Правовой режим коммерческой тайны
Категория реферата: Рефераты по праву
Теги реферата: ответы 10 класс, реферат поведение
Добавил(а) на сайт: Жеглов.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
Сомнения эти ещё больше усилились с принятием первой части
Гражданского кодекса РФ. Ни в статье 138, посвящённой интеллектуальной
собственности, ни в статье 139, посвящённой коммерческой тайне, не
содержится ответа на вопрос, можно ли считать коммерческую тайну объектом
исключительных прав.
Проект закона "О коммерческой тайне" коммерческую тайну объектом
интеллектуальной собственности не рассматривает. Проект III части
Гражданского кодекса РФ, наоборот, относит к объектам интеллектуальной
собственности «охраняемые от разглашения необщедоступные сведения
(информацию)».
В зарубежной литературе вопрос об отнесении коммерческой тайны к
объектам интеллектуальной собственности, также решается по-разному. Так, американский автор Ричард Стим пишет: «Торговые секреты являются важной
разновидностью прав интеллектуальной собственности»[44]. В Германии
наоборот, такие сведения к объектам исключительных прав не относятся. Так, по мнению Г. Штумпфа, «ноу-хау не является какой-либо формой охраны
промышленной собственности, так как оно не обладает признаками
исключительного права».[45] Другой исследователь германского
законодательства по охране интеллектуальной собственности также отмечает:
«На ноу-хау не существует ни абсолютного, ни исключительного права на
нематериальные результаты интеллектуальной деятельности».[46]
Прежде чем ответить на вопрос, может ли рассматриваться коммерческая тайна в качестве объекта интеллектуальной собственности, необходимо разобраться в том, что представляет собой понятие «интеллектуальная собственность».
Термин «интеллектуальная собственность» впервые встречается во французском законодательстве XYIII века. Его обоснование содержится в рамках доктрины естественного права, представленной французскими философами- просветителями: Вольтером, Дидро, Руссо и другими. В соответствии с их взглядами, «право создателя творческого результата, будь то литературное произведение или изобретение, является его неотъемлемым, природным правом, возникает из самой природы творческой деятельности и существует независимо от признания этого права государственной властью».[47] С момента своего возникновения эта концепция дала рождение двум правовым теориям, по-разному оценивающим характер прав на творческие результаты. Первая теория носит название проприетарной (от англ. property – имущество). Сущность данной теории заключается в приравнивании прав на результаты творческой деятельности к праву собственности (почему и получила название проприетарной). Несмотря на то, что данная теория с самого начала своего существования подвергалась серьёзной критике, она существует и в настоящее время. Так, например, в США многие судьи рассматривают коммерческую тайну как обычную собственность и применяют законы по праву собственности, определению и воровству частной собственности и интеллектуальной собственности.[48]
Теорией, противостоящей проприетарной, является получающая всё большее признание теория исключительных прав. В соответствии с основными положениями данной теории права авторов, изобретателей, патентообладателей и пр. должны быть признаны правами особого рода, находящимися вне классического деления гражданских прав на вещные, обязательственные и личные.[49]
В соответствии со ст. 138 ГК РФ, под интеллектуальной собственностью признаётся исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг. Таким образом, несмотря на то, что наше законодательство использует понятие «интеллектуальная собственность», фактически под ним понимается совокупность личных и имущественных прав на результаты интеллектуальной собственности, при этом эти права «теснейшим образом взаимосвязаны и переплетены, образуя между собой неразрывное единство».[50]
Исходя из содержания статьи 138 ГК РФ, под объектом интеллектуальной собственности, в первую очередь, признаётся некий результат интеллектуальной деятельности.[51]
Понятие «результат интеллектуальной деятельности» детализируется в
законодательных актах, посвящённых регулированию отношений, связанных с
конкретными объектами интеллектуальной собственности. Так, например, в
соответствии со ст. 6 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9
июля 1993 года[52], объектом авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности.
Исходя из положений Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 года[53], изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет
изобретательский уровень и промышленно применимо (ст. 4); промышленному
образцу – если он является новым и оригинальным (ст. 6); полезной модели –
если она является новой. Новизна, в свою очередь, предполагает определённый
элемент творчества. Следовательно, общность различных объектов
интеллектуальной собственности «проявляется уже в том, что все они связаны
с творческой деятельностью человека».[54] Между тем, ГК РФ определяет
объект интеллектуальной собственности как «результат интеллектуальной
деятельности», а не как «результат творческой деятельности». Понятие
интеллектуальной деятельности шире понятия творческой деятельности и вполне
может включать в себя объекты, не носящие творческого характера.
Далее, в литературе указывается, что под объектом интеллектуальной собственности во всех случаях подразумевается благо нематериальное, которое лишь воплощается в определённых материальных объектах, являющихся его материальными носителями».[55]
Таким образом, объектом интеллектуальной собственности является определённое нематериальное благо, созданное в результате интеллектуальной деятельности человека. Им может быть и информация. Как уже отмечалось, информация сама по себе нематериальна и лишь воплощается на материальных носителях. Также вполне справедлива точка зрения, что «информация создаётся практически в процессе любой интеллектуальной (умственной) деятельности человека».[56]
Таким образом, коммерческая тайна как разновидность информации, вполне
может являться объектом интеллектуальной собственности. Вопрос, однако, в
том, является ли она им в действительности.
Как уже отмечалось, и в законодательстве, и в литературе под
интеллектуальной собственностью понимается совокупность исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности. Под исключительными правами
принято понимать «предоставление известным лицам исключительной возможности
совершения известных действий с запрещением всем прочим возможности
подражания».[57] В другой своей работе Г.Ф. Шершеневич писал: «Действие
исключительного права выражается в запрещении всем применять данное
изобретение. Юридическая сущность этого права заключается именно в
отрицательном моменте – в запрещении всем тех действий, совершение которых
составляет исключительное достояние субъекта права».[58] В соответствии с
частью второй статьи 138 ГК РФ, использование результатов интеллектуальной
деятельности, которые являются объектами исключительных прав, может
осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. Таким
образом, исключительное право представляет собой юридическую монополию и
является монопольным правом в том смысле, что принадлежит одному лицу.[59]
Что касается информации, то она как таковая, не может монопольно
принадлежать одному лицу. Одни и те же сведения могут являться коммерческой
тайной различных лиц и все они будут считаться её законными обладателями
(при условии, что они получили эти сведения законным образом). В отличие от
интеллектуальной собственности, где запрет устанавливается на незаконное
использование объекта исключительных прав без согласия правообладателя, в
случае с коммерческой тайной запрещается незаконное получение информации, составляющей коммерческую тайну.
То, что права обладателя коммерческой тайны не обладают свойством
исключительности, подтверждается ещё и тем, что механизм исключительных
прав предназначен для регулирования отношений по поводу результатов
интеллектуальной деятельности, в принципе доступных третьим лицам (которые
без больших усилий могут скопировать, присвоить и т.п.), что и
обусловливает установление юридической монополии на такие результаты. С
коммерческой тайной ситуация противоположная. Здесь определённые сведения
изначально недоступны для третьих лиц, закрыты, "засекречены" от них.
Поэтому запрет устанавливается не на использование этих сведений без
согласия правообладателя, а на получение этих сведений без его согласия, причём не на любое получение, а лишь незаконное. Иными словами, если
механизм исключительных прав связан с результатом интеллектуальной
деятельности как таковым, то механизм коммерческой тайны связан не с самими
сведениями, а с конфиденциальностью этих сведений.
Кроме того, если в случае нарушения исключительных прав сам объект интеллектуальной собственности не исчезает, то в случае нарушения конфиденциальности информации это во многих случаях влечёт за собой утрату монополии на информацию и, соответственно коммерческой тайны как самого объекта прав, и, в лучшем случае, речь может идти только о возмещении причинённых убытков.
Таким образом, коммерческая тайна объектом интеллектуальной
собственности не является, поскольку права обладателя коммерческой тайны не
могут рассматриваться в качестве исключительных. Не случайно, в статье 128
ГК РФ объекты интеллектуальной собственности и информация рассматриваются в
качестве различных объектов гражданских прав.
Итак, мы установили, что коммерческая тайна не является объектом интеллектуальной собственности, а представляет собой особую разновидность такого объекта гражданских прав как информация. Как отмечается в литературе, - «коммерческая тайна – это прежде всего сама информация, отвечающая условиям отнесения её к тайне».[60] При этом, специфика информации, составляющей коммерческую тайну, проявляется в той повышенной значимости, коммерческой ценности, которую она представляет для её обладателя. Учитывая эту значимость, закон предоставляет обладателю коммерчески ценной информации сохранять её в секрете, что обусловливает принятие определённых мер по поддержанию её секретности. Поэтому можно сказать, что коммерческая тайна, это в то же время и «правовой режим информации ограниченного доступа, конфиденциальность которой устанавливается в порядке, предусмотренном ст. 139 ГК».[61]
4. Субъекты права на коммерческую тайну.
Субъектами прав на коммерческую тайну являются лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. ГК РФ прямо не указывает на субъективную принадлежность прав на коммерческую тайну, но такой вывод может быть сделан исходя из содержания статьи 139 ГК РФ: например, указание на «коммерческую ценность» информации позволяет предположить, что коммерческая тайна имеет отношение к предпринимательской деятельности. В литературе вывод о том, что субъектами права на коммерческую тайну являются предприниматели, обосновывается по-разному. Так, одни считают, что «коммерческая тайна как защищаемый правом объект, не существует вне предприятия, она неотделима от предприятия».[62] Достаточно интересной представляется точка зрения, согласно которой «собственником коммерческой тайны можно считать любой хозяйствующий субъект, имеющий статус юридического лица, потому что именно юридическое лицо вправе создавать локальные нормативные акты, регулирующие охрану коммерческой тайны».[63] согласно этому определению, субъектами права на коммерческую тайну не могут быть индивидуальные предприниматели, поскольку они осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Это представляется неверным, поскольку, в соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ, к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются нормы, регулирующие деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения. В данном случае не имеется никаких препятствий к тому, чтобы признать индивидуальных предпринимателей субъектами права на коммерческую тайну.
Итак, субъектами права на коммерческую тайну являются лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. В соответствии с п. 1 ст.
2 ГК РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке.
Физические лица могут заниматься предпринимательской деятельностью с момента их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 23 ГК РФ).
В соответствии с таким признаком предпринимательской деятельности как
«систематическое получение прибыли» все юридические лица разделяются на
коммерческие и некоммерческие организации. В соответствии с п. 1 ст. 50 ГК
РФ, коммерческими организациями являются юридические лица, преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Пункт 2 ст.
50 определяет организационно-правовые формы, в которых могут создаваться
коммерческие организации: хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные
предприятия.
В соответствии с п. 3 ст. 50 ГК РФ, предпринимательскую деятельность
могут осуществлять и некоммерческие организации, но лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и только
такую предпринимательскую деятельность, которая соответствует этим целям.
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут
создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или
религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником
учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом. Например, федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12 января 1996 года[64], помимо организационно-правовых
форм некоммерческих организаций, установленных ГК РФ, предусматривает такие
формы как некоммерческое партнёрство, автономная некоммерческая
организация. Кроме того, п. 44 ст. 50 ГК РФ предусматривает возможность
объединения коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме
ассоциаций (союзов), которые также являются разновидностью некоммерческих
организаций. При этом, такие ассоциации (союзы) вообще не могут
осуществлять предпринимательскую деятельность (ст 121 ГК РФ, ст. 11 Закона
о некоммерческих организациях). Соответственно, они не могут являться
субъектами права на коммерческую тайну.
Таким образом, круг субъектов права на коммерческую тайну составляют:
. граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;
. коммерческие организации;
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: система реферат, шпора на пятке лечение.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата