Российский Федерализм: проблемы формирования отношений нового типа
Категория реферата: Рефераты по праву
Теги реферата: контрольная работа 6, строительные рефераты
Добавил(а) на сайт: Zavragin.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
Именно исторические традиции России недавнего прошлого породили феномен
«матрешечных» субъектов Федерации, т.е. вхождение автономных округов в состав краев, областей, признанных в то же время по Конституции равноправными субъектами Федерации.
Другое серьезное противоречие концептуального характера - попытка соединить собственно национальный и территориальный факторы в государственном устройстве в том варианте, в котором он существует в настоящее время в России. Национальный фактор во многом является у нас
"квазинациональным" не только потому, что лишь в четырех из 21 республики титульная нация составляет большинство населения, а в Еврейской автономной области - всего 4% евреев. Данная проблема нуждается в значительно более глубоком рассмотрении, так как связана с вопросом обеспечения действия главных принципов основ конституционного строя. С внедрением конституционных принципов равноправия граждан Российской Федерации, народовластия, а также равноправия субъектов РФ сущность организации новой федерации должна быть именно территориальной.
Существенной для федеративной государственности России является и
противоречивость закрепления в Конституции правовых форм разграничения
предметов ведения и полномочий (соотношение между ст. 4, 11, 15 и 76
Конституции РФ). Спор о том, что первично при разграничении предметов
ведения и полномочий - договор или федеральный закон, приобрел достаточно
затяжной характер. Именно эти разногласия в немалой степени мешали принятию
Федерального закона "О принципах и порядке разграничения предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации", работа над
которым велась палатами Федерального Собрания РФ более трех лет. До сих пор
конституции немалого числа республик в составе России определяют договор
приоритетной формой правового регулирования по сравнению с Конституцией и
федеральным законом (Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Ингушетия и
ряд других).
Складывающаяся в связи с этим государственно-правовая практика требует
критической юридической оценки. Если договор имеет приоритет над
Конституцией и федеральным законом, то речь должна идти о договорной
федерации, о новом типе договорного государства, если Конституция и закон
(ст. 4, 15) первичны, а договор — вторичен, то мы имеем дело с классическим
суверенным правовым государством.
Другая группа противоречии, обнаруживаемых в Конституции РФ, возникла, как представляется, в результате определенной недоработки и небрежности при
ее подготовке и принятии. Эти противоречия в меньшей степени связаны
собственно с поиском компромисса в определении парадигмы федеративных
отношений, и их "цена" с точки зрения политико-правовых последствий менее
существенна. Однако несовершенство конституционного регулирования не может
не мешать эффективности федеративных связей.
В частности, считается, что именно уступкой республикам оказалось
включение в ст. 5 Конституции РФ наряду с ч. 1 и ч. 5, которая нивелирует
общий конституционный принцип равноправия субъектов Федерации, уточняя, что
он действует только во взаимоотношениях субъектов Федерации с федеральной
властью. По этой же причине перечень субъектов РФ в ст. 65 дан по шести
категориям, а не общим списком, хотя сами субъекты признаны равноправными.
По-видимому, следствием спешки явилось и то обстоятельство, что в ст. 71
и 72 Конституции РФ встречаются совпадающие предметы ведения (п. "в" ст. 71
и "б" ст. 72 - защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав
национальных меньшинств). Явное несоответствие обнаруживается между п. "а"
ст. 71. согласно которому изменение Конституции РФ отнесено к ведению РФ, и
ст. 136, устанавливающей, что поправки к гл. 3-8 Конституции РФ принимаются
после одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов
Российской Федерации. Можно было бы привести и другие примеры подобных
противоречий, конкретно обнаруживаемых сегодня в процессе непосредственного
применения норм действующей Конституции РФ.
Более чем пятилетний период действия Конституции Российской Федерации
наряду с противоречиями выявил пробелы в Конституции Российского
государства.
Так, обращает на себя внимание неполнота конституционного регулирования
системы принципов федерализма (ч. 3 ст. 5). В частности, не закреплен
основополагающий принцип конституционного разграничения предметов ведения
между Федерацией и ее субъектами (ст. 71, 72), в то время как вытекающий из
него принцип разграничения предметов и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации обозначен специально (ч. 3 ст. 5).
Длительное время имелись трудности в толковании ст. 76 Конституции РФ, а
именно: ч. 1 и 2. Сохранялся открытым вопрос, могут ли по предметам ведения
РФ и предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов приниматься
акты Президента РФ и Правительства РФ. В настоящее время решением
Конституционного Суда РФ этот пробел восполнен, однако Суд осуществил это
не путем толкования, а в процессе рассмотрения конституционности отдельных
положений Федерального закона, а именно: Лесного кодекса РФ. В своем
постановлении от 9 января 1998 г. Конституционный Суд, ссылаясь на статьи
90, 115, 125 (пункт «а» части 2) Конституции РФ, указал на то, что
Президент РФ и Правительство РФ также принимают собственные правовые акты, в том числе нормативного характера, по вопросам ведения Российской
Федерации и совместного ведения.
Как показала практика реализации Конституции, несовершенным оказался
перечень ст. 72 (возникли вопросы, к какому виду предметов ведения
относятся государственная служба, миграция, межбюджетные отношения, социальное обслуживание и др.). Пока пробелы восполняются двухсторонними
договорами между органами государственной власти Федерации и субъектов РФ, где такие сферы относятся к совместному ведению. Однако, думается, такая
практика неконституционна. Исходя из смысла ст. 72 и 76 Конституции РФ, конкретизация предметов совместного ведения возможна лишь с помощью
федеральных законов. Определение же вопроса о том, относится ли данная
сфера к предмету совместного ведения, установленного Конституцией, является
прерогативой Конституционного Суда РФ (ст. 125 Конституции РФ).
Весьма серьезный пробел в Конституции РФ - неопределенность в основах
ответственности органов государственной власти и должностных лиц Федерации
и ее субъектов за несоблюдение Конституции РФ, федеральных законов, неисполнение решений судов (возможность применения институтов федерального
вмешательства, досрочного роспуска органа государственной власти, отстранения от должности).
Наличие противоречий и пробелов, снижающее эффективность федеративных
связей, свидетельствует о важности поиска путей решения данных проблем.
Идеальным вариантом является совершенствование самой Конституции РФ, внесение в нее поправок. Этот путь - наиболее юридически чистый, но
достаточно долгий и не всегда реальный. И хотя к этому нужно стремиться, представляется, что сегодня основное внимание следует уделить расширению
использования двух других, более оперативных способов устранения
конституционных противоречий и пробелов. Это - толкование Конституционным
Судом РФ отдельных статей Конституции РФ и принятие федеральных
конституционных и федеральных законов по тем вопросам федерализма, решение
допустимо в форме законодательного регулирования и в определенной мере
направлено на исполнение и конкретизацию судебных актов толкования
российской Конституции.
Имея в виду тот факт, что Российская Федерация представляет собой весьма
многочисленное по составу ее субъектов государство с ярко выраженными
элементами асимметрии, а также учитывая значительную степень несоответствия
актов субъектов Федерации Конституции РФ и федеральным законам в настоящее
время, в целом напрашивается вывод о том, что централизм пока неизбежен.
Необходим он и по причине длительно сохраняющихся кризисных явлений в
социально-экономическом развитии России, в результате которых все больше
регионов остановятся дотационными.
Таким образом, современная конституционная модель российского
федерализма, являясь в определенной мере продуктом политического и
правового компромисса, тем не менее, в целом сориентирована на развитие
классической и достаточно сильной федерации (принцип равноправия, конституционное разграничение предметов ведения и полномочии, институт
совместного ведения Федерации и ее субъектов, единство государственного
суверенитета России, прерогатива Федерации в регулировании прав и свобод, международных связей, централизованная судебная система и др.). Эта
тенденция подкрепляется решениями Конституционного Суда РФ, который
устраняет неопределенность в понимании отдельных противоречивых положений
российской Конституции. И с этой точки зрения представляется, что
современной конституционной моделью сделано больше к укреплению федерации, чем к ее разрушению. Однако вопрос о том, пойдем ли мы и далее по пути
совершенствования России именно как федерации, сохраняет свою
злободневность. Непременными условиями успеха российского федерализма
являются преодоление общих кризисных явлений экономического, социального и
правового характера как негативных факторов, влияющих на стабильность и
развитие федеративных отношений; создание механизма обеспечения соблюдения
Конституции Российской Федерации и действующей конституционной модели
федерализма, в частности посредством повышения общей правовой культуры и
осознания ценности федерализации России и, наконец, решение задач
совершенствования конституционно-правового регулирования федеративных
отношений, которые были выше затронуты мною.
Симметричная или асимметричная Федерация.
Основополагающий принцип федерализма, состоящий в верховенстве норм
федеральной Конституции и ее одинаковой силе для всех субъектов федерации, подвергся пересмотру при определении статуса последних в период повальной
болезни суверенизации.
В период подготовки Федеративного договора активно развивалась идея
перехода от конституционной федерации к конституционно-договорной. По всей
вероятности, именно она обусловила создание не имеющей аналога в
современной международной практике прецедента: Конституция Российского
федеративного государства была составлена из двух частей – собственно
Конституции и приложенного к ней федеративного договора о разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной
власти РФ и соответствующими органами ее субъектов.
Эта новелла о практике российского конституционализма нашла одобрение в
центральных и властных местных структурах, да и в научной среде главным
образом в связи с тем, что параллельно шла подготовка проекта новой
Конституции. В этих условиях Федеративный договор сыграл и продолжает
играть позитивную роль в выяснении и согласовании ряда основополагающих
начал преобразования Российской Федерации.
Но это не означает превращения нашей федерации из конституционной в
конституционно-договорную. Правовую основу федеративного государства и его
эффективного функционирования и сегодня составляет федеральная Конституция, а также Федеративный и иные государственно-правовые договоры в той мере, в
какой они соответствуют федеральной Конституции. Федеративный договор имел
целью преобразование государственного устройства страны в направлении
децентрализации и расширения полномочий субъектов федерации, но не
превращение России из конституционной в договорную федерацию. Именно эта
идея была заложена в его названии и содержании.
В порядке возражения против данного тезиса обычно ссылаются на ч. 3 ст.
11 Конституции РФ, которая устанавливает, что разграничение предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти субъектов РФ
осуществляется Конституцией, Федеративным и иными договорами о
разграничении предметов ведения и полномочий. Данная норма Конституции, однако, не может рассматриваться вне связи с другими ее фундаментальными
положениями.
В частности, федеративное устройство страны основано на ее
государственной целостности и единстве системы государственной власти[14].
Вопрос о разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти РФ и ее субъектов решен в ст. 71, 72, и 73
Конституции.
Кроме того, ст. 76 Конституции РФ установлено, что по предметам ведения
РФ принимаются федеральные конституционные законы. В свою очередь ст. 136
Основного Закона России предусматривает, что поправки к гл. 3-8 Конституции
РФ принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального
конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами
законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ. Отсюда следует, что
никакие новые договоры не могут изменить или отменить конституционные
установления по разграничению предметов ведения и полномочий РФ
(федеральных органов) и ее субъектов (органов субъектов федерации).
Не следует ли из изложенного, что ч. 3 ст. 11 содержит внутреннее
противоречие? Полагаю, что нет. Положение о возможности разграничения
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и
органами государственной власти субъектов РФ Конституцией, Федеративным и
иным договорами не уравнивает субъектов этих договоров. Их конституционный
статус не меняется. Согласно ч. 2 и 3 ст. 78 Конституции РФ речь идет о
взаимной передаче федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов федерации своих полномочий, если это не
противоречит Конституции РФ и федеральным законам.
Иначе говоря, Конституция РФ предусматривает возможность заключения таких
договоров между правительством РФ и правительствами субъектов федерации, соответствующими министерствами и ведомствами по отраслям управления. Не
может быть договора между РФ в целом и субъектом федерации как
равноправными государствами. Конституция РФ закрепила равноправие субъектов
федерации между собой, а не их равноправие с федеративным государством, в
котором они состоят. В Конституции сохраняется иерархия федеративного
государства и его субъектов. Нет лишь иерархической соподчиненности между
последними, они равноправны между собой во взаимоотношениях с федеральными
органами государственной власти.
В связи с этим обратим внимание на ч. 1 ст. 15 Конституции РФ, согласно
которой федеральная Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое
действие на всей территории России. По предметам ведения РФ имеют прямое
действие федеральные конституционные законы и федеральные законы[15].
Следовательно, Конституция РФ, Федеративный и иные договоры имеют разное
правовое значение в регулировании государственного устройства страны.
Доминирующее положение занимает Конституция РФ, которая устанавливает
конституционную, а не договорно-конституционную или договорную природу
Российской Федерации. Основу верховенства на всей территории РФ
федеральной Конституции составляет не договор о союзе, в который
объединяются субъекты РФ, а единство суверенной власти, которое
существовало до и сохраняется после подписания Федеративного договора и не
ставится под сомнение иными договорами, заключенными федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов
федерации.
При этом, однако, федеральная Конституция установила, что
предусматриваемая ею политическая децентрализация не может быть построена
на принципах отвлеченного математического равенства субъектов, а должна
сообразовываться с конкретной обстановкой децентрализуемого региона, его
экономическим потенциалом, развитием промышленности и сельского хозяйства, численностью населения, наличием центров культуры и пр. Федеральная
Конституция предусматривает такую возможность в форме заключения договоров
между федеральными органами и органами власти субъектов федерации. До
последнего времени идея асимметричной федерации не находила поддержки со
стороны федеральных органов государственной власти. Однако после подписания
договора “О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании
полномочий между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти Республики Татарстан” отношение к ней изменилось.
Асимметрия стала рассматриваться как фактор консолидации российской
государственности.
В связи с этим правомерен вопрос, может ли федерация быть стабильной и
прочной, если асимметрия состоит в предоставлении тому или иному субъекту
федерации особого статуса, не соответствующего федеральной Конституции. При
такой асимметрии, игнорирующей общефедеральный Основной Закон, между данным
субъектом и федерацией в целом устанавливаются иные, менее тесные
отношения. Нарушение меры приводит к новому качеству. Некоторые положения
названного договора напоминают не договор федеральных властей с властями
субъектов федерации о перераспределении полномочий, а договор между
самостоятельными государствами.
Постановка этих вопросов – не результат казуистики или юридического
крючкотворства, а попытка обратить внимание на недопустимость
волюнтаристского отношения к заключению договоров с субъектами федерации, отступления от ряда положений федеральной Конституции. Речь не о том, что
федеральные органы не могут заключать договоры с отдельными субъектами
федерации, но такие договоры должны носить государственно-правовой, а не
международно-правовой характер и заключаться в рамках федеральной
Конституции и не противоречить ей. Конституция не может и не должна пасть
жертвой этих договоров, напротив, такие договоры правомерны лишь постольку, поскольку они соответствуют федеральному Основному Закону. Федеральная
Конституция продолжает оставаться критерием легитимности Федеративного и
иных государственно-правовых договоров, заключаемых между органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ, а
также договоров между ее субъектами. Это специально оговаривается в ч. 1
разд. II Основного Закона России. Поэтому свобода усмотрения органов
государственной власти и их должностных лиц, заключающих между собой
договоры, ограничивается требованиями именно федеральной Конституции.
Самой серьезной коллизией новой Конституции является противоречие между
принципом равноправия субъектов РФ[16] и разностатусность республик, с
одной стороны, краев и областей – с другой, автономных округов – с третьей.
Само сохранение различных наименований субъектов Федерации обуславливает их
различия. По Конституции России республики в отличие от других субъектов
Федерации: а) являются государствами[17]; б) имеют конституции, а не уставы[18]; в) вправе устанавливать свои государственные языки[19].
Кроме того, на практике республики могут иметь свое республиканское
гражданство (что противоречит Конституции РФ).
В ст. 66 Конституции РФ также закреплено неравноправие краев и областей и
входящих в их состав автономных округов. Получается явное противоречие с
принципом равноправия всех субъектов, так как равноправные субъекты не
могут входить в состав друг друга – это предполагает некоторую
соподчиненность. Данная проблема обостряется в связи с тем, что п. 1 ст. 67
Конституции РФ указывает: “территория РФ включает в себя территории ее
субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство
над ним”. Если мы рассматриваем автономные округа как некие территориальные
образования, входящих в состав других территориальных образований – краев и
областей, то неясно, как нам считать территорию автономных округов – как
территорию самостоятельных субъектов Федерации или как территорию, входящую
в состав территории края или области.
В то же время в продолжающих подписываться договорах зачастую вопреки
Конституции РФ содержится перераспределение не только совместных предметов
ведения и полномочий, но и ряда предметов ведения и полномочий РФ в пользу
субъектов РФ (Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Свердловская
область…).
Более того, в Конституции говорится о разграничении предметов ведения и
полномочий между государственными органами власти, а договоры подписывают
только представители исполнительной власти, хотя речь в них идет и о
разграничении полномочий в законодательной сфере. Фактически параллельно с
конституционным правом (а порой и в противоречие ему) активно формируется
договорное право…
И, наконец, следует упомянуть п. 5 ст. 66 Конституции РФ, где
указывается, что “статус субъекта РФ может быть изменен по взаимному
согласию РФ и субъекта РФ в соответствии с федеральным конституционным
законом”. Следовательно, предполагается, что статус у субъектов федерации
может различаться, и они его могут изменять.
Статус субъекта федерации – это установленные Конституцией РФ и
конституциями и уставами субъектов РФ права, обязанности и ответственность
субъекта РФ. Если же Конституция говорит о равноправии субъектов, то как
может разниться их статус? Таков первый круг проблем, вытекающих из
несовершенства ряда статей Конституции РФ. В глобальном масштабе нам
предстоит решить проблему: возможно ли построение в России симметричной
федерации? Полагаю, в обозримой перспективе это сделать не удастся. И, прежде всего потому, что наша федерация продолжает базироваться на двух
принципах: национально-государственном и территориальном. За последние годы
мы значительно уменьшили неравноправие субъектов Федерации как следствие
сталинской национальной политики. Но полностью уравнять в правах республики
как национально-территориальные образования и края и области как
территориальные образования не удастся и не нужно. Речь должна идти только
о специфических правах, связанных с особенностями национального состава и
национальных отношений в республиках (право на второй государственный язык, на национальную культуру), но отнюдь не с социально-экономическими и
политическими правами и тем более льготами и привилегиями. Поэтому, полагаю, можно сохранить исторические названия субъектов Федерации
(республики, края, области, автономные республики, автономные округа, города федерального значения), их основных законов, сохранив в Российской
Конституции положение об их равноправии с точки зрения прав, обязанностей и
ответственности, т.е. конституционно-правового статуса.
Кроме того, необходимо учесть, что вслед за Татарстаном особый статус
рано или поздно придется предоставить и Чечне как субъекту РФ, не
подписавшему Федеративный договор. Возможно также вступление в РФ новых
субъектов. Поэтому такую возможность необходимо зафиксировать в Конституции
РФ. Что же касается изменения статуса субъектов Федерации, то в
Конституции, а затем и в федеральном законодательстве должны быть
предусмотрены, по моему мнению, возможности – слияния (по взаимному
согласию) двух или более субъектов в один субъект Федерации. Сейчас такой
вариант прорабатывается в отношениях между Санкт-Петербургом и
Ленинградской областью. Хотя, я думаю, что может быть предоставлена
возможность и создания 2-х субъектов РФ на территории одного. Полагаю, что
необходимо срочно разработать правовой механизм его обеспечения. Слишком
большое число субъектов РФ по-прежнему остается “ахиллесовой пятой”
российского федерализма.
Что касается проблемы автономных округов, то она должна решаться в рамках
Конституции РФ: автономные округа вправе договариваться о предметах ведения
между областью, в которую они территориально входят и самим автономным
округам. При этом необходимо определить, какие полномочия передать области, а какие должны непосредственно оставаться у округа. Эту же позицию занял и
Конституционный Суд РФ. Очевидно, что формирование окружных высших органов
государственной власти должно остаться за округом. Речь может идти о
перераспределении полномочий в сфере распределения финансов, установления
налогов и сборов, регулирования вопросов добычи полезных ископаемых, так
как почти все автономные округа находятся на территории, богатой природными
ресурсами. Я считаю, что необходим закон о статусе автономных округов, тем
более, что Конституция допускает принятие таких документов.
Таким образом, Российская Федерация в обозримой перспективе de facto
неизбежно будет сохраняться как асимметричное государство. Но эта
асимметрия будет проявляться не на уровне важнейших конституционных
полномочий, прав и обязанностей, а на уровне специфических особенностей, связанных с экономическими, культурными, историческими, национальными и
географическими особенностями того или иного субъекта Федерации.
Проблема разграничения предметов ведения и полномочий: решение или порождение проблем?
Российская Федерация, реализуя суверенитет, имеет и осуществляет все
права независимого государства. В то же время субъекты федерации также
имеют свою компетенцию. Конституция РФ, Федеративный договор, законодательство наделяют федерацию в лице федеральных органов
государственной власти широкой, многогранной компетенцией, оставляя в то же
время обширные права ее субъектам.
ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ РФ
Проблема определения компетенции федеральных органов власти является
главной и наиболее сложной в любом федеративном государстве. Федерация не
может обладать неограниченными полномочиями по управлению страной, она
обязана делиться этими полномочиями с субъектами Федерации, без чего
государственная власть не может носить демократический характер. Субъекты
Федерации заинтересованы в существовании сильной федеральной власти, наделенной широкими полномочиями для защиты и обеспечения общих интересов.
Но в то же время они не хотят утратить своей самостоятельности, а обладать
правом решать лишь второстепенные вопросы жизни своего населения. Это —
объективное противоречие любой федерации, заставляющее власти тщательно и
оптимально проводить разграничение компетенции государственных органов
федерации и ее субъектов.
Мировая практика выработала формулу решения этой проблемы, которая
состоит в установлении: а) исключительный компетенции федеральных органов власти, б) совместной компетенции органов власти федерации и ее субъектов, в) исключительной компетенции субъектов федерации.
Такое решение проблемы характерно для США, ФРГ, Австралии и других
федераций.
Российская Федерация следует по этому испытанному пути: статья 71
Конституции содержит перечень вопросов, находящихся в ведении Федерации;
ст. 72 — перечень вопросов, находящихся в местном ведении Федерации и ее
субъектов; а в ст. 73 закреплена (без перечня вопросов) вся остаточная
(т.е. за пределами ведения первых двух) компетенция субъектов Федерации.
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Федерации и ее субъектами возможно только на основе
Конституции, Федеративного договора и иных договоров по этим вопросам. Это
положение включено в число основ конституционного строя (ч. 3 ст. 11
Конституции), оно призвано воспрепятствовать решению проблемы разграничения
в неправовых формах или хотя бы путем принятия законов, а также
постановлений исполнительной власти. Здесь самый чувствительный нерв
федерализма и одновременно залог стабильности власти на всей территории
Федерации.
Отнесение Конституцией тех или иных вопросов к числу предметов ведения
Федерации означает установление исключительной компетенции федеральных
органов (Президента РФ, Федерального Собрания, Правительства РФ). Эти и
только эти органы в праве издавать по перечисленным вопросам присущие им
правовые акты (указы, законы, постановления), осуществляя нормативное
регулирование и текущее управление. Предметы ведения, таким образом, это и
сферы полномочий федеральных органов государственной власти, в которые не
вправе вмешиваться органы государственной власти субъектов Федерации.
Предметы ведения и полномочия органов Федерации, закрепленные в 18
пунктах ст. 71 Конституции РФ, можно условно разделить на несколько групп:
1) Вопросы государственного строительства;
2) Вопросы регулирования экономики и социального развития;
3) Вопросы внешней политики и внешнеэкономической деятельности;
4) Вопросы обороны и охраны границы;
5) Вопросы создания правоохранительных органов и правовой системы;
6) Вопросы метеорологии, статистической отчетности и др.;
7) Государственные награды и почетные звания Российской Федерации.
Из этого перечня вопросов, составляющих предметы ведения Российской
Федерации, можно сделать ряд важных выводов в отношении конституционных
прерогатив Федерации, и в частности: а) только на федеральном уровне можно изменять Конституцию, принимать
законы о гражданстве и др.;
6) на территории субъектов Федерации могут располагаться объекты
федеральной собственности; в) только на федеральном уровне решаются вопросы ядерной энергетики, развития путей сообщения и деятельности в космосе; г) только федеральные органы власти вправе осуществлять внешнюю политику, объявлять войну и заключать мир; д) Вооруженные Силы являются едиными для всей страны, ни один субъект
Федерации не вправе создавать собственные вооруженные формирования; е) судоустройство и прокуратура являются едиными для всей страны, только
на федеральном уровне можно объявлять об амнистии и помиловании и др.
Исключительные полномочия федеральных органов затрагивают далеко не все
сферы деятельности граждан и общественной жизни. Но именно в этих сферах
проявляется суверенитет и территориальное верховенство Российской
Федерации, ее назначение обеспечивать общие интересы многонационального
населения страны.
ПРЕДМЕТЫ СОВМЕСТНОГО ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ СУБЪЕКТОВ
Под совместным ведением понимается отнесение определенных вопросов к
компетенции в равной степени как Федерации, так и ее субъектов. По этим
вопросам, следовательно, могут издаваться федеральные законы и законы
субъектов Федерации, указы Президента РФ и акты президентов и глав
администраций субъектов Федерации, постановления Правительства РФ и акты
исполнительной власти субъектов Федерации. Вопросы совместного ведения не
требуют жесткой централизации, а лишь регулирования в определенной части со
стороны федеральных органов государственной власти. Но на практике это
очень сложный вопрос.
Предметы ведения и полномочия органов Федерации, закрепленные в 14
пунктах ст. 72, можно условно разделить на несколько групп:
1) Вопросы государственного строительства и защиты прав и свобод;
2) Вопросы регулирования экономики и социального развития;
3) Вопросы деятельности правоохранительных органов и правовой системы;
4) Координация международных и внешнеэкономических связей субъектов
Федерации, выполнение международных договоров РФ.
Из этого перечня вопросов следует, что определенная часть отраслей права
(административное, трудовое и др.) регулируется Федерацией и ее субъектами
совместно, в то время как другие (гражданское, уголовное и др.) — только
Федерацией. Федерация совместно с ее субъектами регулирует такую огромную
сферу общественной жизни, как социальная сфера. В отношении создания
системы органов государственной власти и местного самоуправления Федерация
претендует только на совместное установление общих принципов.
В настоящее время в научной среде продолжает идти полемика: какой путь
предпочтительнее для Российской Федерации - конституционный или договорный?
Единого мнения по этому поводу нет.
Зачастую ученые-юристы основываются на двух основных точках зрения. В
частности, Л. Болтенкова считает необходимым осуществление государственной
власти на основе договорного распределения функций, полагая, что
двустороннее регулирование государственно-властных полномочий участниками
федеративных отношений создает гибкую модель федерализма, позволяет
учитывать и согласовывать как интересы Федерации в целом, так и ее
субъектов[20].
Другие полагают, что договорный процесс положил начало "эрозии
российского государства как конституционной федерации" и постепенно
превращает его в "договорное конфедеративное объединение разностатусных
квазигосударств"[21].
Есть более широкий взгляд на существующую проблему. Например, А. Аринин
выделяет четыре позиции[22]. Во-первых, договорный процесс создает
предпосылки для решения проблем, возникающих в ходе развития федеративных
отношений. Во-вторых, договорный процесс необходим и различается для
отдельных субъектов федерации. (Такая точка зрения характерна для
политических лидеров республик - субъектов Российской Федерации.) В-
третьих, договоры разрушают российскую государственность, превращая ее в
конфедерацию. В-четвертых, выдвигается тезис о необходимости соответствия
договоров и соглашений Конституции и федеральному законодательству. А.
Аринин придерживается именно этого тезиса. Соглашаясь с ним, хочу добавить, что договорный процесс, осуществленный в строгом соответствии федеральному
конституционному закону, раскрывающему положения ст. 71, 72, 73 действующей
Конституции, должен способствовать реальному "выравниванию" субъектов нашей
"несимметричной" Федерации.
К сожалению, в основе практики регулирования федеративных отношений между
Российской Федерацией и ее субъектами лежит договор о разграничении
полномочий и предметов ведения. Попытаемся ответить на вопрос: что вызывает
сомнение в договорной модели взаимоотношений между Российской Федерацией и
ее субъектами?
В этой связи рассмотрим правовые проблемы порождаемые "массированным"
внедрением договорной практики. Первый круг вопросов вытекает из договорных
правоотношений "Российская Федерация - субъект (группа субъектов)
Российской Федерации»[23]. Другие проблемы вызваны договорными
правоотношениями групп субъектов Федерации между собой, без какого-либо
участия Российской Федерации. И, наконец, проблема третья - договорные
взаимоотношения между Российской Федерацией и ее субъектами, затрагивающие
компетенцию органов местного самоуправления. К слову, в последнем послании
Федеральному Собранию Президент РФ сказал о том, что «договорная практика
была естественным ответом на отсутствие законодательных актов, регулирующих
и уточняющих наши федеративные отношения. При любом отношении к этой
практике ясно, что она сыграла огромную роль в сохранении единства России, особенно в наиболее трудный период ее новейшей истории»[24].
Каковы же плюсы и минусы этой практики?
Начнем с анализа текстов договоров и соглашений. В соответствии с п. "в"
ст. 2 Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти Ленинградской области к предметам совместного
ведения органов государственной власти Российской Федерации и органов
государственной власти Ленинградской области, помимо предметов совместного
ведения, установленных ст. 72 Конституции РФ, относятся, например, вопросы
таможенной политики Российской Федерации на территории Ленинградской
области, в том числе эффективное использование таможенных платежей и
сборов, собираемых на территории Ленинградской области, для поддержки
экспорта и развития внешнеэкономической и таможенной инфраструктуры, включая вопросы создания и развития локальных таможенных зон. В сочетании с
п. "ж" вышеназванной статьи Договора, согласно которому сертификация и
лицензирование отдельных видов деятельности на территории Ленинградской
области (в том числе иностранных фирм, коллективов и граждан, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области) отнесены к
совместной компетенции, можно судить, насколько сузилась компетенция
Российской Федерации, предусмотренная п. "ж" и "л" ст. 71 Конституции
России.
В ст. 3 вышеприведенного Договора предусмотрено, что в целях
разграничения полномочий между органами исполнительной власти Российской
Федерации и органами исполнительной власти Ленинградской области по
предметам совместного ведения, установленным ст. 72 Конституции РФ и
перечисленным в ст. 2 настоящего Договора, органы исполнительной власти
Ленинградской области заключают соответствующие соглашения с Правительством
РФ. Данное положение полностью выводит заключение соглашений из-под
контроля законодательной власти субъекта Федерации.
Положение ст. 8 Договора предусматривает возможность передачи
федеральными органами исполнительной власти осуществления части своих
полномочий органам исполнительной власти Ленинградской области в
соответствии со ст. 78 Конституции РФ по соглашению во всех случаях, если в
Конституции РФ или федеральном законе нет прямого запрета па передачу
осуществления соответствующих полномочий. Стоит отметить, - что в ч. 2 ст.
78 Конституции РФ содержится более мягкая формулировка, согласно которой
полномочия федеральных органов исполнительной власти могут передаваться
органам исполнительной власти субъекта Федерации, "если это не противоречит
Конституции Российской Федерации и федеральным законам".
Как известно, Конституция Российской Федерации, ее п. "з" ст. 71 относит
к ведению Российской Федерации, в частности, федеральный бюджет и
федеральные фонды регионального развития. Но объем курсовой работы не
позволяет проанализировать договоры на этот счет, заключенные между
Федерацией и другими ее субъектами, особенно Татарстаном и Башкортостаном.
Однако рассмотрение их позволяет сделать вполне определенные выводы.
Полосные договоры существенно не согласуются с нормами Конституции РФ.
Кроме этого, они сопровождаются пакетами соглашений, которые в свою очередь
сужают полномочия Федерации по сравнению с теми, которые установлены
конституционными нормами.
Вторая, не менее серьезная проблема заключается в том, что группе
субъектов Федерации, заключая соглашения и договоры между собой, позволяют
себе не принимать во внимание нормы федеральной Конституции. Так. 30 июня
1997 г. было подписано соглашение между администрациями Сахалинской
области, Хабаровского и Приморского краев "О развитии экономического
сотрудничества". Положения преамбулы этого соглашения, как минимум, вторгаются в совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов. Пункт
"в" ст. 72 Конституции РФ предусматривает, что вопросы владения, пользования и распоряжения, в частности, природными ресурсами решаются и
Федерацией, и ее субъектами совместно, тем более если речь идет об
"определении стратегических направлений использования природных ресурсов
Дальнего Востока".
Три субъекта Российской Федерации в п. 1.3 трехстороннего соглашения
считают, что исходят ни много, ни мало из "общегосударственных интересов", хотя по п. "е" ст. 71 Конституции установление основ федеральной политики и
федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, социального и др. развития Российской Федерации есть ее
исключительная прерогатива.
Вывод очевиден: при заключении соглашений подобного рода нарушается
единство системы исполнительной власти, предусмотренное п. 2 ст. 77
Конституции РФ. Кроме того, углубляется разрыв между субъектами Федерации, составляющими единый экономический район России, усиливается
"асимметричность" Российской Федерации.
Анализ договоров, заключенных между Правительством Москвы и субъектами РФ
(их уже около 150) или подписанных Президентом Республики Татарстан (а
среди них есть и международные), показывает, что многие из них существенно
вторгаются в компетенцию собственно Российской Федерации[25].
Существует третья проблема, вытекающая из развития договорной практики.
Она касается предметов ведения муниципальных образований, которые все чаще
становятся предметом регулирования, но не в договорах, заключаемых между
федеральными органами исполнительной власти и органами государственной
власти субъектов РФ и являющихся приложениями вышеупомянутых договоров.
Конечно, становление местного самоуправления в реальной жизни России
оказалось одной из самых сложных задач. На современном этапе возник
комплекс экономических (затянувшийся кризис в переходе к рыночным
отношениям), финансовых (ограниченность доходной базы и
несбалансированность местных бюджетов), социальных (распад существовавшей
ранее социальной инфраструктуры, резкое снижение уровня жизни населения и
т.д.), политических (падение доверия населения к институтам власти)
трудностей. В таких сложных условиях процесс выполнения соглашений, вызывающих дублирование функций органов местного самоуправления органами
государственной власти субъекта Российской Федерации (в том числе местными
органами государственной власти), может даже выхолостить суть местного
самоуправления, создать впечатление ненужности этого института, призванного
укреплять демократизм гражданского общества и весь конституционно-правовой
механизм интеграции. Из приведенных примеров и рассуждений напрашивается
вывод, что подписание подобных договоров, а тем более соглашений в
настоящее время является скорее исключительной, чем общепринятой практикой
урегулирования отношений между федеральными и региональными органами
власти. Необходим выход из создавшейся ситуации.
Радикальной мерой был бы переход к другой конституционной схеме
разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и
ее субъектами, которая могла бы основываться на более детальном
конституционном регулировании распределения предметов ведения и полномочии
между законодательными и исполнительными органами власти Российской
Федерации и субъектов РФ.
Схема эта могла бы выглядеть так:
1) Предметы ведения, по которым законодательную и исполнительную власть, осуществляет Российская Федерация (предметы исключительного ведения
Российской Федерации).
2) Предметы ведения, по которым законодательную власть осуществляет
Российская Федерация, а исполнительную власть осуществляет совместно
Российская Федерация и ее субъекты.
3) Предметы ведения, но которым законодательную и исполнительную власть
осуществляют совместно Российская Федерация и субъекты РФ.
4) Предметы ведения, по которым Российская Федерация устанавливает основы
законодательства, а субъекты РФ издают законы в соответствии с основами
законодательства Российской Федерации.
5) Предметы ведения, по которым законодательную и исполнительную власть
осуществляют субъекты Российской Федерации (предметы исключительного
ведения субъекта РФ).
Предполагается, что предметом исключительного ведения субъекта РФ может
считаться любой вопрос, который определенно не относится к ведению
законодательной или исполнительной власти Российской Федерации. Хотя
предлагаемая схема более сложна, чем нынешняя, и предполагает трудоемкий
процесс каталогизации и классификации конкретных вопросов государственной
жизни, она может избавить субъекты федеративных отношений от бесконечных
пререкании и необходимости заключать дополнительные договоры о
разграничении предметов ведения и полномочий.
Центральной проблемой любой федерации является проблема “разделения
власти” – разграничения предметов ведения и полномочий между федеральным
центром, органами власти субъектов Федерации и органами местного
самоуправления. В нашей стране в силу ряда причин (о чем речь пойдет ниже)
разграничение полномочий пошло не по законодательной линии, а по линии
договорных отношений между центром и субъектами Федерации, а также по линии
блокирования со стороны ряда субъектов Федерации не то чтобы разграничения
полномочий с органами местного самоуправления, но их создания (это – тема
отдельного разговора).
Что же это за причины? Вспомним, как в начале 90-х годов вслед за
распадом Союза была реальной опасность распада и России. Парад
суверенитетов, охвативший российские автономии, привел на грань выхода из
России Татарстан, Чечню и ряд других республик. В этих условиях центральные
власти становившегося на ноги Российского государства вынуждены были идти
на уступки националистам и сепаратистам разных мастей. Подписанный в конце
марта 1992 г. Федеративный договор явился компромиссом центробежных и
центростремительных сил в нашем государстве. С одной стороны, он позволил
сохранить единство Российского государства, открыть начало действительному
развитию федеративных отношений в России, с другой – договор юридически
закрепил разнотипность различных субъектов Федерации, а также такое
разграничение предметов ведения и полномочий, которое отражало тогдашнее
соотношение сил между центром и субъектами Федерации, и, прежде всего
республиками. Во-первых, ряд республик настояли, чтобы было три, а не один
общий договор, подчеркнув тем самым различия между субъектами Федерации; во-
вторых, не удалось предметы ведения (как в конституциях ряда других
федеративных государств) разбить на три части: предметы ведения
федерального центра; совместные предметы ведения и предметы ведения
субъектов РФ. В Федеративном договоре выделили только две группы предметов
ведения: федерального центра и совместные, оставив автоматически все
остальные полномочия (в том числе и те, которые могут появиться в
дальнейшем) в ведении субъекта Федерации. Это, с одной стороны, нарушило
баланс предметов ведения, а с другой – неимоверно раздуло, довело до
гипертрофированных размеров сферу совместных полномочий.
Сам процесс “дележа предметов ведения” не имел под собой серьезной
аналитической и научной проработки, не опирался на отечественный (поскольку
таковой вообще отсутствовал) и зарубежный опыт. Это был “политический
торг”, в ходе которого все полномочия, которые становились предметом спора
либо которые ни одна из сторон не хотела передавать другой, “сбрасывались”
в общую корзину, называемую “совместными предметами ведения”. В результате
в “предметы ведения РФ” попало около 50 титулов (для сравнения: в
Конституции Канады их 29), в предметы совместного ведения – около 40
титулов (в Конституции Канады – всего три). Предметы же ведения субъекта
Федерации остались безграничны: и Конституции, и уставы ряда субъектов
Федерации в одностороннем порядке вписали туда более 50 титулов (в
Конституции Канады их всего 16). В-третьих, сами предметы ведения были
сформулированы в спешке крайне неудачно.
Сегодня практика разграничения предметов ведения и полномочий показывает, что значительную часть совместных предметов ведения можно “раскассировать”, передав либо федерации, либо субъектам. Так, по моему мнению, можно
рассмотреть вопрос о передаче законодательных полномочий федеральному
центру: установление общих принципов налогообложения и сборов;
административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о
недрах, об охране окружающей среды… (п. з), и), к), л), о) ст. 72), сохранивших правоприменение за субъектами РФ. Органам власти субъектов РФ
можно было бы передать следующие сферы государственного управления:
природопользование, охрана окружающей среды, вопросы науки, образования, воспитания, культуры, спорта, здравоохранения и ряд других (п. д), е), ж), м) ст. 72).
Особого внимания заслуживает п. н) ст. 72 Конституции РФ. По нему в
совместном ведении РФ и субъектов РФ находится установление общих принципов
организации системы органов государственной власти и местного
самоуправления. Попытки Государственной Думы законодательно определить эти
общие принципы встретили серьезное сопротивление в регионах, и, прежде
всего со стороны руководителей исполнительных органов власти субъектов РФ.
В этих условиях и с учетом величины территории России становится все
более настоятельно необходимым, чтобы общие правила игры, каркас, остов
власти сверху донизу определяла федерация, а в регионах “мясо” уже
наращивали сами субъекты. Представляется, что этот предмет ведения должен
быть передан в сферу компетенции федеральных органов власти. Это означает
отнюдь не унификацию всех и вся, но создание действительно дееспособной
государственной власти, построенной на принципах федерализма.
Во-вторых, многие назначенные губернаторы в Совете Федерации выступали
против закрепления в законе возможности проведения косвенных (наряду с
прямыми) выборов высших должностных лиц края или области, что
предусматривал законопроект. Им казалось, что относительно “левые”
законодательные собрания во многих регионах не переизберут назначенных
Президентом администраторов. Но прошедшие во второй половине 1996 г. выборы
губернаторов показали, что прямые всенародные выборы не принесли многим из
“назначенцев” больших лавров. Они проиграли коммунистам или поддержанным
ими кандидатам выборы почти в половине субъектов Федерации (выборы
проводились в 52 субъектах РФ).
В настоящее время в Государственной Думе в первом чтении принят новый
законопроект “Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ”. Он закрепляет прямые выборы высшего должностного лица
субъекта Федерации. Но при этом указывает: “Конституцией (уставом) субъекта
РФ может предусматриваться иной порядок наделения полномочиями высшего
должностного лица субъекта РФ, в том числе путем избрания его специально
созываемым собранием представителей”, т.е. законодатель предусмотрел гибкий
механизм формирования исполнительной власти. Кроме того, в данном
законопроекте значительно расширяются полномочия представительной власти в
регионах.
Федеральное вмешательство в права субъектов Федерации.
В федеративных государствах обычно предусматриваются конституционные
основания для вмешательства федеральной власти в права субъектов
Федерации. В Конституции же РФ отсутствуют нормы, прямо устанавливающие
основания для федерального вмешательства в права субъектов Федерации.
Указаны только общие основания, открывающие возможность такого
вмешательства[26].
Конкретными инструментами, способствующими исправлению нарушений
конституционных норм субъектами Федерации, являются согласительные
процедуры для разрешения разногласий между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов
Федерации, право Президента приостанавливать действия актов исполнительной
власти, противоречащих Конституции России, а также его право на введение
чрезвычайного или военного положения на всей или части территории
Российской Федерации.
Однако, как показала практика последних лет (события в Чечне 1991-1997
гг.; проведение референдума 1992 г. в Татарстане вопреки решению
Конституционного Суда России; непроведение выборов губернатора Тюменской
области в Ямало-Ненецком округе, несмотря на Указ Президента и т.д., и
т.п.), этих инструментов явно недостаточно. В этой связи необходимо
внимательно присмотреться к опыту других федеративных государств. В Индии
существует институт президентского правления, и за время существования
республики он применялся более 70 раз. Особенно часто он использовался в
тех случаях, когда в результате местных выборов к власти приходили партии, оппозиционные тем партиям, под чьим контролем в соответствующий момент
находилось центральное правительство. Аналогичная ситуация сложилась после
прошедших во второй половине 1996 г. губернаторских выборов в ряде краев и
областей России, где у пришедшей к власти оппозиции отношения с центральной
властью вряд ли будут однозначными и иерархически прямолинейными.
Детально этот вопрос разработан в Конституции ФРГ. Так, в ст. 37
Основного Закона Германии записано: “1. Если земля не выполняет федеральные
обязанности, возложенные на нее основным законом или иным федеральным
законом, то федеральное правительство может с согласия бундесрата принять
необходимые меры, чтобы путем федерального принуждения побудить землю к
выполнению ее обязанностей. 2. Для осуществления федерального принуждения
федеральное правительство или его уполномоченный имеют право давать
указания всем землям и их властям”.
В данном случае речь идет о таких нарушениях, как, например, необеспечение властями какой-либо земли поступления федеральных налогов, отказ земли участвовать в планировании и строительстве федеральных
автомагистралей, прекращение землей своего участия в работе бундесрата.
Использование федеральных вооруженных сил в случаях федерального
принуждения исключено. Возможны такие меры, как финансовое воздействие, применение полицейских сил других земель, отстранение правительства земли, роспуск лагтага (парламента земли), назначение федерального комиссара с
общими или специальными полномочиями и принятие федеральными властями
временной опеки над властями земли (кроме судебных органов). Возможно также
обращение в Федеральный Конституционный Суд.
Хотелось бы подчеркнуть, что такие крайние меры, как отстранение
правительства земли, роспуск лагтага, назначение федерального комиссара, никогда не применялись в Федеративной Республике Германии. Но их само
наличие в Конституции и федеральном законодательстве значительно охлаждает
горячие головы сторонников радикальных действий.
Здесь срабатывает тот же эффект, что и введение новой Конституцией России
право Президента (при определенных условиях) распускать Государственную
Думу. Это право (пока) ни разу не использовалось Президентом, но само его
наличие сделало Думу существенно менее радикальной, чем бывший Верховный
Совет,
Полагаю, что в Конституции России после тщательного обсуждения должны
быть закреплены соответствующие институты федерального воздействия.
Реализация предложенных мер по законодательному обеспечению принципа
равноправия субъектов РФ в соответствии с той моделью федеративного
устройства, которая заложена в Конституции РФ, будет способствовать, как
представляется, стабилизации федеративных отношений в России. В то же время
вряд ли следует рассматривать конституционную модель как окончательное
решение вопроса о ее федеративном устройстве. Думается, что предметом
размышления политиков и ученых станет в дальнейшем совершенствование не
только федеративных отношений, но и самой структуры России как Федерации.
Интеграция субъектов РФ, развитие между ними политических и экономических
связей могут создать объективные условия для укрупнения субъектов РФ и
формирования Федерации с однородным составом субъектов (к примеру, равноправных республик). В этом направлении эволюция правового статуса
краев, областей уже не будет рассматриваться как особое явление, принципиально отличающееся от эволюционных изменений правового статуса
других субъектов РФ. Возможности в развитии этой тенденции, ее перспективы
с точки зрения создания стабильного и эффективного федеративного
государства должны стать, полагаю, одним из ключевых направлений научных
исследований по проблемам федеративного устройства России.
Новая Конституция или старые поправки: что лучше?
Главное правовое основание проведения такой реформы заключается в том, что эта Конституция фактически не была принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. Оно проводилось не по действовавшему тогда закону о
референдуме. Не было получено того необходимого большинства голосов, которое требовалось по Закону о референдуме. По признанию многих
специалистов, в том числе и зарубежных, были допущены многомиллионные
приписки голосов. Конституция считается принятой, но поспешность в ее
принятии проявляется буквально во всем: в неотработанности текста, уклончивых и двусмысленных формулировках, в правовой конструкции
организации государственной власти, в построении федерации. Сегодня в нашем
распоряжении находится более тридцати поправок к Конституции.
В связи с этим необходимо изложить смысл основных поправок к Конституции, которые, на мой взгляд, давно назрели.
V Первое важнейшее направление - это повышение роли парламента, в частности
Государственной Думы в осуществлении контроля за исполнением принятых законов.
V Для того чтобы наша государственная конструкция могла действовать эффективно, необходимо закрепить в Конституции контуры взаимодействия между парламентом и правительством, парламентом и исполнительной властью.
И вот здесь возникают совершенно обоснованные предложения о создании конституционных норм, делающих возможными формирование правительства парламентского большинства и контроль парламента за работой исполнительных органов.
V Третий вопрос - думаю, еще более существенный, связан с тем, что в
Конституции заложено отделение органов местного самоуправления от системы органов государственной власти. Такого не было никогда в России, и сейчас схема местного самоуправления, отделенная от государственной власти, трещит по швам. И надо эту проблему решать, причем решать серьезно.
Нельзя все время ссылаться на то, что эти органы могут быть наделены властными полномочиями. Сейчас число таких полномочий, которые делегируются местному самоуправлению, превысило сотню.
V Кстати, с точки зрения пересмотра текста Конституции большой интерес представляют оригинальные положения конституций республик и уставов субъектов в составе Российской Федерации, такие как проведение референдума по доверию президенту или главе исполнительной власти, право законодательного органа отправлять в отставку правительство или выражать недоверие премьеру либо отдельным министрам, право отзыва депутатов и многие другие. Назрела необходимость проводить сравнительные исследования не только на уровне национальных правовых систем, но и правовых систем субъектов Федерации. Можно было бы провести научно-практическую конференцию по этим вопросам либо более масштабное исследование, взяв все самое лучшее из законодательства субъектов Федерации. Так же точно из зарубежного права надо взять все то полезное, что дает демократия участия и эпоха информационной революции. Мне кажется, что это было бы очень интересно.
V И, наконец, вопрос о президентских полномочиях Соотношение или разделение властей, которое, кстати, во всем мире никогда буквально не соблюдается, по нашей отечественной традиции решили реализовать, так, чтобы довести его до абсурда. Но ведь ветви власти скорее похожи на сообщающиеся сосуды, чем на противостоящие крепости. В русской юридической науке, начиная с начала прошлого века, самые выдающиеся юристы говорили, что власть в государстве всегда едина, а разграничиваются или разделяются только функции ее осуществления. Сама конструкция такого разделения в действующей Конституции содержит много противоречий, и, прежде всего в связи с тем, что накладывает отпечаток неопределенности на функции президента.
Фактически же в Конституции 1993 г. получилось так, что российский
президент стоит над разделением властей. Одним из составителей действующей
Конституции РФ был А.А. Собчак. В 1993 г. он сказал, чем составители
руководствовались при составлении проекта нынешней Конституции: «Мы имели в
виду, что России в переходный период нужен Президент как символ
государства, как символ власти, Правительства и единства России.
Правительства могут приходить и уходить, допускать ошибки и так далее, а
Президент, избираемый на определенный срок, как раз и должен быть символом
целостности государства, неизменности этого государства, стабильности
государства, равновесия различных ветвей власти»[27].
В России же получилось так, что президент не относится ни к какой из трех
ветвей власти, а осуществляет все три из них: он может своими указами
подменять законодательную деятельность парламента; он непосредственно
руководит четвертью всех исполнительных органов (причем главными,
"силовыми" и международными ведомствами); он самолично назначает судей
федеральных судов. Таким образом, президент возвышается практически над
всеми ветвями власти.
Поэтому вопрос о полномочиях президента, особенно в его отношениях с
парламентом, правительством и судебной системой, видимо, необходимо решать
в Конституции заново.
Вот комплекс основных вопросов, возникающих в связи с Основным Законом
Российской Федерации.
Социальные ожидания, связанные с Конституцией 1993 года, оправдались лишь
частично. Уже вскоре после ее принятия обозначились «узкие места» и «сбои»
в механизме осуществления многих конституционных положений. С усилением
негативных явлений в жизни страны падает престиж Конституции, блокируется
действие некоторых ее норм и институтов, безответственное отношение к ней
своевременно не пресекается. Нарастает эскалация конституционных
правонарушений (деликтов). Конституционный деликт – это деяние (действие
или бездействие) субъекта конституционно-правовых отношений, не отвечающее
должному поведению и влекущее за собой применение мер конституционной
ответственности. Конституционный деликт имеет место и тогда, когда такое
деяние не снабжено собственными санкциями, а воспроизводится в отраслевом, допусти, уголовном законодательстве с установлением соответствующих мер
наказания.
В сфере федеративного устройства наиболее распространены конституционные
деликты, выражающиеся в нарушении конституционного разграничения предметов
ведения и полномочий Российской федерации и ее субъектов. В настоящее время
преобладают два вида нарушений Конституции РФ. С одной стороны – это
жесткий унитаризм в законах и решениях Федерации, с другой –
конфедеративные элементы в законодательстве и других решениях субъектов РФ, прежде всего республик в ее составе. Более половины федеральных законов
принимается по вопросам, не перечисленным в ст. 71 и 72 Конституции РФ.
Некоторые субъекты Федерации определяют предметы своего исключительного
ведения путем их односторонней фиксации в конституции (уставе) либо
посредством заключения договора (соглашения) с федеральными органами
государственной власти.
Остался еще один важный вопрос: сможем ли мы, наконец, принять закон о
Конституционном Собрании?
В настоящее время есть три проекта этого закона. У каждого из них имеются
и плюсы, и минусы. Одни считают, что в Конституционное Собрание должны быть
включены президент, обе палаты парламента, представители правительства и
высших судов. Другие полагают, что, наоборот, это должен быть
самостоятельный избираемый населением орган, наделенный широкими
полномочиями. Однако опыт свидетельствует, что, если мы хотим создавать
новые законы, тем более вносить поправки в Конституцию, то нужен
сравнительно небольшой по численности, но эффективно работающий орган.
Поэтому можно было бы создать широкое Конституционное Собрание, включив в
него обе палаты, но все равно потребуется сравнительно небольшая комиссия
(или рабочая палата) с приданным ей секретариатом, который мог бы работать
непосредственно над текстом Конституции.
Вообще подготовку Конституции нельзя, на мой взгляд, отдавать на откуп
юристам. Они пишут на своем "птичьем" языке, который далеко не всегда
понятен простым людям. Сегодня в праве нужен живой язык общения. А у нас
все заковано в замысловатые и нудные рамки юридических терминов. Скажем, последний избирательный закон превратился в сложнейшую юридическую
инструкцию на 230 страницах. Уяснить ее с первого раза невозможно, потому
что там слито множество правовых и сугубо технических положений, которые
трудно переваривать, даже опытному юристу.
Вот основной круг тех проблем, которые следует учитывать при принятии
новой Конституции РФ, и которые давно уже дают о себе знать.
Заключение.
В заключении хотелось бы отметить, что данная курсовая носит
постановочный характер. С точки зрения законодателя и политолога, анализирующего применение федерального законодательства в регионах, предлагаемые конституционные изменения давно уже назрели. Более того, без
внесения этих изменений в Конституцию невозможно снятие ряда накопившихся
противоречий, которые могут привести к разрушению Федерации.
В то же время необходимо комплексное осмысление всей проблемы развития
федеративных отношений. И поэтому я не являюсь сторонником принятия
отдельных поправок, я – за тщательную подготовку всего пакета
конституционных изменений, касающихся федеративного устройства нашего
государства. Здесь нужно действовать по принципу: “Не навреди!»
Для решения всего комплекса конституционных проблем необходим созыв чего-
то, подобного Конституционному совещанию (1993 г.), в работе которого
приняли бы участие представители всех ветвей, как федеральной власти, так и
субъектов Федерации. Ибо этот вопрос не может решаться путем навязывания
воли одних другим, но путем поиска согласия и компромисса в интересах
Российской Федерации.
Литература к курсовой.
1. Конституция РФ. М., 1993 г. Глава 3.
2. Договор Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Республики Татарстан» от 15 февраля 1994 г.//
Российская газета, 1994. 18 февраля.
3. Соглашение «Об общих принципах взаимоотношений между Российской
Федерацией и Чеченской Республикой»// Российская газета, 1995г. 14 декабря.
4. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга
Российской Федерации от 31 марта 1992 г.// Российская газета. 1992. 18 марта.
5. ФЗ от 24 июня 1999 г. «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ»// СЗ. 1999. № 26. Ст. 3176
6. Устав (Основной Закон) Воронежской области// Собрание законодательства
Воронежской области, т.1, Воронеж, 1997 г.
7. Синюков В. И. О форме федерации в России// Государство и право. 1993.
№5. С. 28-35.
8. Смирнов Ю. М. О проблемах реализации Федеративного договора//
Государство и право. 1993, .№12. С. 13-17.
9. Мухаметшин Ф. X. Российский федерализм: проблемы формирования отношений нового типа// Государство и право. 1994. №3. С. 49-59.
10. Умнова И. А. Эволюция правового статуса края, области как субъекта РФ//
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: конспект, решебник по русскому языку класс.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата