Сущность и цели наказания в Российской Федерации
Категория реферата: Рефераты по уголовному праву и процессу
Теги реферата: тесты для девочек, культурология как наука
Добавил(а) на сайт: Косицкий.
Предыдущая страница реферата | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Следующая страница реферата
Карательный характер этого вида наказания проявляется в его обязательности - осужденный не может от него уклониться, поскольку в противном случае обязательные работы могут быть заменены ограничением свободы или арестом, то есть более строгим видом наказания, а также в том, что осужденный должен поступиться своим личным временем для отбывания обязательных работ. Соответственно специфической целью данного вида наказания, по моему мнению, является использование его бесплатного труда на общественно полезных работах по месту своего проживания за счет лишения осужденного части своего личного свободного времени.
Исправительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду с
вычетом из его заработка в доход государства определенной части, размер
которой устанавливается судом в пределах от 5 до 20% (ст. 50 УК РФ). В
связи со сложностями экономического развития в России применение данного
вида наказания в последние годы уменьшается. Например, если в 1992 г. этот
вид наказания был назначен 19,5% осужденным, то уже в 1993 г. — 18,1%. в
1994г. - 14,8%. в 1995 г. - 9,4%. в 1996 г. - 8,2% 1.
Карательный характер этого вида наказания связан с определенным ограничением трудовых и экономических прав осужденного. Это проявляется прежде всего в том, исправительные работы предполагают принудительный труд, что не всегда может совпадать с трудовыми интересами виновного. Например, в процессе отбывания наказания осужденный к исправительным работам не может по собственному желанию уволиться без письменного разрешения уголовно- исполнительной инспекции, срок отбывания исправительных работ не засчитывается в общий непрерывный трудовой стаж. Дополнительные ограничения может наложить и уголовно-исполнительная инспекция — с учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности осужденного и других обстоятельств, в частности, запретить осужденному покидать место жительства в выходные дни, обязать его являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. Такие ограничения также входят в карательную составляющую исправительных работ как вида уголовного наказания.
В юридической литературе встречается мнение о том, что исправительные
работы представляют собой замаскированный штраф, взимаемый в рассрочку1.
Внешне это действительно выглядит так. Однако есть и существенные различия.
Так, если штраф - это обычно единовременное взыскание, то исправительные
работы протяженны по времени; штраф не сопряжен с ограничениями трудовых
прав, а исправительные работы, как было показано, сопряжены; штраф может
быть и основным, и дополнительным видом наказания, в то время как
исправительные работы - только основным; штраф может назначаться и
нетрудоспособным лицам, а исправительные работы - только трудоспособным
лицам. Соответственно не могут быть идентичными и специфические цели штрафа
и исправительных работ. Не могут совпадать такие цели исправительных работ
и лишения свободы, несмотря на то что в обоих случаях имеет место
принудительный труд, так как отбывание наказания в случае исправительных
работ отбывается без изоляции осужденного от общества.
С учетом изложенного полагаю, что специфической целью исправительных работ как вида уголовного наказания является привлечение осужденного к принудительному труду, сопряженное с частичной компенсацией как прямого материального ущерба, так и ущерба нематериального характера, причиненного преступлением, и исправительным воздействием на осужденного.
Ограничение по военной службе является новым видом наказания в истории
российского уголовного права. Оно заключается в том, что из денежного
содержания осужденного к такому наказанию военнослужащего (за исключением
военнослужащих, проходящих службу по призыву) производится удержание в
доход государства в размере, установленном приговора суда, но не свыше
двадцати процентов, а также в том, что во время отбывания наказания
осужденный военнослужащий не может быть повышен в должности, воинском
звании, а срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения
очередного воинского звания (ст. 51 УК РФ). По своему содержанию этот вид
наказания некоторым образом напоминает исправительные работы, который к
военнослужащим не применяется. Здесь осужденный также ограничивается в
некоторых своих трудовых правах. Однако существенное отличие заключается в
том, что осужденный военнослужащий не принуждается нести военную службу - в
этом случае он может уволиться со службы по собственному желанию (при этом
ограничение по военной службе может быть заменено более мягким наказанием
или же осужденный может быть полностью освобожден от отбывания наказания).
Кроме того, он получает некоторые страдания морального характера, поскольку
не может быть своевременно представлен к присвоению очередного воинского
звания, что для военнослужащих имеет немаловажное значение. В этих
аспектах, собственно, и состоит карательная составляющего данного вида
уголовного наказания.
Данное наказание связано с воспитательным воздействием на осужденного.
Командир (начальник) обязан организовать и проводить воспитательную работу
с осужденным. Основная форма такой работы — индивидуальная, которая должна
осуществляться с учетом характера и степени общественной опасности
совершенного преступления и личности осужденного, а также его поведения и
отношения к воинской службе.
Учитывая изложенное, полагаю, что специфической целью ограничения по военной службе как вида уголовного наказания является оказание морально- психологического воздействия на военнослужащего за совершенное им преступление. Как видно, в этом отношении большое сходство с целью наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, однако если в рассмотренном ранее случае речь шла о дополнительном морально-психологическом воздействии, то при ограничении по военной службе такое воздействие является основой наказания.
Конфискация имущества является дополнительным видом наказания и
заключается в принудительном безвозмездном изъятии в собственность
государства всего или части имущества, являющегося собственностью
осужденного (ст. 52 УК РФ). Изъятие имущества имеет безвозмездный
(безусловное невозвращение имущества или отсутствие эквивалентной денежной
компенсации) и принудительный (согласие собственника не требуется)
характер. Конфискация имущества может быть полной или частичной, она не
является возмещением причиненного преступлением ущерба.
Этот вид наказания устанавливается за тяжкие и особо тяжкие
преступления, совершенные из корыстных побуждений. При этом не подлежит
конфискации имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на
его иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовно-исполнительным
законодательством Российской Федерации. В литературе оспаривается
целесообразность полной конфискации имущества. Например, А.В. Наумов
полагает, что «если при этом отбросить лицемерие, то надо признать, что
отсутствие имущества будет для освобожденного из мест лишения свободы
стимулом возобновления им своей корыстной преступной деятельности».1
Также полагаю, что полная конфискации имущества выходит за пределы уголовно-
правового воздействия: такие вопросы целесообразно решать в рамках
гражданско-правовых отношений.
Карательная сущность данного вида наказания состоит в том, что виновный в совершении преступления ограничивается в своих имущественных правах. От штрафа конфискация имущества отличается и тем, что она может быть только дополнительным видом наказания, и тем, что штраф исчисляется только в денежном выражении, тогда как при конфискации имущества речь идет, в основном, о предметах материального мира.
Соответственно, учитывая вышеизложенное, полагаю, что специфической целью конфискации имущества как дополнительного вида уголовного наказания является частичная имущественная компенсация ущерба, причиненного совершением преступления.
Ограничение свободы заключается в содержании осужденного в специальном
учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора
(ст. 53 УК РФ). Данный вид наказания является новым для уголовного права
России. Вместе с тем оно очень сходно с ранее применявшимся условным
осуждением с привлечением осужденного к обязательному труду на стройках
народного хозяйства.
Осужденные к ограничению свободы размещаются в общежитиях
исправительных центров, где им предоставляются индивидуальные спальные
места и постельные принадлежности. Они привлекаются к труду в организациях
различных форм собственности. Местом работы осужденного могут быть
предприятия и организации, расположенные в районе исправительного центра.
Осужденные при этом обладают всеми трудовыми правами, за исключением правил
приема на работу, увольнения с работы и перевода на другую работу.
Администрация предприятий и организаций, в которых работают осужденные к
ограничению свободы, обеспечивает привлечение к труду с учетом состояния
здоровья и профессиональной подготовки, обеспечивает получение ими при
необходимости начального профессионального образования или профессиональ-
ную подготовку и участвует в создании необходимых жилищно-бытовых усло-вий.
С осужденными к ограничению свободы администрацией исправительного центра, в котором работают осужденные, проводится воспитательная работа. Активное
участие осужденных в проводимых мероприятиях воспитательного характера
поощряется и учитывается при определении степени их исправления.
Не до конца отрегулированным в законодательстве остается вопрос об
обязательности труда осужденных к ограничению свободы. Дело в том, что ни
Уголовный кодекс РФ, ни Уголовно-исполнительный кодекс РФ не содержат
соответствующие нормы. Однако некоторые положения уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства дают основание для вывода о том, что
обязательность труда осужденных входит в содержание этого вида наказания.
Об этом свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что согласно ч. 1
ст. 53 УК РФ, ограничение свободы может быть применено лишь к лицам, достигшим на момент вынесения приговора восемнадцати лет. Часть пятая этой
статьи запрещает назначать ограничение свободы лицам, признанным инвалидами
первой и второй группы, женщинам, достигшим 55 лет и мужчинам, достигшим 60
лет.
Эти требования позволяют полагать, что ограничение свободы может
применяться только к трудоспособным гражданам. Обоснованность же таких
требований может быть объяснена обязательностью привлечения к труду
осужденного к ограничению свободы как составной части данного вида
уголовного наказания. Кроме того, такой вывод следует и из расположения
ограничения свободы в системе уголовных наказаний (ст. 44 УК РФ), которые, как известно, располагаются от менее строгих к более строгим. Если, как
было показано выше, исправительные работы являются более мягким видом
наказания и предполагают обязательный труд осужденных, то следовательно, ограничение свободы как более строгий вид наказания тем более должно
предусматривать обязательность труда осужденных.
Такая нечеткая законодательная позиция в части принудительности труда при исполнении ограничения свободы создает известные трудности в более полном определении карательной составляющей этого вида наказания. Имея в виду сделанный выше вывод об обязательности труда осужденных к ограничению свободы, можно говорить о том, что кару при исполнении ограничения свободы представляют ограничения некоторых трудовых прав, а также ограничения в свободе передвижения. Определенное морально-психологическое воздействие создает также обстановка надзора за ними. Соответственно специфической целью ограничения свободы как вида уголовного наказания, по моему мнению, является уменьшение объема некоторых трудовых прав осужденного, а также выбора места жительства по своему усмотрению, осуществляемые без изоляции осужденного от общества в период отбывания наказания.
Арест состоит в содержании лица в условиях строгой изоляции от общества
(ст. 54 УК РФ). Как полагает А.В. Наумов, "арест есть своего рода
напоминание преступнику о том, что значит уголовное наказание, что за этим
видом наказания может последовать и длительное лишение свободы"1.
Это вид наказания ранее был известен российскому уголовному праву. В
настоящее время срок ареста может составлять от одного до шести месяцев.
Осужденный к аресту содержится в специальном учреждении уголовно-исполни-
тельной системы - арестном доме, где предусматриваются условия достаточно
жестких правоограничений, сопряженных с лишением свободного передвижения, а
также ограничением ряда гражданских прав и свобод. Многие исследователи
говорят в связи с арестом как видом уголовного наказания о шоковом его
воздействии на осужденного.
Предполагается, что в результате кратковременного интенсивного
карательного воздействия осужденный откажется от совершения преступлений в
дальнейшем.
Следует также иметь в виду, что в настоящее время данный вид уголовного
нака-зания не исполняется ввиду отсутствия арестных домов, что, в свою
очередь, объ-ясняется сложным экономическим положением в стране. Так, на
ведение и функ-ционирование арестных домов требуется более тридцати двух
миллиардов руб-лей, что, если иметь в виду практику финансирования уголовно-
исполнительной системы России за последние годы, обеспечить представляется
невозможным1.
В этой связи сроки реального исполнения ареста в России остаются открытыми.
Судя по Особенной части УК РФ, арест должен применяться за совершение
преступлений небольшой или средней тяжести. Однако те карательные элементы, о которых говорилось выше, входят в противоречие с данным обстоятельством.
Дело в том, что законодатель для ареста, как указывалось, предусматривает
усло-вия строгой изоляции в то время как, например, для наказания в виде
лишения свободы на определенный срок, которое является более строгим, в УК
РФ о стро-гой изоляции ничего не говорится. Полагаю, что поскольку арест
представляет собой менее строгое наказание, чем лишение свободы, то в
уголовном законе не должно быть положений, указывающих на более жесткие
условия содержания, чем при лишении свободы, то есть, другими словами
говоря, необходимо исключить упоминание о строгой изоляции. С указанными
предложениями определен-ным образом перекликается высказанное мнение о том, чтобы вообще исключить арест из перечня видов уголовных наказаний (наряду с
ограничением свободы), поскольку оно «не соответствует политике и целям
уголовного наказания».2
Таким образом, с учетом изложенного выше, можно определить специфическую
цель ареста как вида уголовного наказания следующим образом: оказание на
осужденного положительного психологического воздействия в условиях
кратковременной изоляции от общества.
Содержание в дисциплинарной воинской части является основным видом
наказания, оно назначается военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на
должностях рядового и сержантского состава, если на момент вынесения судом
приговора они не отслужили установленного законом срока службы по контракту
(ст. 55 УК РФ).
Уголовно-правовая сущность этого вида наказания заключается в том, что
осужденный принудительно направляется на определенный в приговоре срок в
дисциплинарную воинскую часть, в которой подвергается исправительному
воздействую посредством специального режима содержания, а также комплексом
воспитательных мер.
В юридической литературе отмечается достаточно высокая эффективность дан-
ного вида уголовного наказания. В частности, приводятся данные, согласно
кото-рым содержание в дисциплинарной воинской части применялось в последние
годы примерно к половине всех осужденных военнослужащих срочной службы.1
Это дает возможность многим военнослужащим, совершившим воинские и
общеуголовные преступления, не представляющие большой общественной
опасности, отбывать наказание, одновременно выполняя обязанности военной
службы.
Однако у меня сложилась несколько иная позиция. Полагаю, что этот вид
наказания представляется вообще излишним, не вписывающимся в логику
пенализации общественно опасных деяний. Подробное рассмотрение этого
вопроса выходит за рамки этого исследования. Замечу лишь, что, на мой
взгляд, для военнослужащих наказаний в виде ареста и ограничений по военной
службе (ст. 51 УК РФ) вполне достаточно для того, чтобы за определенный
круг воинских преступлений небольшой тяжести исполнять их по месту и в
рамках военной службы. При этом срок наказания не должен превышать шести
месяцев. Общественно опасное деяние, за которое может быть назначен срок
свыше 6 месяцев, должно наказываться обычным лишением свободы, а не
содержанием в дисциплинарной воинской части, тем более что число таких
осужденных сравнительно небольшое, и устройство для них специализированных
заведений вряд ли оправдано. Непонятны также критерии, по которым
законодатель выделяет для отбывания наказания до 2 лет именно категорию
военнослужащих; в отношениях с государством по поводу совершенного
преступления они должны быть наравне со всеми остальными гражданами, что в
большей мере будет отвечать принципам равенства граждан перед законом и
справедливости (ст.ст. 4, 6 УК РФ).
Тем не менее, поскольку данный вид уголовного наказания является реальнос-тью, представляется необходимым сформулировать для него специфическую цель. Таковой, на мой взгляд, является создание условий для осужденного, позволяющих сочетать отбывание наказания за совершенное преступление с прохождением воинской службы.
Лишение свободы на определенный срок состоит в изоляции осужденного от
общества путем направления его в колонию-поселение или помещения в
исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму
(ст. 56 УК РФ).
В уголовно-правовой и уголовно-исполнительной литературе достаточно много
внимания уделяется данному виду наказания. В этой связи сосредоточу свое
внимание лишь на наиболее важных, на мой взгляд, проблемах, связанных с
этим институтом. Прежде всего, обратим внимание на то обстоятельство, что в
УК РФ 1996 г. по сравнению с УК РСФСР 1960 г. значительно увеличены сроки
наказания. Теперь лишение свободы на определенный срок может составить 20
лет; в случае частичного или полного сложения сроков по совокупности
преступлений - до 25 лет, а по совокупности приговоров - до 30 лет (ст. 56
УК РФ). По УК РСФСР 1960 г. максимальный срок лишения свободы составлял 15
лет, а по УК РСФСР 1922 и 1926 гг. - 10 лет. Таким образом, в наказании в
виде лишения свободы в течение нынешнего века произошло существенное
усиление карательного аспекта.
Это шаг законодательной практики был осуществлен вопреки устоявшимся
теоретическим взглядам о нецелесообразности установления длительных сроков
лишения свободы и, напротив, целесообразности смягчения мер наказания за
счет снижения максимальных сроков лишения свободы1.
Могу констатировать таким образом, что современный институт лишения
свободы в части установления пределов этого наказания в решающей степени
предопределен социально-криминогенной обстановкой российского общества, при
которой государство пока не может предложить более эффективного
практического средства воздействия на преступников.
В действующем уголовном законодательстве число статей, содержащих этот
вид наказания, составляет 215, что намного превышает удельный вес других
видов наказания. В этом смысле законодатель принял решение также вопреки
настойчивым рекомендациям ученых и даже международных форумов. Как отмечает
С.В. Полубинская, «это гуманистическое направление (т.е. применение
наказаний, не связанных с лишением свободы) ... значительно уменьшает
отрицательные последствия реального применения лишения свободы и для
осужденных, и для общества в целом, способствуя при этом реализации
принципа неотвратимости ответственности»2.
Общепризнанные доводы в пользу уменьшения практики назначения лишения
свободы заключались в том, что это позволяло легче приспосабливать
осужденных к законопослушному образу жизни, не разрывать их полезные
социальные связи, уменьшать количество осужденных в исправительных
учреждениях и тем самым снизить рецидив. Кроме того, реализация наказания
без лишения свободы обходится государству (налогоплательщикам) значительно
дешевле.
Как представляется, предложения о сокращении применения института лишения
свободы в качестве государственной карательной меры разрабатывались и
основывались, образно говоря, в замкнутом уголовно-правовом и уголовно-
исполнительном пространстве, без должного учета, а нередко и совершенно
игнорируя иные социальные явления, так или иначе влияющие на принятие
законодательных решений. В этом смысле следует отметить недостаточную, на
мой взгляд, связь с правом других наук, и прежде всего социологией, политологией, экономикой, занимающихся исследованием более обширных (чем
науки уголовно-правового комплекса) проблем, касающихся всего общества в
целом, стратегических направлений его развития, в то время как институт
лишения свободы является лишь частью общественного бытия. С учетом
содержания лишения свободы полагаю, что специфической целью данного вида
уголовного наказания является ресоциализация осужденного.
Пожизненное лишение свободы устанавливается только как альтернатива
смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на
жизнь, и может назначаться в случаях, когда суд сочтет возможным не
применять смертную казнь (ст. 57 УК РФ). По своему содержанию данный вид
наказания практически не отличается от лишения свободы на определенный
срок, не случайно, что в уголовно-исполнительном законодательстве вопросы, связанные с его исполнением, регулируются в разделе о лишении свободы на
определенный срок.
Следует отметить, что введению этого вида наказания предшествовала доста-
точно оживленная дискуссия в юридической литературе. Обращалось, в част-
ности, внимание на то, что с точки зрения социальной реабилитации здесь
перспектив нет, а сам вид этого наказания российской и советской наукой
уголовного права отвергался.1
Не считают целесообразным применение этого вида наказания и ряд современных ученых.2
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: бесплатные дипломные работы скачать, реферат бесплатно без регистрации, сочинение рассуждение на тему.
Предыдущая страница реферата | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Следующая страница реферата