Правовые системы современности
Категория реферата: Рефераты по теории государства и права
Теги реферата: диплом, страна реферат
Добавил(а) на сайт: Anton.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата
Эта новая кодификация ослабила принцип верховенства законов-кодексов в
его традиционном понимании. Второй удар по престижу закона нанесла
Конституция 1958 года ,перевернувшая «классическое»распределение
компетенции между законодательной и исполнительной властями. Конституция
перечислила круг вопросов, входящих в компетенцию парламента и тем самым
ограничила сферу его законодательной деятельности. И, наоборот, компетенция
исполнительной власти существенно расширилась, и соответственно возросли
удельный вес и значение ее актов в системе источников права.
Весьма своеобразное место в системе источников французкого права занимает обычай. Он может действовать как “secundum lege” так и “praeter lege”.
В первом случае обычай в качестве источника права применяется наиболее часто в вопросах собственности и договора, где необходимо использовать нормы права при решении конкретных дел определенного географического региона или профессиональной среды.
Во втором случае он применяется, чтобы дополнить писаное право, если оно недостаточно или неясно выражено. Это применение наиболее часто встречается в трудовом и торговом праве.
Во французкой правовой системе в качестве самостоятельного источника
права признаются и общие принципы права. Их роль особенно важна тогда, когда в законодательной структуре имеются существенные пробелы, что
наиболее наглядно прослеживается в области административного права.
Административные суды и Государственный совет в силу некодифицированности
административного законодательства наиболее часто отсылаются на общие
принципы права.
Во французской юридической литературе источники права делятся на две
основные группы: первичные (основные) и вторичные (дополнительные).
В первую группу (основных) источников права —входит государственный
нормативный акт. Ко вторичным (дополнительным) источникам относят судебные
решения.
Судебная практика сыграла важную роль в развитии французкого права, а современная законодательная практика еще более широко открывает ей дорогу для правотворчества в виде индивидуальных и общих норм. Из простого толкователя закона и унификатора собственных решений — а именно такую роль отводит судебной практике теория разделения властей — она превратилась сегодня в источник французского права, хотя и дополнительный, по мнению французских авторов, ”источник в рамках закона”.
Решения Кассационного суда, Государственного совета, Конституционного совета в определеенной степени начинают играть роль, близкую английскому прецеденту. Судья хотя и не обязан жестко следовать существующей практике и сохраняет в определенной степени свободу решать иначе, все же находится под сильным влиянием авторитета предыдущих судебных решений.
Германия
В ФРГ, как и во Франции, основой, действующего права являются кодексы.
Как и во Франции они неоднократно изменялись, в частности после 2-й мировой
войны, когда из них были исключены новеллы, внесенные во времена нацизма.
Однако, значительная часть изменений в праве ФРГ внесена не через кодексы, а с помощью специальных законов, регламентирующих различные сферы жизни
общества. Большинство из этих законов принято после образования ФРГ в
1949г., но есть и такие, которые подобно кодексам восходят к более давним
временам. Как и в других капиталистических странах, в ФРГ наблюдается
постоянная тенденция к увеличению удельного веса среди источников права
подзаконных актов, прежде всего правительственных. Однако, в отличие от
Франции, Основной закон ФРГ 1949г. не признает за исполнительной властью
право на автономную регламентацию и запрещает практику декретов-законов.
Правительственные и иные подзаконные акты в ФРГ могут быть изданы только в
рамках исполнения законов, хотя на практике встречались и исключения из
этого правила. ФРГ не знает консолидированных кодексов «нового
типа»подобных тем, которые так распространены во Франции.
Роль обычая в частном праве Германии примерно такова же как и во
Франции. Он имеет значение только в узкой среде,не охваченной кодификацией.
Что касается публичного права, то здесь его роль меньше чем во Франции, что
связано во-первых, с более широкой конституционно-правовой регламентацией в
сфере действия государственного права, а во-вторых с тем, что
государственные структуры Германии имеют не столь значительную историю как
во Франции, где соответственно более значительна роль исторически
сложившихся обычаев и обыкновений в сфере конституционного права.
Особенно большие различия обнаруживаются в свете той весомой роли, которую в государственных структурах Германии Конституционный Суд. Его
решения-это источник права, стоящий наравне с законом. Его толкования
законов, изданных парламентом, обязательны для всех органов, в том числе и
для суда. Если у обычного суда возникают сомнения в конституционности
подлежащей применению нормы, он приостанавливает дело, обращается с
запросом в Конституционный Суд, а затем решает дело в соответствии с
заключением Конституционного Суда. Во Франции нет ничего подобного.
Конституционный Совет, существующий в этой стране, имеет более ограниченную
компетенцию. Ему предоставленно право предварительного контроля за
конституционностью еще не вступивших в силу законопроектов и, следовательно, он не может оказать влияние на применение уже действующих
законов и иных нормативных актов, как это имеет место в Германии, а тем
самым и на судебную практику. Суды не имеют права обращаться в
Конституционный Совет.
Система источников права в Германии — и здесь еще одно отличие от
французской системы — отражает федеральный характер государственного
устройства страны. Федеральное право имеет приоретет над правом земель
(ст.31 Основного Закона ФРГ 1949г.) Однако приоретет федерального права не
следует переоценивать, так как, с одной стороны, земли участвуют через
бундесрат в федеральном нормотворчестве, а с другой — законодательная
компетенция федерации ограничена определенными рамками. Так, по Основному
Закону, вопросы, не отнесенные к исключительной или совместнодействующей
законодательной компетенции федерации, остаются в компетенции земель.
На другую группу вопросов распростроняется так называемая ограниченная
законодательная компетенция федерации. Здесь речь идет о «каркасном»
законодательстве, т.е. федерация может издавать только общие положения
(законы-рамки), а право издания детальных законодательных актов закреплено
за землей. В целом однако действует правило, согласно которому в случае
расхождения федерального закона и закона земли, превалирует первый.
Отличии между французской и германской системами существуют и в
международном праве. Так согласно статье 25 Конституции ФРГ 1949г. «общие
нормы международного права являются составной частью права Федерации. Они
имеют преимущество перед законом и непосредственно порождают права и
обязанности для жителей федеральной территории». Влияние международного
права отражено в праве Германии значительно более четко, чем во Франции, где оно также признается, но но выражено Конституцией в более умеренной
форме, ибо Конституция говорит (ст.55) не о нормах международного права, а
«о договорах и соглашениях, должным образом ратифицированных или
одобренных».
Хотелось бы подчеркнуть, что различные страны романо-германской правовой семьи объеденены в настоящее время единой концепцией, согласно которой, первостепенная роль пренадлежит закону. Тем не менее набюдаются и существенные различия между системами этих стран, которые касаются конституционного контроля, кодификации, различной роли закона и регламента, толкования закона.
Англосаксонская правовая система
Система общего права была создана в Англии после норманнского завоевания главным образом в процессе деятельности королевских судов.
Семья общего права включает помимо права Англии, которое было ее основой, правовые системы всех стран английского языка. Влияние общего права было значительным также во многих, если не во всех, странах, которые политически были связаны с Англией.
История общего права до XVIII в. – исключительно история английского права, затем она разделилась на системы права США, Индии, других английских колоний, постепенно завоевавших независимость.
Строго говоря, сфера применения английского права ограничивается
Англией и Уельсом. Оно не является ни правом Соединенного Королевства, ни
правом Великобритании, так как Северная Ирландия, Шотландия, острова Ла-
Манша и остров Мэн не подчиняются английскому праву. Однако английское
право занимает доминирующее место в семье общего права, оно является
моделью правовых систем стран семьи общего права.
История развития
В истории англосаксонского права можно выделить четыре основных периода: до норманнского завоевания (1066 г.); от 1066 г. до установления династии Тюдоров (1485 г.) – период становления общего права, когда оно утверждалось, преодолевая сопротивление местных обычаев;
1485 – 1832 гг. – расцвет общего права, однако оно было вынуждено пойти на компромисс с дополнительной правовой системой, что нашло свое выражение в «нормах справедливости»;
1832 г. – наши дни – общее право встретилось с невиданным развитием законодательства, и должно было приспособиться к обществу, где постоянно усиливаются позиции государственной администрации.
Особенности происхождения
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: ответы по тетради, сочинение евгений онегин, диплом купить.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата