Шпоры по ТГП
Категория реферата: Рефераты по теории государства и права
Теги реферата: ответы гиа, время реферат
Добавил(а) на сайт: Krasnopjorov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
Правовая система — широкая реальность, охватывающая собой всю совокупность
внутренне согласованных, взаимосвязанных, социально однородных юридических
средств (явлений), с помощью которых официальная власть оказывает
регулятивно-организующее и стабилизирующее воздействие на общественные
отношения, поведение людей (закрепление, регулирование, дозволение, связывание, запрещение, убеждение и принуждение, стимулирование и
ограничения, превенция, санкция, ответственность и т.д.). Это комплексная, интегрирующая категория, отражающая всю правовую организацию общества, целостную правовую действительность. По меткому выражению французского
правоведа Ж. Карбонье, правовая система — это «вместилище, средоточие
разнообразных юридических явлений». Он отмечает, что юридическая социология
прибегает к понятию «правовая система» для того, чтобы охватить весь спектр
явлений, изучаемых ею. Если бы выражение «правовая система» было лишь
простым синонимом объективного (или позитивного) права, то его значение
было бы сомнительным'. Право — ядро и нормативная основа правовой системы, ее связующее и цементирующее звено. По характеру права в данном обществе
легко можно судить о сущности всей правовой системы этого общества, правовой политике и правовой идеологии государства. Помимо права как
стержневого элемента правовая система включает в себя множество других
слагаемых: правотворчество, правосудие, юридическую практику, нормативные, правоприменительные и правотолкующие акты, правоотношения, субъективные
права и обязанности, правовые учреждения (суды, прокуратура, адвокатура), законность, ответственность, механизмы правового регулирования, правосознание и др. Исчерпывающий их перечень дать затруднительно, поскольку правовая система — сложное, многослойное, разноуровневое, иерархическое и динамическое образование, в структуре которого есть свои
системы и подсистемы, узлы и блоки. Многие ее составляющие выступают в виде
связей, отношений, состояний, режимов, статусов, гарантий, принципов, правосубъектности и других специфических феноменов, образующих обширную
инфраструктуру или среду санкционирования правовой системы. Если говорить о
ее блоках, то можно выделить такие, как нормативный, правообразующий, доктринальный (научный), статистический, динамический, блок прав и
обязанностей и др. Между ними существуют многочисленные горизонтальные и
вертикальные связи и отношения. Все это отражает сложный правовой уклад
данного общества. Категория правовой системы относительно новая в нашей
литературе, она вошла в научный обиход лишь в 80-е годы и раньше
практически не использовалась, хотя зарубежные исследователи, особенно
французские и американские, уже давно и активно оперируют этим понятием.
Сама эта конструкция почти не представлена в учебных программах и курсах по
теории государства и права, другим дисциплинам. Ценность понятия правовой
системы заключается в том, что оно дает дополнительные (и немалые)
аналитические возможности для комплексного анализа правовой сферы жизни
общества. Это новый, более высокий уровень научной абстракции, иной срез с
правовой действительности и, следовательно, иная плоскость ее рассмотрения.
Преимущество названного подхода состоит в том, что, будучи предельно
широким, он призван отразить в целостном виде общую панораму правового
пространства — тот сложный юридический мир, в котором постоянно находятся, вращаются участники социального общения. Входящие в правовую систему
компоненты неодинаковы по своему значению, юридической природе, удельному
весу, самостоятельности, степени воздействия на общественные отношения, но
в то же время они подчинены некоторым общим закономерностям, характеризуются единством. Понятия правовой системы и правовой надстройки
очень близки, но не идентичны, не взаимозаменяемы. Правовая система более
гибко и полно отражает структуру правовой материи, все ее мельчайшие связи,
«капилляры», в то время как правовая надстройка традиционно понимается как
единство трех компонентов: взглядов, отношений, учреждений. Правовая
система и правовая надстройка различаются по своему содержанию, элементному
составу, гносеологическим функциям, социальному назначению, роли в
общественной жизни, характеру детерминации материальными и иными факторами, генезису. Правовая система — более дробная и более дифференцированная
категория; она многоэлементна, полиструктурна, иерархична. Право, как уже
подчеркивалось, — эпицентр правовой системы. Юридические нормы, будучи
обязательными эталонами общественно необходимого поведения, опираясь на
возможность государственного принуждения, выступают интегрирующим и
цементирующим началом. Это своего рода каркас, несущие конструкции правовой
системы, без которых она могла бы превратиться в простой конгломерат
элементов, не связанных между собой единым нормативно-волевым началом.
Согласованность и координация между ними оказались бы в значительной мере
ослабленными. Особенно это касается конституционных норм, играющих в
правовой системе опорную приоритетную роль. Сама Конституция венчает собой
все законодательство, выступает правообразующим ядром, устанавливает виды
юридических актов, их соотношение, субординацию, способы разрешения
коллизий между ними, служит главным ориентиром в деле организации правового
регулирования в стране2. Нормы права вместе с порождаемыми ими
правоотношениями — это необходимые крепления, связки правовой системы. Но
право — тоже система, и притом наиболее устойчивая и дисциплинирующая, содержащая в себе четкие оценочные критерии. Это — базовая система в
системе. Являясь первичными клеточками правовой системы, юридические нормы
и составляют ее первооснову, придают ей жизненные силы. Именно через эти
нормы достигаются прежде всего основные цели правового регулирования. Право
доминирует в правовой системе, играет в ней роль консолидирующего фактора,
«центра притяжения». Все другие ее элементы являются фактически
производными от права. И всякие изменения в нем неизбежно порождают
изменения во всей правовой системе или по крайней мере во многих ее частях.
Иными словами, правовая система общества не охватывается и не может быть
охвачена понятием права даже и в широком (социологическом) смысле, подобно
тому как политическая система не исчерпывается понятием государства.
Безусловно, «для характеристики правовой системы решающее значение имеет
сущность и содержание права, но из этого не следует, что любую правовую
систему достаточно свести к праву»
25. Классификация правовых систем. Основные правовые семьи народов.
Исторически в каждой стране действуют свои правовые обычаи, традиции, законодательство, юрисдикционные органы, сформировались особенности
правового менталитета, правовой культуры. Правовое своеобразие стран
позволяет говорить об их самобытности, о том, что каждая из них образует
свою правовую систему — совокупность всех правовых явлений (норм, учреждений, отношений, правосознания), существующих в ее рамках (правовая
система в узком смысле). Однако наряду с особенностями, отличиями в этих
правовых системах можно заметить и общие черты, элементы сходства, которые
позволяют группировать их в "правовые семьи" (правовые системы в широком
смысле), объединяющие несколько родственных в правовом отношении стран.
Существует несколько критериев объединения, классификации правовых систем
различных государств. 1. Общность генезиса (возникновения и последующего
развития). Иначе говоря, системы связаны между собой исторически, имеют
общие государственно-правовые корни (произрастают из одного древнего
государства, основаны на одних и тех же правовых началах, принципах, нормах). 2. Общность источников, форм закрепления и выражения норм права.
Речь идет о внешней форме права, о том, где и как фиксируются его нормы (в
законах, договорах, судебных решениях, обычаях), об их роли, значении, соотношении. 3. Структурное единство, сходство. Правовые системы стран, входящих в одну правовую семью, должны обладать сходством структурного
построения нормативно-правового материала. Как правило, это находит
выражение на микроуровне — на уровне строения нормы права, ее элементов, а
также на макроуровне — на уровне строения крупных блоков нормативного
материала (отраслей, суботраслей, других подразделений). 4. Общность
принципов регулирования общественных отношений. В одних странах это идеи
свободы субъектов, их формального равенства, объективности правосудия и
т.д., в других — теологические, религиозные начала (например, мусульманские
страны), в третьих — социалистические, национал-социалистические идеи и
т.п. 5. Единство терминологии, юридических категорий и понятий, а также
техники изложения и систематизации норм права. Родственные в правовом
отношении страны обычно используют тождественные или сходные по своему
значению термины, что объясняется единством их происхождения. По этой же
причине законодатели стран, входящих в одну правовую систему, при
разработке правовых текстов применяют одинаковые юридические конструкции, способы построения нормативного материала, его упорядочения, систематизации. С учетом изложенного в науке выделяют следующие правовые
системы: 1) англосаксонскую (Англия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия
и др.); 2) романо-германскую (страны континентальной Европы, Латинской
Америки, некоторые страны Африки, а также Турция); 3) религиозно-правовые
(страны, исповедующие в качестве государственной религии ислам, индуизм, иудаизм); 4) социалистическую (Китай, Вьетнам, КНДР, Куба); 5) систему
обычного права (экваториальная Африка и Мадагаскар).
26. Преемственность в праве. Рецепция права.
27. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие её от других разновидностей социальных норм.
В современной юридической литературе под нормой права понимается
общеобязательное формально-определенное правило поведения, установленное и
обеспеченное обществом и государством, закрепленное и опубликованное в
официальных актах, направленное на регулирование общественных отношений
путем определения прав и обязанностей их участников. Можно выделить
следующие существенные признаки правовых норм. 1. Норма права есть мера
свободы волеизъявления и поведения человека. 2. Это форма определения и
закрепления прав и обязанностей. 3. Норма права представляет собой правила
поведения общеобязательного характера, т.е. она: а) указывает, каким
образом, в каком направлении, в течение какого времени, на какой территории
необходимо действовать тому или иному субъекту; б) предписывает правильный
с точки зрения общества и потому обязательный для конкретного индивида
образ действий; в) носит общий характер, выступает в качестве равного, одинакового масштаба для всех и каждого, кто оказывается в сфере ее
действия. 4. Это формально-определенное правило поведения. Внутренняя
определенность нормы проявляется в содержании, объеме прав и обязанностей, четких указаниях на последствия ее нарушения. Внешняя определенность
заключается в том, что любая норма закреплена в статье, главе, разделе
официального документа — нормативно-правовом акте. 5. Норма права есть
правило поведения, гарантированное государством. 6. Она обладает качеством
системности, которое проявляется в структурном построении нормы, в
специализации и кооперации норм различных отраслей и институтов права.
Правовыми можно считать нормы, которые: • исторически сложились и дожили до
наших дней в виде обычаев, традиций, прецедентов, не противоречащих
общегуманистическим идеалам и признанных государством; • исходят
непосредственно от общества (страны), территориального образования и
выражают волю всего населения или его большинства, т.е. нормы, принятые
путем всенародного голосования (референдума), предусмотренного
Конституцией; • изданы легитимными органами государства, избранными или
назначенными в соответствии с Конституцией, и не противоречат международно-
правовым актам, закрепляющим естественные права человека; закреплены в
договорах, заключенных между субъектами права в соответствии с действующим
законодательством и общепризнанными принципами и нормами международного
права.
28. Структура нормы права.
Будучи "клеточкой" права, норма в то же время есть сложное образование, имеющее собственную структуру. Традиционно считается, что норма права
состоит из трех элементов: гипотезы, диспозиции и санкции. Гипотеза
указывает на конкретные жизненные обстоятельства (условия), при наличии или
отсутствии которых и реализуется норма. В зависимости от количества
обстоятельств, обозначенных в норме, гипотезы бывают простые и сложные.
Альтернативной называют гипотезу, которая связывает действия нормы с одним
из нескольких перечисленных в статье нормативного акта обстоятельств. По
форме выражения гипотезы классифицируются на абстрактные и казуистические.
Абстрактные – указывая на условия действия нормы, акцентируют внимание на
их общих, родовых признаках. Казуистическая – связывает реализацию
юридической нормы, возникновение, изменение или прекращение основанных на
ней правоотношений с отдельным, строго определённым частным случаем.
Диспозиция содержит само правило поведения, согласно которому должны
действовать участники правоотношения. По способу изложения диспозиция может
быть прямой, альтернативной и бланкетной. Альтернативная диспозиция дает
возможность участникам правоотношения варьировать свое поведение в
пределах, установленных нормой. Бланкетная диспозиция содержит правило
поведения в самой общей форме, отсылая субъекта реализации к другим
правовым нормам. Санкция указывает на неблагоприятные последствия, возникающие в результате нарушения диспозиции правовой нормы. По степени
определенности санкции подразделяются на абсолютно определенные (точно
указанный размер штрафа), относительно определенные (лишение свободы на
срок от трех до десяти лет), альтернативные (лишение свободы на срок до
трех лет, или исправительные работы на срок до одного года, или штраф).
Таким образом, структура правовой нормы есть логически согласованное ее
внутреннее строение, обусловленное фактическими общественными отношениями, характеризуемое наличием взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, реально выраженное в нормативно-правовых актах.
29. Содержание правовых норм. Позитивное обязывание, дозволения и запреты в содержании правовых норм.
30. Виды норм права.
Классификация правовых норм: 1. По субъектам правотворчества различают
нормы, исходящие от государства, и непосредственно от гражданского
общества. В первом случае это нормы органов представительной
государственной власти, исполнительной государственной власти и судебной
государственной власти (в тех странах, где имеет место прецедент). Во
втором случае нормы принимаются непосредственно населением конкретного
территориального образования (сельский сход и .т.д.) или населением всей
страны (всенародный референдум). Так, 12 декабря 1993 г. всенародным
голосованием была принята Конституция Российской Федерации. 2. По
социальному назначению и роли в правовой системе нормы можно подразделить:
на учредительные (нормы-принципы), регулятивные (нормы-правила поведения), охранительные (нормы-стражи порядка), обеспечительные (нормы-гарантии), декларативные (нормы-объявления), дефинитивные (нормы-определения), коллизионные (нормы-арбитры), оперативные (нормы-инструменты).
Учредительные нормы отражают исходные начала правового регламентирования
общественных отношений, правового положения человека, пределов действия
государства. Например, норма, закрепленная в ст. 2 Конституции Российской
Федерации, гласит: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина —
обязанность государства". Регулятивные нормы непосредственно направлены на
регулирование фактических отношений, возникающих между различными
субъектами, путем предоставления им прав и возложения на них обязанностей.
В зависимости от характера субъективных прав и обязанностей различают три
основных вида регулятивных норм: управомочивающие (предоставляющие своим
адресатам право на совершение положительных действий); обязывающие
(содержащие обязанность совершения определенных положительных действий);
запрещающие (устанавливающие запрет на совершение действий и поступков, которые определены законом как правонарушения). Охранительные нормы
фиксируют меры государственного принуждения, которые применяются за
нарушение правовых запретов. Они определяют также условия и порядок
освобождения от наказания. Обеспечительные нормы содержат предписания, гарантирующие осуществление субъективных прав и обязанностей в процессе
правового регулирования. Социальная ценность их зависит от того, насколько
эффективно они способствуют созданию механизмов и конструкций
беспрепятственной реализации права. Эти нормы могут располагаться в
различных нормативных актах, связанных между собой. Декларативные нормы
обычно включают в себя положения программного характера, определяют задачи
правового регулирования отдельных видов общественных отношений, содержат
нормативные объявления. Например, в ч. 2 ст. 1 Конституции РФ говорится:
"Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны". Дефинитивные
нормы формулируют определения тех или иных правовых явлений и категорий
(понятия преступления в уголовном законодательстве, сделки в гражданском
праве и т.п.). Коллизионные нормы, призваны устранять возникающие
противоречия между правовыми предписаниями. Так, п. 5 ст. 3 ГК РФ гласит:
"В случае противоречия указа Президента Российской Федерации или
постановления Правительства Российской Федерации настоящему Кодексу или
иному закону применяется настоящий Кодекс или соответствующий закон".
Оперативные нормы устанавливают даты вступления нормативного акта в силу, прекращения его действия и т.п. 3. По предмету правового регулирования
различают нормы конституционного, гражданского, уголовного, административного, трудового и иных отраслей права. Отраслевые нормы могут
подразделяться на материальные и процессуальные. Первые являются правилами
поведения субъектов, вторые содержат предписания, устанавливающие процедуру
применения этих правил. 4. По методу правового регулирования выделяются
императивные, диспозитивные, рекомендательные нормы. Императивные нормы
имеют сугубо строгий, властно-категоричный характер, не допускающий.
отклонений в регулируемом поведении. Это, как правило, нормы
административного права. Диспозитивным нормам присущ автономный характер, позволяющий сторонам (участникам) отношений самим договориться по вопросам
объема, процесса реализации субъективных прав и обязанностей или
использовать в определенных случаях резервное правило. Они реализуются
преимущественно в гражданско-правовых отношениях. Рекомендательные нормы
обычно адресуются негосударственным предприятиям, устанавливают варианты
желательного для государства поведения. По этому же основанию нормы можно
разграничить на позитивные, поощрительные и наказательные. 5. По сфере
действия вычленяются нормы общего действия, нормы ограниченного действия и
локальные нормы. Нормы общего действия распространяются на всех граждан и
функционируют на всей территории государства. Нормы ограниченного действия
имеют пределы, обусловленные территориальными, временными, субъективными
факторами. Это нормы, издаваемые высшими органами власти республик, входящих в состав Российской Федерации, или нормы, исходящие от
представительных или исполнительных органов краев, областей и др. Локальные
нормативные предписания действуют в рамках отдельных государственных, общественных или частных структур. 6. Нормы права классифицируются также по
времени (постоянные и временные). По кругу лиц (распространяются или на
всех, кто подпадает под их действие, или на четко обозначенную группу
субъектов: военнослужащих, железнодорожников и т.п.).
31. Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы и особенности изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов.
Данный вопрос имеет важное не только научное, но и практическое значение.
Смешение нормы права, которая относится к содержанию права со статьёй акта, относящейся к форме выражения права, их отождествление ведёт к
неправильному представлению о внутреннем строении юридической нормы, постановке под сомнение или даже отрицанию её трёхэлементное структуры, затрудняет процесс применения права. Не всегда норма права совпадает со
статьёй нормативного акта. Не всегда в формулировке можно встретить все три
известные элемента. Однако неверны утверждения о том, что некоторые нормы
имеют двухэлементную структуру, когда у одних якобы отсутствует гипотеза, у
других – санкция. Существуют следующие способы изложения норм в нормативных
актах. Элементы правовой нормы могут располагаться в различных статьях
одного и того же нпа. И иногда и в статьях различных нпа. Это обусловлено
тем, что нормы имеют неодинаковые формы, способы своего выражения, но при
этом сохраняют логическую структуру. Статья нпа – это форма выражения, способ изложения правовой нормы. Сужествуют несоклько способов изложения –
прямой, когда в статье все три элемента (г, д и с). Тут логическая
структура нормы совпадает со структурой статьи нпа. Отсылочный способ –
содержатся не все элементы, и содержится отсылка к другим раодственным
статьям того-же нормативного акта (УК). Бланкетный мпособ изложения – при
этом устанавливается только ответственность за нарушение определенных
правил, но самих правил в ней нет и отсылки прямой тоже нет, напр нарушение
правил вождения наказывается… (УК). Вывод – норма права не тождественна
статье закона. Норма права – это логически завершенное правило поведения, а
статья закона – это форма его изложения. В статье закона может содержаться
часть нормы или даже часть ее элемента. Норма права поэтому может
излагаться в ряде статей одного или нескольких НПА.
32. Понятие и виды форм (источников) права.
Формы права - это способ выражения вовне государственной воли, юридических
правил поведения. Прежде чем анализировать различные формы права, необходимо сначала рассмотреть соотношение понятий “форма права” и
“источник права”. Если исходить из общепринятого значения слова “источник”
как всякого начала или основания, корня и причины, исходной точки, то
применительно к юридическим явлениям следует понимать под источником права
три фактора: 1) источник в материальном смысле (материальные условия жизни
общества, формы собственности, интересы и потребности людей и т.п.); 2)
источник в идеологическом смысле (различные правовые учения и доктрины, правосознание и т.д.); 3) источник в формально-юридическом смысле — это и
есть форма права. Выделяют четыре основные формы права: — нормативный акт —
это правовой акт, содержащий нормы права и направленный на урегулирование
определенных общественных отношений. (К их числу относятся Конституция, законы, подзаконные акты и т.п.); - правовой обычай - это исторически
сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей и вошедшее в
привычку в результате многократного применения, приводящее к правовым
последствиям (например, согласно ст. 5 ГК РФ, отдельные имущественные
отношения могут регулироваться обычаями делового оборота); - юридический
прецедент - это судебное или административное решение по конкретному
юридическому делу, которому придается сила нормы права и которым
руководствуются при разрешении схожих дел (распространен преимущественно в
странах общей правовой семьи — Англии, США, Канаде и т.д.); - нормативный
договор - соглашение между правотворческими субъектами, в результате
которого возникает новая норма права (например, Федеративный договор РФ
1992 г.). Правотворческий процесс основывается на определенных принципах, к
числу которых можно отнести следующие: демократизм и гласность
правотворчества; профессионализм; законность; научный характер; связь с
правоприменительной практикой. 1. Демократизм и гласность правотворчества.
Суть принципа заключается в процедуре разработки и принятия нормативного
акта правотворческим органом. Большая роль при этом отводится привлечению
граждан, трудовых коллективов к правотворческой деятельности, гласности ее
осуществления, что выступает своеобразной гарантией от келейности и
бюрократизма в реализации такой важнейшей государственной функции.
Распространена практика всенародного обсуждения законопроектов при помощи
средств массовой информации: печати, радио, телевидения. Поступившие при
обсуждении проекта замечания и предложения анализируются правотворческим
органом, после чего в подготавливаемый акт вносятся соответствующие
изменения. Но высшим проявлением демократизма правотворчества является
референдум. 2. Профессионализм правотворчества. Этот принцип прямо и
непосредственно связан с качеством правотворчества, эффективностью
механизма принятия государственных решений. К такого рода деятельности
должны привлекаться компетентные специалисты (юристы, социологи, политологи), которые обладают профессиональными знаниями и опытом в
моделировании законопроектов. Между тем нередко депутаты, не являясь
специалистами в области юриспруденции, самостоятельно «творят» законы, тогда как они должны работать уже с законопроектами, подготовленными
высококвалифицированными юристами. Работа по совершенствованию
правотворческого процесса должна осуществляться постоянно и по нескольким
направлениям. Во-первых, необходимо долгосрочное и краткосрочное
планирование законоподготовительных работ; во-вторых, нужны единые правила
разработки и оформления проектов законов и подзаконных актов в виде
специального закона; в-третьих, требуется независимая научная экспертиза
вносимых на рассмотрение парламента законопроектов. Ее мог бы проводить
научно-консультационный совет по законодательству при высшем органе
законодательной власти; в-четвертых, необходимо провести юридический
всеобуч парламентариев правилам законодательной работы. 3. Законность
правотворчества. В основу этого принципа положено правило, согласно
которому вся правотворческая работа по подготовке, принятию и опубликованию
нормативно-правовых актов должна осуществляться в рамках закона, и, прежде
всего, Конституции РФ. При этом необходимо четкое соблюдение
регламентационных процедур обсуждения, порядка опубликования нормативно-
правовых актов. Законность правотворчества также предполагает строгое
исполнение правил юридической техники, и в первую очередь субординацию
правовых актов. Кроме того, содержание правовых актов не должно быть
«антиправовым», а призвано отвечать идеалам правового государства, началам
демократизма и гуманизма, общепризнанным нормам международного права. 4.
Научный характер правотворчества и его связь с правоприменительной
практикой. Главные требования этого принципа сводятся к тому, что
законопроект готовится не просто сам по себе, произвольно, а при тщательном
анализе социально-экономической ситуации в стране, политической обстановки, потребностей правового регулирования тех или иных сторон общественной
жизни, целесообразности подобного регламентирования и т.д. Правотворчество
представляет собой особую форму государственной деятельности по созданию, изменению и отмене правовых норм, основанную на познании объективных
социальных потребностей и интересов общества
33. Правотворчество и законотворчество. Понятие и стадии законотворческого процесса.
Законодательный процесс выступает составной частью правотворческого
процесса и включает в себя четыре основные стадии: 1) законодательную
инициативу; 2) обсуждение законопроекта;3) принятие закона; 4)
обнародование закона. Все эти процедурные моменты нашли свое отражение в
новой российской Конституции. Законодательная инициатива — право
компетентных органов, общественных организаций и лиц возбуждать перед
законодательной инстанцией вопрос об издании, изменении или отмене закона
либо иного акта, поступление которого влечет за собой обязательное
рассмотрение его парламентом. Это право выражается в форме предложений или
готового законопроекта, которые высший законодательный орган обязан принять
к своему производству. Такие предложения должны иметь необходимые
обоснования. Согласно статье 104 Основного Закона Российской Федерации, правом законодательной инициативы обладают: Президент Российской Федерации;
Совет Федерации; члены Совета Федерации; депутаты Государственной Думы;
Правительство Российской Федерации; представительные органы субъектов
Российской Федерации; Конституционный Суд Российской Федерации; Верховный
Суд Российской Федерации; Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Все
перечисленные судебные органы обладают правом законодательной инициативы
только по вопросам их ведения. Законопроекты вносятся в Государственную
Думу. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их
уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых
обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при
наличии заключения Правительства Российской Федерации. Обсуждение
законопроекта происходит на заседании Государственной Думы. На этой стадии
допускаются поправки, изменения, дополнения или исключения ненужных
положений. Федеральные законы принимаются Государственной Думой
большинством голосов от общего числа ее депутатов и в течение пяти дней
передаются на рассмотрение Совета Федерации (ст. 105 Конституции РФ).
Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него
проголосовало более половины от общего числа этой палаты либо если в
течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В случае
отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут создать
согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего
федеральный закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой.
При несогласии Государственной Думы с решением Совета Федерации федеральный
закон считается принятым, если при повторном голосовании за него
проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов
Государственной Думы. Некоторые законы, принятые Государственной Думой, подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации. К их числу статья
106 Конституции РФ относит законы, связанные с вопросами федерального
бюджета; федеральных налогов и сборов; финансового, валютного, кредитного
права; таможенного регулирования; денежной эмиссии; ратификации и
денонсации международных договоров Российской Федерации; статуса и защиты
Государственной границы Российской Федерации; войны и мира. Принятый
федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту Российской
Федерации для подписания и обнародования. На эту процедуру ему отводится
четырнадцать дней (ст. 107 Конституции РФ). Вместе с тем если Президент в
течение указанного срока с момента поступления федерального закона отклонит
его, то Государственная Дума и Совет Федерации п установленном Конституцией
РФ порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном
рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции не
менее чем двумя третями голосов от общего числа членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом РФ в
течение семи дней и обнародованию.
36. Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, кодификация.
В ходе общественного развития государство активно осуществляет
правотворческие функции, в результате чего издаются сотни различных
нормативно-правовых актов по широкому кругу вопросов. Формирование
законодательства как взаимосогласованной и эффективной системы происходит в
результате не только планирования законотворческих работ нормотворческим
органом, но и систематизации. Систематизация законодательства — это
целенаправленная работа законодателя по упорядочению и приведению в единую
систему действующих законодательных актов с целью их доступности, лучшей
обозримости и эффективного применения. В основе такой работы лежат знания о
системе права, ее отраслях и подотраслях. Целями систематизации являются:
создание стройной системы законов, обладающей качествами полноты, доступности и удобства пользования нормативными актами, устранение
устаревших и неэффективных норм права, разрешение юридических коллизий, ликвидация пробелов и обновление законодательства.
Юридической науке известны два основных вида систематизации: инкорпорация и
кодификация. Инкорпорация — вид систематизации, в ходе которой действующие
нормативные акты сводятся воедино без изменения их содержания, переработки
и редактирования. В этом случае текстуальное изложение юридических норм
(правил поведения) не подвергается изменению. Результатом инкорпорации
является издание различных сборников или собраний, которые формируются по
тематическому принципу (т.е. по предмету регулирования) или по годам
издания нормативных актов (т.е. по хронологическому принципу). Инкорпорация
подразделяется на официальную и неофициальную. К официальной можно отнести
Собрание законодательства Российской Федерации. В его первом разделе
публикуются нормативные акты Президента и Правительства за определенный
период, во втором — их индивидуальные правовые акты. К неофициальной
инкорпорации относятся сборники нормативных материалов по отраслям права, издаваемых в учебных целях, для просвещения населения и т.д. На подобного
рода неофициальные инкорпоративные материалы нельзя ссылаться в ходе
рассмотрения юридических дел в суде, арбитраже и других правоприменительных
органах. Кодификация предполагает переработку норм права по содержанию и их
систематизированное, научно обоснованное изложение в новом законе (своде
законов, кодексе, основах законодательства и др.). Кодификация — это
систематизационная работа более высокого уровня, чем инкорпорация, так как
в ходе кодификации происходит качественная переработка действующих
юридических норм, устраняются несогласованности, дублирование, противоречия
и пробелы в правовом регулировании, отменяются неэффективные и устаревшие
нормы. Нормативный материал приводится законодателем в стройную, внутренне
согласованную правовую систему. На смену ранее действовавшему большому
числу юридических нормативных документов приходит новый единый сводный акт, изданием которого достигается четкость и эффективность в правовом
регулировании. Кодификация - законодательства может быть всеобщей (когда
переработке подвергается все законодательство государства), отраслевой
(если перерабатываются нормы определенной отрасли законодательства) или
специальной (охватывающей нормы -какого-либо правового института).
37. Юридическая техника и её значение для правотворчества и систематизации
нормативных актов. Специализация и унификация российского законодательства.
Юридическая техника – это совокупность средств, приёмов, правил разработки, оформления, публикации и систематизации законов и иных нормативных актов, обеспечивающая их совершенство и эффективность использования. Основные
средства юридической техники: 1. Юр. терминология – совокупность обязат.
понятий, используемых при создании закона и иного акта. 3 вида терминов:
общеупотребляемые, спец. технические термины, спец. юр. термины.
Требования: единство терминологии, общепризнанность термина, стабильность
терминов, доступность. 2. Юр. конструкции - модель последовательности
фактов, прав, обязанностей, юр. последствий. 3. приёмы и правила изложения
конкретных нормативных актов – способы изложения, оснащение статей и частей
текста заголовками. Способы изложения: абстрактный и казуистичный.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ. Быстрые темпы социально-экономических преобразований
обуславливают динамизм нормативного урегулирования общественных отношений, учёт своеобразия и специфики их различных сторон и граней. Эти задачи
успешно выполняет интенсивно развивающаяся в российском законодательстве
тенденция его специализации. Цель её заключается в том, чтобы юридически
полнее охватить всевозможные изменения и новизну общественных процессов, сообразоваться с особенностями их проявления в тех или иных социальных
сферах, определить качественный уровень таких преобразований. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
российского законодательства – это обеспечение тенденции его развития , отражающей прогрессивность этого процесса в различных сферах общества и
права. Выделяют следующие виды специализации: предметная (предопределение
дифференциации законодательства на различные отрасли.), функциональная
(обособление правовых установлений внутри кодификационных актов, за счёт
чего модифицируется их организационное строение, совершенствуется
структура.), региональная (урегулирование общественных отношений с учётом
характерных черт федерального устройства РФ, географических природных, климатических условий, традиций и особенностей экономического развития
региона.), смешанная (выступает в форме предметно-территориального
направления, предметно функционального либо функционально-
территориального.) УНИФИКАЦИЯ законодательства – противоположная
специализации тенденция, значение которой состоит в аккумулировании
однотипных предписаний и создании юридических актов, которые упрощали бы
законодательство, делая его доступным и единообразным. При помощи
унификации преодолевается несогласованность в структуре механизма правового
воздействия, устраняется его перенасыщенность, ликвидируется неоправданная
разобщённость в правоприменении. Поэтому унификация является одним из
наиболее эффективных путей борьбы с чрезмерной сложностью законодательного
урегулирования в различных сферах.
38. Понятие системы права, её отличие от правовой системы. Система права и
система законодательства.
Система права – это совокупность взаимосвязанных между собой юридических
норм, институтов и отраслей, характеризующихся внутренним единством и
различием в соответствии с особенностями регулируемых отношений.
Характерные черты системы: её первичный элемент – право, элементы не
противоречивы, что придаёт системе целостность и единство, объективный
характер системы, т е. её зависимость от объективно существующих
обстоятельств и общественных отношений. Понятие «система права» не следует
отождествлять с понятием «правовая система» ибо они соотносятся как целое и
частное. Система права и система законодательства — тесно взаимосвязанные, но самостоятельные категории, представляющие два аспекта одной и той же
сущности — права. Они соотносятся между собой как содержание и форма.
Система права как его содержание — это внутренняя структура права, соответствующая характеру регулируемых им общественных отношений. Система
законодательства — внешняя форма права, выражающая строение его источников, т.е. систему нормативно-правовых актов. Право не существует вне
законодательства, а законодательство в широком его понимании и есть право.
Структура права носит объективный характер и обусловлена экономическим
базисом общества. Она не может строиться по произволу законодателя. Ее
элементами, как известно, являются: норма права, отрасль, подотрасль, институт и субинститут, которые в своей совокупности призваны максимально
учитывать многообразие регулируемых общественных отношений, их специфику и
динамизм. Обновление системы права связано прежде всего с развитием и
совершенствованием общественных процессов, актуальность которых
способствует появлению новых правовых институтов и отраслей. Вместе с тем
структура системы права не может быть раскрыта с достаточной полнотой и
точностью, если не видеть ее органического единства с внешней формой права
— системой законодательства. Законодательство — форма существования прежде
всего правовых норм, средство придания им определенности и объективности, их организации и объединения в конкретные правовые акты. Но система
законодательства — это не просто совокупность таких актов, а их
дифференцированная система, основанная на принципах субординации и
скоординированное ее структурных компонентов. Взаимосвязь между ними
обеспечивается за счет различных факторов, главным из которых является
предмет регулирования и интерес законодателя в рациональном, комплексном
построении источников права. Однако система права и система
законодательства не тождественны. Между ними имеются существенные различия
и несовпадения, которые позволяют говорить об их относительной
самостоятельности. Во-первых, это выражается в том, что первичным элементом
системы права является норма, а первичным элементом системы
законодательства выступает нормативно-правовой акт. Во-вторых, система
законодательства по объему представленного в нем материала шире системы
права, так как включает в свое содержание положения, которые в собственном
смысле не могут быть отнесены к праву (различные программные положения, указания на цели и мотивы издания актов и т.п.). В-третьих, в основе
деления права на отрасли и институты лежит предмет и метод правового
регулирования. Поэтому нормы отрасли права отличаются высокой степенью
однородности. Отрасли же законодательства, регулируя определенные сферы
государственной жизни, выделяются только по предмету регулирования и не
имеют единого метода. Кроме того, предмет отрасли законодательства включает
в себя весьма различные отношения, в связи с чем, и отрасль
законодательства не является столь однородной, как отрасль права. В-
четвертых, внутренняя структура системы права не совпадает с внутренней
структурой системы законодательства. Вертикальная структура системы
законодательства строится в соответствии с юридической силой нормативно-
правовых актов, компетенцией издающего их органа в системе субъектов
нормотворчества. В этом плане система законодательства непосредственно
отражает национально-государственное устройство Российской Федерации, в
соответствии с которым ведется федеральное и республиканское
законодательство. В-пятых, если система права носит объективный характер, то система законодательства в большей степени подвержена субъективному
фактору и зависит во многом от воли законодателя. Объективность системы
права объясняется тем, что она обусловлена различными видами и сторонами
общественных отношений. Субъективность законодательства относительна, ибо
она тоже в известных пределах детерминирована определенными объективными
социально-экономическими процессами. Необходимость проведения различия
между системой права и системой законодательства вызывается, помимо
прочего, потребностями систематизации законодательства, т.е. деятельностью
государственных органов, направленной на упорядочение законодательства, приведение его в стройную, логичную систему.
39. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм
права на отрасли.
Для деления норм права на отрасли используют два критерия: предмет и метод
правового регулирования. Предмет правового регулирования — это те
общественные отношения, которые право регулирует. Он является основным
критерием, ибо общественные отношения объективно существуют, их
определенный характер требует к себе и соответствующих правовых форм. Так, трудовые отношения выступают предметом регулирования трудового права, семейные отношения - семейно-брачного права. Вместе с тем предмет правового
регулирования не может быть единственным критерием деления права на
отрасли, потому что: 1) общественные отношения, его составляющие, чрезвычайно разнообразны; 2) нередко одни и те же общественные отношения
регулируются различными отраслями и к тому же различными способами. Поэтому
вторым (дополнительным) критерием выступает метод правового регулирования.
Если предмет отвечает на вопрос, что регулирует право, то метод - кик
регулирует. Если предмет является материальным критерием, то метод -
формально-юридическим. Метод правового регулирования - это совокупность
юридических средств, при помощи которых осуществляется правовое
регулирование качественно однородных общественных отношений. Выделяют
следующие основные методы правового регулирования. - императивный - метод
властных предписаний, субординации, основанный на запретах, обязанностях, наказаниях; - диспозитивный - метод равноправия сторон, координации, основанный на дозволениях; - поощрительный - метод вознаграждения за
определенное заслуженное поведение; - рекомендательный - метод совета
осуществления конкретного желательного для общества и государства поведения
и т.п.
40. Отрасли права: их общая характеристика. Институты права: понятие и
виды.
Система права Российской Федерации включает одиннадцать отраслей:
государственное право, административное, финансовое, хмельное, гражданское, трудовое, природоохранительное, семейное, уголовное, уголовно-
процессуальное и гражданско-процессуальное.
Ведущей отраслью является государственное право. Оно объединяет нормы,, закрепляющие основы общественного строя и политики Российской Федерации, основные права, свободы и обязанности граждан, национально-государственное
устройство, избирательную систему, порядок создания и компетенцию
федеральных органов государственной власти и управления и субъектов
федерации — республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, — а также органов местного самоуправления. Нормы
государственного права сформулированы в Конституции Российской Федерации, принятой народом России в ходе референдума 12 декабря 1993 г., конституциях
республик, уставах краев, областей и иных субъектов Федерации, а также
некоторых других актах. Административное право регулирует отношения, складывающиеся в процессе государственного управления. Оно (в отличие от
государственного) в основном регулирует деятельность Правительства
Российской Федерации и иных исполнительных органов Федерации и ее
субъектов, порядок прохождения государственной службы, а также
устанавливает систему административных проступков и порядок применения
административной ответственности к виновным лицам. Нормы административного
права содержатся в Конституции Российской Федерации, в Кодексе об
административных правонарушениях, иных федеральных законах, а также в
указах Президента Российской Федерации, в постановлениях Правительства
России, в приказах и инструкциях федеральных министерств и ведомств, актах
органов субъектов Российской Федерации, решениях органов местного
самоуправления. Финансовое право представляет собой совокупность норм, регулирующих отношения по накоплению и распределению финансов. Его
составной частью служат нормы, предусматривающие формирование
государственного бюджета, бюджетные права федеральных органов
государственной власти Российской Федерации, органов субъектов федерации и
местного самоуправления, порядок составления и утверждения бюджета, контроль за его выполнением. Значительную часть финансового права
составляют нормы, которыми устанавливаются обязательные платежи и налоги, порядок их взимания, кредитование, имущественное и личное страхование, а
также регулируются отношения в сфере государственного финансирования
капитального строительства, социально-культурных мероприятий, расходов на
управление и оборону Финансовое право содержит и нормы, закрепляющие
правовые основы денежного обращения и порядок осуществления валютных
операций на территории Российской Федерации и за рубежом. Нормы финансового
права содержатся в Конституции Российской Федерации, законах о
государственном бюджете, налогах и сборах, в указах Президента Российской
Федерации, постановлениях Правительства России и в других источниках.
Земельное право — это совокупность норм, регулирующих отношения, складывающиеся по поводу распоряжения и управления земельными ресурсами, находящимися в собственности государства или в частном владении, в связи с
их использованием и охраной. В них устанавливаются компетенция федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в сфере регулирования земельных
отношений, порядок предоставления, использования и изъятия земельных
участков, особенности использования земель сельскохозяйственного, городского, промышленного и иного назначения, земель водного и лесного
фонда, порядок разрешения земельных споров. Земельные отношения
регулируются Земельным кодексом, иными федеральными законодательными
актами, указами Президента Российской Федерации, нормативными решениями
Правительства России, а также законами субъектов Российской Федерации и
решениями органов местного самоуправления. Гражданское право объединяет
нормы, которые определяют правовое положение участников гражданского
оборота, основания возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав, регулирует договорные, другие
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.
Участниками гражданских правоотношений выступают чаще всего граждане и
юридические лица. В Российской Федерации имущественные отношения
регулируются не только гражданским, но и административным, финансовым и
другими отраслями права. В отличие от этих отраслей права предмет
гражданского права специфичен в силу того, что участники гражданских
отношений занимают равноправное положение, они сами (в установленных
законом рамках) определяют свое поведение по отношению друг к другу. Это, так сказать, "горизонтальные" отношения, в которых участники не подчинены |
друг другу. Гражданское право закрепляет правовое положение
государственной, частной и иной собственности (на основе и в развитие норм
государственного права), регулирует различные имущественные сделки, вопросы
наследования, авторства, изобретательства и др. Трудовое право объединяет
систему норм, которые регулируют трудовые отношения рабочих и служащих
(работников) с предприятиями, организациями, учреждениями. Трудовое право
регулирует такие вопросы, как порядок заключения и расторжения трудового
договора, рабочее время и время отдыха, заработная плата, трудовая
дисциплина и материальная ответственность, разрешение трудовых споров. В
трудовом праве имеется подотрасль — право социального обеспечения, которым
регулируются пенсионные отношения граждан по возрасту, в случае утраты
трудоспособности, потери кормильца и в иных установленных законом случаях.
Основным актом трудового права является Кодекс законов о труде, законы, регулирующие пенсионные отношения, и другие акты. Природоохранительное
право регулирует общественные отношения в сфере освоения, использования и
охраны обществом, государством, предприятиями, гражданами окружающей
природной среды. Основная задача данной отрасли сводится к сохранению
природных богатств и естественной среды обитания человека, предотвращению
экологически вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, оздоровлению и улучшению качества окружающей природной среды. Нормы
природоохранительного права закрепляют права граждан на здоровую и
благоприятную природную среду, устанавливают экологический и юридический
механизм ее охраны, порядок проведения государственной экологической
экспертизы и осуществления экологического контроля за соблюдением
требований природоохранительного законодательства и нормативов качества
окружающей природной среды. Основным актом природоохранительного права
является Закон РСФСР "Об охране окружающей природной среды". Семейное право
представляет собой совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с
браком и принадлежностью человека к семье: порядок вступления в брак, основания его прекращения, взаимные права и обязанности супругов, родителей
1и детей, а также других членов семьи, условия и порядок усыновления, установления опеки и попечительства. В основе семейного права Российской
Федерации лежит Кодекс о браке и семье. 1 Уголовное право объединяет
нормы, которыми устанавливаются основания уголовной ответственности и
освобождения от нее, формулируются понятие преступления и цели наказания, виды уголовных санкций и порядок их применения, определяется круг
общественно опасных деяний, которые признаются преступными. Источником
уголовного права Российской Федерации является Уголовный кодекс. Уголовно-
процессуальное право составляют нормы, регламентирующие порядок
производства по уголовным делам. Данная отрасль права регулирует
деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда при расследовании и разрешении уголовных дел. Нормы уголовно-
процессуального права определяют цели и задачи уголовного судопроизводства, правовое положение участников уголовного процесса, права и обязанности
правоохранительных органов в этом процессе, регламентируют порядок
проведения дознания и предварительного следствия, сбора и оценки
доказательств, разрешения уголовных дел судебными органами, обжалования и
опротестования судебных приговоров, их исполнения. В основе уголовно-
процессуального права Российской Федерации лежит Уголовно-процессуальный
кодекс. Нормы гражданского процессуального права определяют цели и
задачи гражданского судопроизводства, подведомственности и подсудности
рассматриваемых споров, устанавливают круг и правовое положение участников
процесса, порядок сбора и оценки [доказательств по гражданским делам, регламентируют порядок судебного разбирательства общими и арбитражными
судами, порядок вынесения и обжалования решений по гражданским делам, а
также исполнения вынесенных и вступивших в законную силу решений.
Источником процессуального права являются Гражданский процессуальный кодекс
и Арбитражный процессуальный кодекс. В системе права Российской Федерации
обособленное положение занимает международное право. Оно не входит в
систему какого-либо внутригосударственного права, поскольку устанавливается
не отдельным государством, а соглашениями разных государств и регулирует
взаимоотношения этих государств и иных субъектов международного права.
Международное право подразделяется на международное публичное право, которым регулируются отношения между государствами, и международное частное
право, регулирующее гражданско-правовые отношения с участием иностранных
физических или юридических лиц либо по поводу имущества, находящегося за
границей. Нормы международного права содержатся в конвенциях, актах, уставах международных организаций, международных договорах и обычаях.
ИНСТИТУТ ПРАВА – это сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых
норм, регулирующих определённую разновидность общественных отношений. Виды:
делятся по отраслевому признаку, по тому же критерию делятся на
материальные и процессуальные, далее отраслевые, межотраслевые (или
смешанные), простые и сложные (или комплексные), регулятивные, охранительные и учредительные (закрепительные).
41. Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право.
Международное право и национальное право.
В правовой науке все нормы делятся на материальные и процессуальные. Первые
– регулируют реально складывающиеся между людьми и их объединениями
отношения. Вторые – определяют порядок разрешения споров, конфликтов и иных
правонарушений, т. е. регламентируют чисто процессуальные или
организационные вопросы, имеющие, однако, важное, принципиальное значение.
Кроме отраслей в структуре права юридические нормы можно подразделить на
две большие группы: на частное и публичное право. Частное право - это
упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих и регулирующих
отношения частных лиц. Публичное право образуют нормы, закрепляющие порядок
деятельности органов государственной власти и управления. Если частное
право - область свободы и частной инициативы, то публичное - сфера власти и
подчинения. Отсюда, частное право состоит из отраслей гражданского, предпринимательского, семейно-брачного, трудового права, а публичное - из
отраслей конституционного, административного, финансового, уголовного и
иных. В литературе выделяют следующие критерии, в зависимости от которых те
или иные нормы права относят к частному либо публичному праву: 1) интерес
(если частное право призвано регулировать частные интересы, то публичное -
общественные, государственные); 2) предмет правового регулирования (если
частному праву свойственны нормы, регулирующие имущественные отношения, то
публичному - неимущественные); 3) метод правового регулирования (если в
частном праве господствует метод координации, то в публичном -
субординации); 4) субъектный состав (если частное право регулирует
отношения частных лиц между собой, то публичное право - частных лиц с
государством либо между государственными органами). В настоящее время в
правовой системе России все больше утверждаются такие институты частного
права, как право наследуемого пожизненного владения, интеллектуальной
собственности, возмещения морального ущерба и др.
42. Понятие и признаки правовых отношений. Состав (элементы)
правоотношения.
Право регулирует общественные отношения, в результате чего они приобретают
правовую форму, т. е. становятся правовыми отношениями. Правовое отношение
— это возникающая на основе норм права общественная связь, участники
которой имеют субъективные права и юридические обязанности, обеспеченные
государством. Это центральное звено механизма правового регулирования, главный канал реализации права. Как разновидности общественных отношений
правоотношению присущи следующие признаки. 1. Стороны правоотношения всегда
обладают субъективными правами и несут обязанности. Содержание
правоотношения формируется в результате волеизъявления его участников, действия юридических норм, а также в соответствии с решениями
правоприменительных органов. Правоотношение представляет собой двустороннюю
связь. Это значит, что в любом правоотношении участвуют две стороны:
управомоченная и обязанная. Например, по договору займа (ст. 807 ГК РФ)
управомоченной стороной является заимодавец, обязанной — заемщик. 2.
Правовое отношение суть такое общественное отношение, в котором
осуществление субъективного права и исполнение обязанности обеспечены
возможностью государственного принуждения. В большинстве случаев
осуществление субъективного права и исполнение обязанности имеют место без
применения мер государственного принуждения. Если же в этом возникает
необходимость, то заинтересованная сторона обращается в компетентный
государственный орган, который, рассмотрев юридическое дело, выносит
властное решение (акт применения права), где точно определяются
субъективные права и обязанности сторон. 3. Правоотношение выступает в виде
конкретной общественной связи, причем степень конкретизации может быть
различной. Минимально конкретизируются правоотношения, которые возникают
непосредственно из закона. В подобных случаях все адресаты юридической
нормы имеют общие (одинаковые) права и свободы и несут равные обязанности
независимо от каких-либо условий. Типичный пример — конституционные права и
свободы. СОСТАВ. 1) субъекты; 2) объект; 3) юр. содерж.; 4) нормы права.
Субъекты ПО - физ. и юр. лица, должн. лица, орг. местн. самоупр., нации и
народы... Объект ПО - то, на что направлены действия субъектов: мат. благо, достижение иного результата; способность, возможность и желание реализовать
свои права объектами ПО. Юр. содерж. ПО: субъективные права ( совершать
действия, не запрещенные законом (для всех, кроме госуд. органов.);
самозащита права - действия, которые формально запрещены, но разрешены по
обстоятельствам) и обязанности (совершать действия, предусмотренные
законом). Права и обязанности корреспондируют друг другу.
43. Субъекты правоотношения: их правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, правосубъектность, правовой статус.
Субъекты правоотношений - это участники правовых отношений, обладающие
соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями.
Субъект правоотношения - это субъект права, который использует свою
праводееспособность. Выделяют следующие виды субъектов правоотношений:
индивидуальные и коллективные. К индивидуальным субъектам (физическим
лицам) относятся: 1) граждане; 2) лица с двойным гражданством; 3) лица без
гражданства; 4) иностранцы. Лица без гражданства и иностранцы могут
вступать в те же правоотношения на территории России, что и граждане РФ, за
рядом ограничений, установленных законодательством: они не могут, в
частности, избирать и быть избранными в представительные органы власти
России, занимать определенные должности в государственном аппарате, служить
в Вооруженных Силах и т.п. К коллективным субъектам относятся: 1)
государство в целом (когда оно, например, вступает в международно-правовые
отношения с другими государствами, в конституционно-правовые - с субъектами
Федерации, в гражданско-правовые - по поводу федеральной государственной
собственности и т.п.); 2) государственные организации; 3) негосударственные
организации (частные фирмы, коммерческие банки, общественные объединения и
т.д.). Коллективные субъекты, участвующие в области частноправовых
отношений, обладают качествами юридического лица. Согласно ч.1 ст. 48 ГК
РФ, юридическим лицом признается организация, которая имеет в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Для того чтобы быть субъектом правоотношения, лица должны обладать
правоспособностью и дееспособностью. Правоспособность - это способность
индивида иметь права и обязанности. Дееспособность - это способность лица
своими действиями осуществлять права и обязанности. Дееспособность связана
с психическими и возрастными свойствами человека и зависит от них. Выделяют
следующие виды дееспособности: - полную (с 18 лет); - частичную (с 14 до 18
лет).
44. Содержание правовых отношений. Правомочия, правопритязания и
юридические обязанности.
Содержание правоотношения (повторим) — это субъективные юридические права и
обязанности. Субъективное право и соответствующая ему обязанность образуют
юридическую связь управомоченной и обязанной сторон. Причем правовое
отношение может состоять из одной или нескольких юридических связей.
Например, правоотношение, возникающее на основе договора купли-продажи, включает в себя как минимум две правовые связи: первая — право покупателя
получить товар и обязанность продавца передать товар покупателю; вторая —
право продавца получить деньги за товар и обязанность покупателя заплатить
за него согласованную в договоре сумму. Существует два типа правовых
связей: относительные, возникающие между отдельными лицами (субъектами
права), и абсолютные — между субъектом права и обществом (всяким и каждым).
Субъективное право — это предусмотренная для управомоченного лица в целях
удовлетворения его интересов мера возможного поведения, обеспеченная
юридическими обязанностями других лиц. Каковы же признаки данного права? 1.
Субъективное право есть мера возможного поведения. 2. Содержание
анализируемого права устанавливается нормами права и юридическими фактами.
3. Осуществление субъективного права обеспечено обязанностью другой
стороны. В одних случаях эта обязанность состоит в воздержании от действий, нарушающих субъективное право другой стороны, в других — данное право
обеспечивается исполнением обязанности, т.е. активными действиями
обязанного лица. 4. Субъективное право предоставляется управомоченному лицу
для удовлетворения его интересов; при отсутствии последнего стимул для
осуществления субъективного права теряется. 5. Данное право состоит не
только в возможности, но и в юридическом или фактическом поведении
управомоченного лица. Субъективное право — сложное явление, включающее в
себя ряд правомочий: а) право на собственные фактические действия, направленные на использование полезных свойств объекта права (например, собственник вещи вправе использовать ее по прямому назначению); б) право на
юридические действия, на принятие юридических решений (собственник вещи
может ее заложить, подарить, продать, завещать и т.д.); в) право требоватъ
от другой стороны исполнения обязанности, т.е. право на чужие действия
(заимодавец имеет право требовать от заемщика возврата денег или вещей); г)
право притязания, которое заключается в возможности привести в действие
аппарат принуждения против обязанного лица, т.е. право на принудительное
исполнение обязанности (в принудительном порядке может быть взыскан долг, произведено восстановление рабочего или служащего на работе). Юридическая
обязанность есть предписанная обязанному лицу и обеспеченная возможностью
государственного принуждения мера необходимого поведения, которой оно
должно следовать в интересах управомоченного лица. Юридическая обязанность
имеет следующие признаки. 1. Это мера необходимого поведения, точное
определение того, каким оно должно быть. 2. Она устанавливается на основе
юридических фактов и требований правовых норм. 3. Обязанность
устанавливается в интересах управомоченной стороны — отдельного лица или
общества (государства) в целом. 4. Обязанность есть не только (и не
столько) долженствование, но и реальное фактическое поведение обязанного
лица. 5. У обязанного лица нет выбора между исполнением и неисполнением
обязанности. Невыполнение или ненадлежащее выполнение юридическое
обязанности является правонарушением и влечет меры государственного
принуждения. Юридическая обязанность имеет три основные формы: воздержание
от запрещенных действий (пассивное поведение); совершение конкретных
действий (активное поведение); претерпевание ограничений в правах личного, имущественного или организационного характера (мер юридической
ответственности).
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: изложение 7 класс, где диплом, рефераты скачать бесплатно.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата