо не могло понимать значения своих действий (ст.
31 ГК), например, когда завещатель в связи с болезнью находился в бредовом
состоянии. Завещание признавалось также недействительным и в тех случаях, когда завещатель действовал под влиянием заблуждения, имеющего существенное
значение, под влиянием обмана, психического или физического принуждения
(ст. 32 ГК). Во всех этих случаях завещание не имело силы вследствие
существенных пороков воли, поскольку завещание не выражало действительных
намерений завещания.
Вопрос о действительности завещания вследствие наличия либо отсутствия у завещателя дееспособности решался с точки зрения наличия / отсутствия дееспособности у завещателя на момент составления завещания вне зависимости от его содержания. Вопрос же о действительности завещания от его содержания решался уже не на момент его составления, а на момент открытия наследства, т.е. смерти завещателя. Поэтому завещание, составленное недееспособным лицом признавалось недействительным и в том случае, когда вследствие завещатель приобретал дееспособность. С другой сторон, если завещатель в своем завещании выходил за рамки предоставленной ему законом свободы завещательных распоряжений, то такое завещание все же могло быть действительным в момент открытия наследства. Такая ситуация могла, например, возникнуть когда завещатель при наличии у него наследников по закону указывал в качестве наследника постороннее лицо. Это прямо противоречило Ч. 3 ст. 422 ГК, но такое завещание признавалось действительным, если оказывалось, что к моменту открытия наследства у завещателя не осталось никого из наследников по закону.[24]
Завещание, составленное дееспособным лицом, утратившим в дальнейшем дееспособность, признавалось действительным.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат техника, реферат на тему закон.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата