Уголовное право буржуазных государств новейшего времени
Категория реферата: Рефераты по праву
Теги реферата: вулканы доклад, реферат на тему право
Добавил(а) на сайт: Ясев.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата
Действующее уголовное право Англии знает двоякого рода источники -
судебные прецеденты и законы. Судебные прецеденты опубликованы сборниках
старого и нового времени, большинство из которых признаны официальными и на
них можно ссылаться в суде. Важным современным сборником общего характера
являются выходящие с 1866 г. Судебные отчеты. Особое значение имеют также
Сборники судебных решений по уголовным делам и Отчеты по уголовной
апелляции (с 1909 г.). Законами со времени укрепления конституционной
монархии являются решения парламента, издаваемые с согласия короля в
качестве законов. Для некоторых областей уголовного права (например, в
отношении нищенства и проституции) имеют значение местные статуты.
Развитие уголовного права Англии в XX веке отражало и меняющиеся
общественные условия, в том числе рост преступности. Необходимость
перестройки уголовной политики повлекла за собой реформу уголовного права.
Наиболее серьезная перестройка английского уголовного права произошла во
второй половине XX в., особенно после создания в 1965 г. Правовой комиссии, поставившей своей задачей подготовку кодификации права Англии. Особенно
энергично комиссия осуществляла кодификационные работы в области уголовного
права. К 1985 г. был подготовлен даже проект уголовного кодекса, опубликованный для ознакомления с ним широкой общественности. Однако
принятие этого кодекса затормозилось. Имея в виду в конечном счете
кодификацию уголовного права, Правовая комиссия и парламент проделали
большую предварительную работу по систематизации уголовного права Англии. В
60—80-е гг. был принят целый ряд важных актов по вопросам общей части
уголовного права. Особое место здесь занял Закон об уголовном праве 1967
г., который отменил ставшее анахронизмом традиционное деление всех
преступлений на фелонию и мисдиминор. Еще ранее, в 1945 г., была упразднена
и такая средневековая категория преступлений, как измена (тризн). В
результате целого ряда актов (Закон о преступном покушении 1981 г., Закон
об исправлении правонарушителей 1974 г., серия законов об уголовном
правосудии — 1982, 1988, 1991 гг. и др.) подавляющее большинство институтов
общей части уголовного права оказалось существенным образом
реформированным, старинные правила общего права были потеснены. Они
сохранили за собой регулирование таких институтов, как нападение, неоконченное преступление, определение характера вины, но большинство
составов преступлений было закреплено в статутном праве (Законы о краже
1968 и 1978 гг., Закон о подлогах и фальшивомонетничестве 1981 г.). В
результате активной деятельности парламента в сфере уголовной политики к 90-
м гг. XX в. лишь небольшое число отдельных видов преступлений оказалось в
сфере регулирования общего права. В их числе: недонесение об измене, отдельные виды убийств. Основная же масса составов преступлений
определяется теперь статутами.
Общая часть
Преступление
Все преступные деяния делятся в английском уголовном праве на два рода по процессуальному признаку, именно по порядку их преследования, который соответствует большей или меньшей тяжести преступлений; для одних установлен порядок преследования с обвинительным актом, для других – порядок суммарной юрисдикции без обвинительного акта. Так как первый род преступных деяний принято называть собственно преступлением, то всю вторую обширнейшую группу преступных деяний можно было бы назвать проступками; в английской юридической литературе для них соответствующего наименования не существует: по процессуальному признаку они называются “суммарными” преступными деяниями.
Во второй половине XX века в законодательном порядке была введена
новая классификация преступных деяний. Это прежде всего выделение более
серьезных преступлений, за которые устанавливалось наказание в виде лишения
свободы на срок свыше 5 лет. Для преступлений этой группы была установлена
упрощенная процедура ареста подозреваемого. Для остальных преступлений, как
менее общественно опасных, такая процедура ареста не предусматривалась. В
Законе о преступлении (наказаниях) 1997 г. говорится о серьезных
преступлениях. Преступление, совершенное в Англии и Уэльсе, признается
серьезным, если оно является одним из следующих, а именно: а)
покушением, сговором или подстрекательством к тяжкому убийству; б)
преступлением, согласно параграфу 4 Закона о
преступлениях против личности 1861 г. (подстрекательство к тяжкому
убийству); в) простым убийством; г) преступлением, согласно параграфу 18
Закона о преступлениях против личности 1861 г. (умышленное ранение или
причинение тяжких телесных повреждений); д) изнасилованием или покушением
на изнасилование; е) преступлением, согласно параграфу 5 Закона о половых
преступлениях 1956 г. (половые сношения с девушкой в возрасте до 13 лет);
ж) преступлением, согласно параграфу 16 (владение огнестрельным оружием с
намерением причинить вред), параграфу 17 (сопротивление аресту) или
параграфу 18 (ношение огнестрельного оружия с преступным намерением)
закона об огнестрельном оружии 1968 г.; и) ограблением, если во время
совершения преступления преступник владел огнестрельным оружием или его
имитацией в значении данного Закона.
До известного времени собственно преступления делились на три группы, для которых в русском языке нет никаких соответствующих наименований; это преступления, составляющие “тризн”, “фелонию” и “мисдиминор”.
Английское “тризн” является наименованием определенной группы преступлений, которое обнимает и такие посягательства на внешнюю государственную безопасность, которые по-русски могли бы быть названы государственной измены, и такие, которые с точки зрения наших правовых представлений никак не могут быть под понятие измены. Это посягательства на личность короля, наследника престола и даже на некоторых высших должностных лиц. Наименование этих посягательств изменой соответствует воззрению феодальной эпохи, согласно которому все население государства состояло, кроме короля и его семейства, из подданных короля и обязанности подданных по отношению к королю выводились из долга верности.
Закон об уголовном праве от 21 июля 1967 г., вступивший в силу с 1
января 1968 г., упразднил деление преступлений на тризн, фелонию и
мисдиминор. Производство во всех случаях осуществляется по правилам, ранее
предусмотренным для “мисдиминоров”. “Фелония» - термин феодального права, которым называлось всякое нарушение обязанностей вассала по отношению к
сюзерену и наоборот. Есть указание и на соответствующие признаки фелонии:
кроме конфискации имущества, это то, что “фелония» (за исключением мелкой
кражи) в отличие от “мисдиминора” каралась смертью и лицо, обвинявшееся в
“фелонии” не имело права вызывать свидетелей защиты, а также пользоваться
помощью адвоката. Если первоначально “фелонией” называется отказ в
повиновении сюзерену, когда таковое требовалась (нанесение ему побоев и
т.п.), то с течением времени значение “фелонии”, как влекшие за собой
конфискацию имущества, получили самоубийство, разбой, изнасилование и пр.
До последнего времени (1967 г.) “фелонией” считались все те преступления, которые ранее по общему праву влекли за собой конфискацию имущества, кроме
того любой статут мог объявить “фелонией” любое преступление.
За исключением “тризн” все преступления, которые не подходят под
понятие “фелонии”, составляли группу “мисдиминор” (букв. - проступок).
Перечень практических последствий связанных с делением преступлений на три
группы, уместен в повествовании об английском уголовном праве лишь потому, что он сразу вводит в “стиль английского” уголовного права, дает
представление о чрезвычайной сложности и казуистичности его норм. Отметим
наиболее важные последствия квалификации деяния как “фелонии” или
“мисдиминора”:
1) В отношении соучастия при “фелонии” различалось соучастие главное и дополнительное с различной ответственностью для соучастников. При “мисдиминоре” все участники отвечали одинаково.
2) В отношении ответственности за недонесение. Недонесение о преступлении составляло самостоятельное преступление, если кто- либо не донес о “тризн” или “фелонии”, к которым сам он не имел никакого отношения, и не составляло преступления, если лицо знало и не довело до сведения властей о “мисдиминоре”.
3) В отношении освобожденных под поручительство . Обвиняемый в
“тризн” или “фелонии” не имел права требовать освобождения под поручительство, а обвиняемый в “мисдиминоре” имел абсолютное право на освобождение под поручительство.
4) В отношении ареста подозреваемых в преступлении лиц. Всякий мог без судебного приказа арестовать лицо, относительно которого имелись разумные основания подозревать, что им совершены “тризн” или “фелония”. Но такого права ареста без судебного приказа не существовало (за некоторыми исключениями) в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления, составляющего
“мисдиминор”.
5) В отношении наказания. Среди преступлений, составляющих только
“мисдиминор”, не было несших за собой смертную казнь. Лицо, приговоренное за “тризн” или “фелонию”, в ряде случаев теряло право иска в гражданском суде и право распоряжаться своим имуществом.
Таким образом упразднение деления преступлений на “фелонию” и ”мисдиминор”
стало существенным прогрессивным шагом английского уголовного
законодательства, поскольку это значительно облегчило деятельность не
только правоохранительным органам, но и судам.
Субъект преступления
Английское право не безусловно исключает юридические лица из числа
возможных субъектов преступления. Корпорация не может быть привлечена к
ответственности за деяние, влекущее за собой личное наказание. Но
корпорация может быть осуждена и подвергнута денежному штрафу за
“пасквиль”, за причинение вреда или за проявившееся в бездействии или
злоупотреблении властью нарушение какой-либо обязанности, возложенной
законом. Хотя твердых правовых критериев уголовной ответственности
юридических лиц английское право не выработало.
Лицами, которые освобождаются от уголовной ответственности в силу
занимаемого ими положения, являются: 1) Король, который “не может совершить
преступления” ибо ”его воля слишком совершенна, чтобы творить неправду”. 2)
Послы и лица, входящие в состав служебного персонала посольства
иностранного государства. В случае освобождения дипломатического
представителя от занимаемой им должности он немедленно утрачивает
привилегию безответственности за преступное деяние, какое может быть им
совершено.
Основным вопросом в учении о субъекте преступления - физическом лице является вопрос о невменяемости. По английскому праву невменяемость может быть обусловлена возрастом, душевной болезнью, опьянением.
Невменяемость по возрасту определяется в зависимости от принадлежности
несовершеннолетнего к одной из трех возрастных групп. Малолетние дети в
возрасте до 10 лет (ст. 16 Закона 1963 г.) освобождаются от уголовной
ответственности, т. к. в отношении их действует неопровержимая презумпция
неспособности отвечать за свои действия. Для малолетних в возрасте от 10 до
14 лет презумпция невменяемости становится опровержимой, т. к. действует
принцип римского права “злонамеренность восполняет недостаток возраста”.
Несовершеннолетних в возрасте от 14 до 21 года несут ответственность в
полном объеме, и их возраст служит основание для смягчения наказания или
помещения их в особые заведения для несовершеннолетних. По закону об
убийствах 1957 г. лица, не достигшие 18-летнего возраста в момент
совершения преступления, могут быть приговорены лишь к лишению свободы на
определенный срок, но не могут быть приговорены к смертной казни и к
пожизненному лишению свободы за преступления, предусмотренные этим законом.
Статья 17 Закона о правосудии по уголовным делам 1948 г. предусматривает, что тюремное заключение применяется к несовершеннолетним до 21 года, только
если суд признает, что никакие иные методы воздействия не принесут
необходимого результата.
Критерий невменяемости вследствие душевной болезни обвиняемого
определяется доктриной, изложенной совещанием судей в 1843 г., согласно
которой “для того чтобы ссылка на душевную болезнь могла послужить
аргументом для защиты, должно быть ясно доказано, что во время совершения
преступления обвиняемый действовал под влиянием такого дефекта сознания, проистекающего из душевной болезни, при котором он не мог понимать природы
и свойства совершаемого им действия, или, если он это понимал, но не мог
отдавать себе отчета в противозаконности того, что он совершает”.
Безмотивность преступления не служит основанием для заключения о душевной
болезни. Доктрина 1843 г. различала также полное и частичное
помешательство, причем за основание для признания лица невменяемым
принимается, как правило, только полное помешательство. Необходимо
отметить, что Доктриной 1843 г. установлена презумпция вменяемости, обязанность опровержения которой возлагается на защиту. Даже в том случае, когда душевная болезнь обвиняемого установлена, предполагается, что он
совершил преступление в светлый промежуток, пока противное не будет
доказано. По Закону об уголовном судопроизводстве по делам о невменяемых от
31 августа 1964 г. душевнобольной, совершивший преступление, признается
“невиновным ввиду невменяемости”. От сумасшедших или помешанных отличаются
умственно дефективные, поскольку в отношении последних вместо приговора о
наказании самим судом может быть сделано распоряжение о помещении его в
специальное учреждение или об отдаче его под наблюдение. Существенные
изменения в правовое регулирование вопроса о невменяемости внес закон 1957
г. об убийствах, который допустил при обвинении в тяжком убийстве
возможность для защиты ссылаться на уменьшенную вменяемость. Статья 23
закона об ответственности за убийство 1957 г. устанавливает, что: 1) если
лицо совершает убийство или участвует в совершении убийства, оно не может
быть осуждено за тяжкое убийство, если в его психике имеются отклонения от
нормы, значительно ослабляющие его возможность отвечать за свое поведение;
2) при обвинении в тяжком убийстве защита должна доказать, что обвиняемый
по указанным выше основаниям не должен нести ответственности за тяжкое
убийство; 3) при соблюдении этих условий обвиняемый независимо от того, был
он исполнителем или соучастником, вместо ответственности за тяжкое убийство
несет ответственность за простое убийство; 4) однако, такое смягчение
ответственности не распространяется на квалификацию действий других
участвовавших в убийстве лиц.
Опьянение очень долго считалось в английском праве обстоятельством, увеличивающим ответственность и никогда не освобождающим от нее. Однако
дальнейшее развитие права существенно изменило это положение. Вопрос о
значении опьянения был подвергнут подробному рассмотрению палатой лордов в
1920 г. При этом было сформулировано положение, согласно которому, если в
результате чрезмерного употребления алкоголя наступит состояние душевной
болезни, вопрос об уголовном преследовании разрешается совершенно так же, как он решается при душевной болезни, наступившей вследствие какой-либо
другой причины. Применительно к убийству было высказано, что, если будет
установлено, что обвиняемый вследствие опьянения не мог иметь отчетливо
сознанного намерения убить или причинить телесное повреждение, но в то же
время он не был вполне лишен сознания того, что он делает, он подвергается
наказанию не за умышленное, а за неосторожное убийство. По закону 1898 г., если суд найдет, что лицо, преданное суду по обвинительному акту и
осужденное за преступление, наказуемое тюрьмой или каторгой, совершило
преступление под влиянием опьянения или что опьянение было фактором, способствовавшим совершению преступления, и если притом обвиняемый сам
признает, или присяжные заседатели признают, что он – привычный пьяница, то
такое лицо может быть в дополнение к наказанию или вместо наказания
помещено в реформаторий для пьяниц на срок не выше трех лет. По тому же
закону на срок не свыше трех лет может быть помещено в реформаторий для
пьяниц лицо, осужденное в суммарном порядке не менее трех раз в течение
года за определенные проступки, связанные с пьянством, если оно будет
признано привычным пьяницей.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: экзамены, воспитание реферат.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата