Рефераты | Рефераты по праву | Развитие наследственного права | страница реферата 8 | Большая Энциклопедия Рефератов от А до Я
Большая Энциклопедия Рефератов от А до Я
  • Рефераты, курсовые, шпаргалки, сочинения, изложения
  • Дипломы, диссертации, решебники, рассказы, тезисы
  • Конспекты, отчеты, доклады, контрольные работы

  • 3.5.Правовой анализ завещания

    Российское законодательство провозглашает свободу завещательных распоряжений. (Статья 1119 ГК РФ). В III части ГК РФ пределы этой свободы несколько расширены. Свобода – в данном случае это возможность проявление наследодателем своей воли на основе осознания законов общества при отсутствии каких-либо ограничений.[13] Свобода завещания означает, что наследодатель; вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам; вправе самостоятельно определить долит наследников в наследстве; вправе по своему усмотрению лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону; лишая наследников наследства, вправе не указывать причины такого лишения; вправе по своему усмотрению включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами III части ГК РФ о наследовании; вправе отменить уже совершенное завещание; вправе изменить уже совершенное завещание; не обязан сообщать кому-либо о совершении завещания; не обязан сообщать, кому - либо о содержании завещания; уже совершенное завещание – по другому распорядиться своим имуществом. Не обязан сообщать кому-либо о совершении завещания – означает, не обязан сообщать кому-либо об изменении завещания; не обязан сообщать кому-либо об отмене завещания.

    Свобода совершения завещания признается лишь в той мере, в какой не нарушает положений законодательства страны, публичный порядок и добрые нравы и не совершено на основании заблуждения.

    Наследодатель имеет право отменить уже совершенное завещание, т.е. объявить его недействительным, подлежащим неисполнению, а также изменить что наследодатель не должен ни кому, ни чего доказывать о своих поступках и действиях. У него нет ни каких обязанностей, на основании которых он был бы обязан что-либо кому-либо доказывать. Он никому не подотчетен. Это свобода его действий.

    Наследодатель не должен никому сообщать о совершении, содержании, изменении и отмене завещания, дабы не быть подвергнутым давлению со стороны наследников и иных заинтересованных лиц. Статья 1120 ГК РФ, дает гражданам право завещать любое имущество. Когда наследодатель составляет завещание, он не всегда знает, сколько проживет, какое имущество приобретет и какого лишиться. Право завещать любое имущество означает, что завещатель вправе: совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, имеющимся в его собственности; совершить завещание, содержащее распоряжение о том имуществе, которое он может приобрести в будущем; распорядиться всем своим имуществом; распорядиться какой –либо частью имущества; составить одно завещание; составить несколько завещаний.

    Под имуществом понимается как движимое, так и недвижимое имущество. Наследодатель вправе разделить свое имущество по долям между наследниками. В завещании он может указать только то имущество, которое у него имеется в наличии, а в отношении того которое приобретет уже после того, как составит завещание, может дать какие- либо распоряжения (например, разделить накопленные деньги в определенных долях).[14] Наследодатель вправе оставить не одно, а несколько завещаний. Но в таком случае, надо учитывать, как они могут быть восприняты после смерти. По общим правилам, когда совершается несколько завещаний, то силу имеет завещание, составленное последним. Но это правило применимо, когда речь идет об одном и том же имуществе. Следовательно, завещать имущество наследодатель может в нескольких завещаниях, только разделив его так, чтобы имущество одного завещания не совпадало с имуществом другого завещания. Статья 1121 ГК РФ регулирует правила назначения и подназначения наследника в завещании. Назначенный наследник – это конкретное лицо, которое завещатель определил как непосредственного наследника своего имущества. Подназначение наследника в завещании означает, что завещатель может указать в завещании не просто наследника, а учесть все непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть как лично с ним (наследодателем) так и с тем наследником, которому он завещал свое имущество. На такой случай он указывает другого наследника, но тот становиться таковым, только если первый наследник не сможет принять наследство по тем или иным причинам. Например, если наследник по завещанию после открытия наследства не успел принять его в установленный срок (умер), то право на принятие наследства переходит к подназначеному наследнику. Подназначенный наследник может вступить в наследство только в том случае если не будет наследника, на которого было оставлено завещание. Законодательство регулирует так же доли наследников в завещанном имуществе в статье 1122 ГК РФ сказано “имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считаются завещанным наследникам в равных долях”. Законодатель указал, что наследство считается завещанным в равных долях двумя или несколькими наследниками, если в завещании не определены их доли в наследстве, не указано какие вещи входят в состав наследства каждого, кому какие права из наследников переходят. Если в наследственную массу входит неделимая вещь, завещанная в равных долях, доли этой вещи будут определяться от ее стоимости. При согласии наследников в свидетельстве может быть указан порядок пользования такой неделимой вещью. Все разногласия будут разрешаться в судебном порядке[15] . Наряду с вышесказанным хотелось бы упомянуть о статье 1123 ГК РФ, в которой говориться о соблюдении тайны завещания. Законодатель предусматривает, что в случае нарушения тайны завещания, завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными III частью ГК РФ.

    В начале дипломной работы выясняется значение и основания наследования по дореволюционному, советскому гражданскому праву, осуществляется теоретический анализ подходов к основным положениям наследственного права, имеющим общий характер для наследования по закону и по завещанию. В определении понятия и основания наследования на основе изучения ч. I т. X Свода законов и основных трудов по гражданскому праву XIX в., хотелось бы подчеркнуть, что ни сам закон, ни юридическая литература не содержали единого определения наследования. По мнению дореволюционных ученых- цивилистов, наследование есть продолжение имущественных отношений, существующих между наследодателем и субъектами права, но уже между правоприемниками умершего лица и указанными субъектами.

    Положение о том, что со смертью субъекта права отношения, в которых он учавствовал, продолжают существовать, представляло собой сущность наследования и являлось доминирующим. Считается, что в юридической литературе этого периода преобладало мнение об универсальном характере преемства при наследовании. В работе выделены два основания наследования: завещание и закон. Определено, что институт наследственного договора расценивался как противоречащий воле завещателя и не использовался в российском праве. Проект Гражданского Уложения наследственного права России закрепил эти общие понятия и положения, имеющие ранее только теоретическое выражение.

    Советское наследственное право также не отличалось существованием дефинитивных норм. Так, на Гражданкий кодекс РСФСР 1922 года, ни Гражданский кодекс РСФСР 1964 года не содержали легального определения наследования. Однако в юридической литературе и в практике сложилось его однозначное толкование.

    Под наследованием следует понимать "переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам, в соответствии с нормами наследственного права".[16]   По вопросу о сущности преемства при наследовании в работе исследованы два подхода, существующие в советской юридической литературе. В соответствии с первым- преемство имеет универсальный характер. Второй подход доказывает сингулярность наследственного преемства. Разрешение этой проблемы предлагает третья часть Гражданского кодека РФ. Впервые в истории наследственного права России законодательно закреплено, что наследование имущества происходит именно в порядке универсальности преемства, при котором права и обязанности наследодателя переходят от умершего к наследникам непосредственно, одновременно и в полном объеме. Тем самым законодатель подводит итог многолетней дискуссии о характере преемственности при наследовании.

    Продолжая традицию дореволюционного права советское гражданское законодательство выделяет только два основания наследования: по закону и по завещанию. Хотелось бы подчеркнуть, что наследование по закону, и наследование по завещанию основаны на законе и осуществляются в строгом соответствии с правилами предусмотренными гражданским законодательством.

    Следовательно, нельзя противопоставлять друг другу основания наследования.

    Третья часть Гражданского кодекса РФ сохраняет этот подход, при этом меняет местами основания наследования: на первом месте идет наследование по завещанию ( гл.62 ч III ГК РФ ), а на втором месте- наследование по закону ( гл.63 ч III ГК РФ ). Тем самым подтверждается субсидиарный характер наследования по закону, которое имеет место тогда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием.

    Как дореволюционным, так и советским и действующим законодательствами предусмотрены случаи, когда наследование по закону в отношении всего имущества или его части возможно и при наличии завещания.

    Признаётся верным подход составителей третьей части Гражданского кодекса РФ , конкретизирующий основания наследования по закону.

    Однако, ст.1111 третьей части Гражданского кодекса РФ ( "основания наследования") требует усовершенствования. В частности, необходимо внести следующее дополнение, имеющее большое практическое значение:"Основание наследования как по закону, так и по завещанию не может быть предметом соглашения".

    Дореволюционная теория гражданского права признавала родственным союзом круг лиц, связанных взаимностью происхождения, и выработало довольно стройное учение о родстве. Выделим три вида родства: кровное, духовное, гражданское.

    Кровное родство, возникающее в результате рождения, классифицировалось в зависимости от наличия брака у родителей на законное родство и внебрачное ( физическое) родство. В свою очередь, к законному родству относились дети, рожденные в браке, и дети, узаконенные последующим браком родителей. Духовное родство возникло при таинстве крещения. Усыновление детей порождало гражданское родство.

    Основаниями наследования по закону, кроме брака, заключенного в установленном порядке, являлись кровное и гражданское родство. Свойство, как отношения одного супруга и его родственников к родственникам другого супруга, не являлось основанием наследования по закону.

    Д.И. Майер подчеркивал, что " влияние родственного союза обнаруживалось тогда, когда само родство в результате смерти одного из родственников уже прекратилась. Именно родство представляет то право, которое не может принадлежать посторонним лицам и состоит в праве законного наследования".[17]

    Из этого делаем вывод о том, что по дореволюционному гражданскому праву только законное кровное родство признавалось основанием наследования по закону.

    После революции 1917 года значение родства уменьшилось до чрезвычайности "- писал А.Г. Гойхбарг.[18] Это выразилось в предоставлении наследственных прав очень узкому кругу лиц, связанных родственным союзом с наследодателем: его детям, внукам и правнукам ( ст.418 ГК РСФСР 1922 г.).

    В юридической литературе этого периода чётко прослеживается идея, что важнейшим основанием наследования по закону является не столько родственный союз, а сколько хозяйственно- трудовая деятельность наследодателя и наследника. Только после издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. " О наследниках по закону и по завещанию " и внесения соответствующих изменений в ст.418 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. родственному союзу возвращается его значение.

    В середине 60-х годов ученые вновь обращаются к совершенствованию теории родства, которая сегодня имеет сегодня большое теоретическое и практическое значение. При этом учитываются следующие положения 1. Родством или родственной связью признается кровная связь лиц, происходящих одно от другого либо от общего предка. Основанием возникновения кровного родства является биологическое происхождение, т.е.  рождение, подтвержденное в установленном законом порядке.

    Кровное родство, в качестве юридического факта, не обязательно выступает только при условии его регистрации.

    2. Для родства характерна структура, определяемая его степенью. При этом рдством или родственной связью признается кровная связь лиц, родственная связь более сильна по отношению к родственникам ближайшей степени и является более слабой по отношению к родственникам дальней степени. Поэтому родственникам ближайших степеней родства закон предоставляет особые права, возлагает определенные обязанности и устанавливает отдельные запреты, опосредственные именно родственной связью.


    Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат на тему работа курсовые работы, ломоносов реферат.



    Предыдущая страница реферата | 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 |




    Поделитесь этой записью или добавьте в закладки

       




    Категории:



    Разделы сайта




    •