Правовые системы мира
Категория реферата: Рефераты по теории государства и права
Теги реферата: докладная записка, бесплатные рефераты на тему
Добавил(а) на сайт: Belomestnyh.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница реферата
Понятие «правовая система» имеет существенное значение для
характеристики права той или иной конкретной страны. Обычно в этом случае
говорится о «национальной правовой системе», например, Великобритании,
Германии, и т.д.
I.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
Различия между правом разных стран значительно уменьшаются, если исходить не из содержания конкретных норм, а из их более постоянных элементов, использованных для создания, толкования, оценки норм. Сами нормы могут быть бесконечно разнообразны, но способы их выработки, систематизации, толкования показывают наличие некоторых типов, которых не так уж много. Поэтому возникла группировка правовых систем в "семьи".
Категория «правовая семья» служит для обозначения группы правовых
систем, имеющих сходные юридические признаки, позволяющие говорить об
относительном единстве этих систем. Это сходство является результатом их
конкретно-исторического и логического развития.
Заслуживает поддержки подход западных компративистов, отрицающих типологию
правовых систем единственно по признаку их классовой сущности. При
классификации они используют различные факторы, начиная с этических, расовых, географических, религиозных и заканчивая юридической техникой и
стилем права. Отсюда множество классификаций. Одна из самых популярных —
классификация правовых семей, данная Рене Давидом[1]. Она основана на
сочетании двух критериев: идеологии, включающую религию, философию, экономические и социальные структуры, и юридической техники, включающие в
качестве основной составляющей источники права.
Р. Давид выдвинул идею трихотомии - выделения трех основных семей: романо-германской, англо-саксонской, и социалистической. К ним примыкает остальной юридический мир, который получил название «религиозные и традиционные системы».
Другая классификация была предложена К. Цвайгертом и Г. Котцем[2].
В основу этой классификации положен критерий «правового стиля».
«Стиль права» по мнению авторов, складывается из пяти факторов:
происхождение и эволюция правовых систем, своеобразие юридического
мышления, специфические правовые институты, природа источников права и
способы их толкования, идеологические факторы. На основе этого различаются
следующие «правовые круги»: романский, германский, скандинавский, англо-
американский, социалистический, право ислама, индуистское право. По
существу, получен тот же результат, что и у
Р. Давида.
При этом, во всех случаях, не учитывается марксистско-ленинская
типология права, в основе которой лежит критерий общественно-экономической
формации (рабовладельческое право, феодальное право, буржуазное право, социалистическое право). А.Х. Саидов полает, что только единство глобальной
марксистско-ленинской типологии и внутритиповой классификации правовых
систем, дает возможность составить целостное представление о правовой карте
мира. Он выделяет внутри буржуазного типа права восемь правовых семей:
романо-германскую, скандинавскую, латиноамериканскую, правовую семью
«общего права», и дальневосточную правовую семью[3]. Они рассматриваются
наряду с семьей социалистического права. В пределах социалистической
правовой семьи, теперь уже в историческом аспекте, существовали
относительно самостоятельные группы: советская правовая система, правовые
системы соцстран Европы, правовые системы соцстран Азии, и правовая система
республики Куба.
Таким образом, существует несколько точек зрения на классификацию правовых систем настоящего и недалекого прошлого.
Теперь рассмотрим более подробно основные правовые семьи.
ГЛАВА II ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО
II.1 РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ
Романо-германская правовая семья или система континентального права
(Франция, Германия, Италия, Испания и т.д.) имеет длинную юридическую
историю. Она сложилась в Европе в результате усилий ученых европейских
университетов, которые выработали и развили, начиная с XII века на базе
кодефикации императора Юстиниана общую для всех юридическую науку, приспособленную к условиям современного мира.
Р. Давид подчеркивает, что романо-германская правовая семья в своем
историческом развитии не была продуктом деятельности феодальной
государственной власти (в этом ее отличие от формирования английского
«общего права»), а была исключительно продуктом культуры, независимым от
политики[4]. Это в какой-то мере верно по отношению к первой, доктринальной
стадии рецепции. О следующей стадии, когда римское право (а точнее право, основанное на римском) воспринималось законодателем, этого сказать нельзя.
Формирование романо-германской правовой семьи было подчинено общим, закономерным связям права с экономикой и политикой, и не может быть понято
вне учета сложного процесса развития капиталистических отношений в недрах
феодального общества, прежде всего отношений собственности, обмена, перехода от внеэкономического к экономическому принуждению. Здесь на первый
план выдвинуты нормы и принципы права, которые рассматриваются как правила
поведения, отвечающие требованиям морали и прежде всего справедливости.
Юридическая наука видит свою основную задачу в том, чтобы определить, какими должны быть эти нормы.
Рецепция римского права привела к тому, что еще в период феодализма правовые системы европейских стран - их правовая доктрина, юридическая техника приобрели определенное сходство.
Начиная с XIX века основным источником (формой) права, где господствует эта семья является закон. Буржуазные революции коренным образом изменили классовую природу права, отменили феодальные правовые институты, превратили закон в основной источник права.
«Закон образует как бы скелет правопорядка, охватывает все его аспекты, а жизнь этому скелету, в значительной степени придают иные факторы. Закон не рассматривается узко и текстуально, а зачастую зависит от расширительных методов его толкования, в которых проявляется творческая роль доктрины и судебной практики. Юристы и сам закон теоретически признают, что законодательный порядок может иметь пробелы, но пробелы эти практически не значительны».
Во всех странах романо-германской семьи есть писаные конституции, за нормами которых признается высшая юридическая сила. Она выражается как в соответствии конституции законов и подзаконных актов, так и в установлении большинством государств судебного контроля за конституционностью обычных законов. Конституции разграничивают компетенцию различных государственных органов в сфере правотворчества и в соответствии с этой компетенцией проводят дифференциацию различных источников права.
В романо-германской юридической доктрине и, главным образом, в
законодательной практике различают три разновидности обычного закона:
кодексы, специальные законы (текущее законодательство) и сводные тексты
норм. В большинстве континентальных стран приняты и действуют: гражданские
(либо гражданские и торговые), уголовные, гражданско-процессуальные, уголовно-процессуальные и некоторые другие кодексы.
Система текущего законодательства также весьма разнообразна. Законы регулируют отдельные сферы общественных отношений, например, акционерные законы. Число их в каждой стране велико. Особое место занимают сводные тексты налогового законодательства.
Среди источников романо-германского права велика (и все более возрастает) роль подзаконных актов: регламентов, административных циркуляров, декретов министров и других.
В наши дни, как и в прошлом, в романо-германской правовой семье доктрина составляет весьма жизненный источник права. Она влияет как на законодателя, так и на правоприменителя (например, используется в толковании законов).
Своеобразно положение обычая в системе источников романо-германского
права. Он может действовать не только в «дополнение к закону», но и «кроме
закона». Возможны ситуации, когда обычай занимает положение «против закона»
(например в Италии, в навигационном праве, где морской обычай превалирует
над нормой гражданского кодекса). В целом, однако, сегодня за редким
исключением обычай потерял характер самостоятельного источника права.
По вопросу о судебной практике, как источника романо-германского права
позиция доктрины весьма противоречива. Несмотря на это можно сделать вывод
о возможности отнесения судебной практики к числу вспомогательных
источников. В первую очередь это касается «кассационного прецедента».
Кассационный суд - это высшая инстанция. Поэтому, в сущности и «простое»
судебное решение, основанное, например, на аналогии или на общих принципах, благополучно пройдя «кассационный этап», может восприниматься другими
судами при решении подобных дел, как фактический прецедент. Здесь можно
говорить о судебном прецеденте как о некотором исключении, не затрагивающем
исходного принципа господства закона. Является принципиально важным, что
суды не превращаются в законодателя.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: теория государства и права шпаргалки, курсовик, доклади по биологии.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница реферата