Ответы на вопросы к ГЭ по ТГиП
Категория реферата: Рефераты по теории государства и права
Теги реферата: мтс сообщения, конспект по изо
Добавил(а) на сайт: Dejneko.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата
25. Понятие права в объективном и субъективном смысле ***
В юридической науке и практике традиционно различают право в объективном и
субъективном смысле.
Объективное право (или собственно право) — это система общеобязательных, формально определенных юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых
государством и направленных на урегулирование общественных отношений.
Объективное право — это законодательство, юридические обычаи, юридические
прецеденты и нормативные договоры данного периода в конкретном государстве.
Оно объективно в том смысле, что непосредственно не зависит от воли и
сознания отдельного лица и не принадлежит ему.
Субъективное право — это мера юридически возможного поведения, призванная
удовлетворять собственные интересы липа Субъективными правами выступают
конкретные права и свободы личности (право на жизнь, свободу, труд, образование и т.п.), которые субъективны в том смысле, что связаны с
субъектом, принадлежат ему и зависят от его воли и сознания.
Если объективное право — это юридические нормы, выраженные в тех или иных
формах, то субъективное право — это те конкретные юридические возможности, которые возникают на основе и и в пределах права объективного.
Вместе с тем не следует забывать, что не Г- во создает предоставляет
личности права, а она сама их имеет от рождения обязанность Г — признавать
и защищать эти права.
Подразделение права на объективное и субъективное коренится со в самой
жизни, поэтому всегда надо знать, идет ли речь о праве в смысле юридических
норм или в смысле наличных прав участников общественных отношений.
26. Право как государственный регулятор общественных отношений
Право — это система общеобязательных, формально определенных юридических
норм, выражающих общественную, классовую волю (конкретные интересы
общества, классов и т.п.), устанавливаемых и обеспечиваемых государством и
направленных на урегулирование общественных отношений.
Наиболее существенным признаком права выступает его тесная связь с
государством. Этот признак выражается в том, что:
1) Г- во официально устанавливает право, обеспечивает его исполнение, в
том числе и с помощью государственного принуждения. Для этого существует
специальный аппарат надзора и контроля, пресечения нарушений, судебного
рассмотрения споров, наказания виновных и т.п.;
2) право, будучи нормативным выражением государственной воли регулирует
общественные отношения в классовых, общесоциальных либо иных интересах.
Согласно этому, право служит орудием проведения в жизнь политики
государства, специфическим средством организации его разносторонней
управленческой и иной деятельности, осуществления его задач и функций;
3) право имеет общеобязательный характер, что позволяет ему выступать в
качестве особого социального регулятора, в виде критерия правомерного и
неправомерного поведения;
4) в отличие от других социальных норм специфика регулятивной роли права
связана с предоставительно-обязывающим содержанием большинства составляющих
его норм.
27. Естественно-правовая теория ***
Данная теория наиболее логически завершенную форму получила в период
буржуазных революций XVII—XVIII вв. Представители: Гоббс, Локк, Радищев и
др.
Основные идеи'.
1) в рамках данной доктрины разделяются право и закон (наряд) с позитивным
правом, т.е. законами, принимаемыми государством. существует высшее, подлинное, естественное право, свойственное человеку от рождения. Это так
называемое неписаное право, пол которым понимается совокупность
естественных и неотъемлемых прав человека и которое выступает критерием
права позитивною, ибо не всякий закон содержит в себе право);
2) отождествляются право и мораль (по мнению представителей данной теории, такие абстрактные нравственные ценности, как справедливость, свобода, равенство, составляют ядро права, определяют собой правотворческий и
правоприменительный процессы),
3) источник прав человека находится не в законодательстве, а в самой
человеческой природе; эти права приобретаются от рождения либо от Бога.
Достоинства:
— это революционная, прогрессивная доктрина, под флагом которой
совершались буржуазные революции, приводившие на смену отжившим феодальным
отношениям новый, более свободный строй)
— в ней верно замечено, что законы могут быть неправовыми которые должны
приводиться в соответствие с правом, т.е. с такими нравственными
ценностями, как справедливость, свобода, равенство и т.п.;
— провозглашает источником прав человека природу либо Бога и тем самым
выбивает теоретическую почву у произвола чиновников и государственных
структур.
Слабые стороны'.
— такое понимание права (как абстрактных нравственных ценностей) уменьшает
его формально-юридические свойства, в результате чего теряется четкий
критерий законного и противозаконного поскольку весьма непросто определить
это с позиций справедливости, представление о которой может быть разным у
различных людей
- такое понимание связано не столько с правом, сколько с правосознанием, которое действительно может быть разным у различных людей.
28. Историческая школа права ***
Данная теория наиболее логически завершенную форму получила в конце XVIII
— начале XIX в. Представители: Гуго, Савиньи,
Основные идеи:
Право — историческое явление, которое, как и язык, не устанавливается
договором, не вводится по чьему-либо указанию, а возникает и развивается
постепенно, незаметно, стихийно;
Право — это прежде всего правовые обычаи (т.е. исторически сложившиеся
правила поведения, влекущие за собой юридические последствия). Законы же
производны от права обычного, которое встает из недр национального духа, глубин народного сознания.
Представители этой теории, которая возникла во времена феодализма, отрицали права человека, ибо в обычаях той сословной части не могли найти
отражения никакие естественные права человека.
Достоинства'.
- впервые наиболее основательно было обращено внимание на культурно-
исторические и национальные особенности права, на необходимость их учета в
правотворческом процессе;
- справедливо подчеркивается естественность развития права, и тот факт, что законодатель не может творить нормы права по своему усмотрению;
- верно подмечены преимущества правовых обычаев, как пpоверенных временем
и стабильных правил поведения.
Слабые стороны'.
— данная теория во время своего возникновения выступила kаk реакция на
естественно-правовую доктрину, как идеология феодализма, уже отживающего
строя;
— ее представители переоценивали роль правовых обычаев и ущерб
законодательству (между тем в новых экономических условиях обычаи уже не
справлялись с полноценным упорядочением pыночных отношений).
29. Нормативистская теория права ***
Данная теория наиболее логически завершенную форму получила в XX в.
Представители: Штаммлер, Новгородцев, Кельзен и др.
Основные идеи'.
1) исходным, в частности для концепции Кельзена, является представление о
праве как о системе (пирамиде) норм, где на самом верху находится основная
(суверенная) норма, принятая законодателем, и где каждая низшая норма
черпает свою законность в норме более значительной юридической силы;
2) по Кельзену, бытие права принадлежит сфере должного, а не сущего. Оно, таким образом, не имеет обоснования вне сферы норм долженствования и его
сила зависит от логичности и стройности системы юридических правил
поведения. Поэтому Кельзен считал, что юридическая наука должна изучать
право в чистом виде, вне связи с политическими, социально-экономическими (и
другими сущими) оценками;
3) в основании пирамиды норм находятся индивидуальные акты — решения
судов, договоры, предписания администрации, которые тоже включаются в
понятие права и которые тоже должны соответствовать основной (прежде всего
конституционной) норме
Достоинства'.
— верно подчеркивается такое определяющее свойство права, как
нормативность, и убедительно доказывается необходимость соподчинения
правовых норм по степени их юридической силы;
— нормативность в данном подходе органически связана с формальной
определенностью права, что существенно облегчает возможность
руководствоваться юридическими требованиями (в силу (более четких
критериев) и позволяет субъектам знакомиться с содержанием последних по
тексту нормативных актов;
- признаются широкие возможности Г влиять на общественное развитие, ибо
именно Г- во устанавливает и обеспечивает основную норму.
Слабые стороны:
— слишком значителен крен к формальной стороне права, что повлекло за
собой игнорирование его содержательной стороны (прав личности, нравственных
начал юридических норм, соответствия их объективным потребностям
общественного развития и т.п.). Поэтому представители данной теории
недооценивают связь права с социально-экономическими, политическими и
духовными факторами, т.е. излишне очищают от них право;
- признавая тот факт, что основную норму принимает законодатель, Кельзен
преувеличивает роль Г в установлении эффективных юридических норм. В силу
разных причин оно может удовлетворяться и устаревшими нормами, и однозначно
произвольными
30. Марксистская теория права ***
Данная теория наиболее логически завершенную форму получила в XIX—XX вв.
Представители: Маркс, Энгельс, Ленин и др.
Основные идеи:
1 ) право понимается как возведенная в закон воля господствующего класса, т.е. как классовое явление;
2) содержание выраженной в праве классовой воли в конечном счете
определяется характером материальных производственных отношений, носителями
которых выступают классы собственников основных средств производства, держащие в своих руках государственную власть; ;
3) право представляет собой социальное явление, в котором классовая воля
получает государственно-нормативное выражение. Право — это такие нормы, которые устанавливаются и охраняются j государством.
Достоинства:
— в связи с тем что представители данной теории право понимали как закон
(т.е. как формально определенный нормативный акт), они выделяли четкие
критерии правомерного и противоправного;
— показали зависимость права от социально-экономических факторов, наиболее
существенно влияющих на него; ,
. обратили внимание на тесную связь права с государством, которое устанавливает и обеспечивает его.
Слабые стороны:
— преувеличивали роль классовых начал в праве в ущерб началам
общечеловеческим, ограничивая жизнь права историческими рамками классового
общества;
— слишком жестко связывали право с материальными факторами, с
экономическим детерминизмом.
31. Психологическая теория права ***
Данная теория наиболее логически завершенную форму получила в XX в.
Представители: Петражицкий, Росс, Рейснер и др.
Основные идеи:
1) психика людей — фактор, определяющий развитие общества, в том числе его
мораль, право, государство;
2) понятие и сущность права выводятся, прежде всего, не через деятельность
законодателя, а через психологические закономерности - правовые эмоции
людей, которые носят императивно-атрибутивный характер, т.е. представляют
собой переживания чувства правомочия на что-то (атрибутивная норма) и
чувства обязанности сделать что-то (императивная норма);
3) все правовые переживания делятся на два вида — переживания позитивного
(установленного государством) и интуитивного (автономного) права. Последнее
может быть не связано с первым. Интуитивное право в отличие от позитивного
выступает подлинным регулятором поведения и поэтому должно рассматриваться
как действительное право. Так. разновидностью переживаний интуитивного
права считаются переживания по поводу карточного долга, переживания детьми
своих обязанностей в игре и т.п., которые соответственно формируют игорное
право, детское право
Достоинства:
- обращено внимание на психологические процессы, которые Выступают
реальностью наряду с процессами экономическими, политическими и пр. Поэтому
нельзя издавать законы без учета социальной психологии, нельзя применять
их, не учитывая психологическую структуру индивида;
— повышает роль правосознания в правовом регулировании и в правовой
системе общества;
- источник прав человека здесь выводится не из законодательства, а из психики самого человека.
Слабые стороны:
-— осуществлен слишком сильный крен в сторону психологических факторов в
ущерб другим (социально-экономическим, политическим и т.п.), от которых
тоже зависит природа права:
— в связи с тем что подлинное право (интуитивное) практически оторвано от
Г и не имеет формально определенного xарактера, в данном подходе
отсутствуют четкие критерии правомерного и неправомерного, законного и
незаконного.
32. Социологическая теория права ***
Данная теория наиболее логически завершенную форму получила в XX в.
Представители: Эрлих, Жени, Муромцев и др.
Основные идеи:
1) разделяют право и закон, хотя и делают это не так, как идеологи
естественно-правовой доктрины. Право воплощается не в естественных правах и
не в законах, а в реализации законов. Если закон находится в сфере
должного, то право — в сфере сущего;
2) под правом, следовательно, понимаются юридические действия, юридическая
практика, правопорядок, применение законов и т.п. Право — это реальное
поведение субъектов правоотношений — физических и юридических лиц. Отсюда
другое название данной доктрины — теория живого права;
3) формулируют такое живое право прежде всего судьи в процессе
юрисдикционной деятельности. Они наполняют законы правом вынося
соответствующие решения и выступая в этом случае субъектами
правотворчества.
Достоинства'.
— такое понимание ориентирует на реализацию права. И сущее, где оно
обретает практическое осуществление;
— совершенно обоснованно отмечается приоритет общественных отношений, как
содержания, над правовой формой; эта теория хорошо согласуется с ограничением государственного
вмешательства в экономику, с децентрализацией управления.
Слабые стороны:
— если под правом понимать реализацию законов, реальный правопорядок, то
теряются четкие критерии правомерного и неправомерного, ибо сама по себе
реализация может быть как законной, так и противозаконной;
- в силу переноса центра тяжести правотворческой деятельности на судей и
администраторов увеличивается опасность некомпетентного и откровенного
произвола со стороны нечистоплотных должностных лиц.
33. Соотношение экономики, политики и права ***
Экономика — это совокупность производственных отношений, способ
производства конкретного общества. Политика — это искусство управления
обществом, которое характеризует отношения по поводу власти между классами, партиями, нациями; между государством, с одной стороны, и народом — с
другой. (Определение давалось выше, см. ответ на вопрос 41.)
Существует два основных подхода к соотношению данных понятий.
Согласно первому подходу, среди этих понятий нет какого-либо
приоритетного. Первичными факторами развития и функционирования
общественных отношений (в том числе производственных, политических, правовых) выступают интересы людей. В определенных случаях интересы
получают реализацию прежде всего и праве и лишь затем претворяются в других
сферах социальных связей. Здесь можно говорить о приоритете права перед
экономикой (например, в эпоху буржуазных революций в Западной Европе
сначала принимались законы, а потом на их базе формировались новые
экономические отношения).
Но бывает и наоборот, когда интересы сначала претворяются и новые
производственные отношения, а затем закрепляются в праве Здесь уже можно
говорить о приоритете экономики над правом Политика же выступает
посредником между данными явлениями к соответственно понятиями.
Согласно второму подходу, экономика определяет политику и право. Последние
являются надстроечными категориями и зависят от базиса (способа
производства). Однако эта доминирующая poль проявляется лишь в конечном
счете, ибо политика и право, опираясь на экономику, могут оказывать и
обратное воздействие на нее, стимулируя либо сдерживая развитие
производственных отношении
Политика здесь тоже выступает в виде посредника между экономикой и правом.
Соотношение же между политикой и правом проявляется двояко:
1) когда определяющим фактором выступает политика и
2) когда определяющим фактором выступает право.
34. Принципы права: понятие и виды ***
Принципы права — это основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как специфического социального регулятора.
Они выражают закономерности права, его природу и социальное значение, представляют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо
сформулированы в законе, либо выводятся из его смысла.
В зависимости от сферы распространения выделяют общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы.
К общеправовым принципам относят:
1) справедливость;
2) юридическое равенство граждан перед законом и судом;
3) гуманизм;
4) демократизм;
5) единство прав и обязанностей;
6) сочетание убеждения и принуждения и т.п.
Названные принципы являются общеправовыми, ибо действуют на всex без
исключения отраслях права.
Отраслевые принципы характеризуют наиболее существенные черты нескольких
отраслей права, то их относят к межотраслевым. Среди них выделяют: принцип
неотвратимости ответственности, принцип состязательности и гласности
судопроизводства и т.д.
Принципы, действующие в рамках только одной отрасли права, называются
отраслевыми. К ним относятся: в гражданском праве— принцип равенства сторон
в имущественных отношениях; в уголовном процессе — презумпция невиновности
и т.п.
Принципы права участвуют в регулировании общественных отношений, так как
они не только определяют общие направления силового воздействия, но и могут
быть положены в обоснование решения по конкретному юридическому делу
(например, при аналогии права)
35. Соотношение убеждения и принуждения в праве ***
Убеждение и принуждение — универсальные методы социального управления, которые присущи различным регуляторам, в особенности праву.
Убеждать — значит склонять субъектов к определенной деятельности, соответствующей их воле, без силового давления, расширяя свободу выбора.
Убеждение может осуществляться в правовой сфере через такие позитивные
юридические средства, как субъективные права, законные интересы, льготы и
т.д. Г- во и общество прежде всего должны максимально использовать методы
убеждения в правовом регулировании как основные, главные. Убеждение
основывается на заинтересованности, доказательствах законности и
целесообразности сознательного поведения, отвечающего нормам права.
К важным формам убеждения относятся правовоспитательная работа, обсуждение
законопроектов. В этом смысле большое значение имеет обоснование в
преамбулах нормативных актов целей и задач их принятия.
Принуждать — значит склонять людей к определенной деятельности посредством
силового давления (вопреки воле управляемых) ограничивая свободу их выбора.
Принуждение может осуществлять в правовой сфере через такие юридические
средства, как меры пресечения, приостановления, наказания и т.д.
Особенности принуждения:
1) представляет собой более жесткий метод воздействия права на субъектов;
2) является второстепенным, применяемым после убеждения, методом
3) осуществляется в особой процессуальной форме, установленной в праве;
4) выступает не как самоцель, а как средство исправления и перевоспитания, т.е. включает в себя черты убеждения правонарушителей и других членов
общества в необходимости выполнения правовых предписаний.
Главная задача законодателя — установить оптимальное сочетание мер
принуждения и убеждения в праве.
Во многом убеждение и принуждение воплощаются в праве в двух
соответствующих методах — диспозитивном и императивном (Ответ на вопрос
93).
36. Функции права: понятие и классификация ***
Функции права — это основные направления правового воздействия, выражающие
роль права в упорядочении общественных отношений.
С помощью понятия функции права можно познать предназначение права в
обществе, его динамику, действие.
Функции права рассматривают в двух плоскостях в зависимости то, освещаются
ли они в рамках специально-юридических или в общесоциальных (более
широких). Если следовать широкому смыслу функции права, то среди них можно
выделить, например, такие, как экономическая (право упорядочивает
производственные отношения, закрепляет формы собственности и т.п.), политическая (регламентирует политические отношения, регулирует
длительность субъектов политической системы и пр.), воспитательная
(отражает определенную идеологию, оказывает специфическое педагогическое
воздействие на лиц, связана с формированием у субъектов мотивов
правомерного поведения), коммуникативная выступает способом связи между
субъектом и объектом управления.
На специально-юридическом уровне право выполняет регулятивную (развитие
общественных отношений) и охранительную функции.
Регулятивная функция имеет первичное значение, носит творческий характер, ибо право с помощью ее призвано содействовать развитию наиболее ценных для
общества и Г социальных связей. Подобную функцию обеспечивают, как
правило, правовые стимулы— поощрения, льготы, дозволения, рекомендации и
т.д. Данные средства способствуют удовлетворению интересов лиц, oткрывая
простор для их активности, инициативы, предприимчивости.
Охранительная функция осуществляется с помощью правовых ограничений —
обязанностей, запретов, наказаний, приостановлений — и имеет вторичный
характер. Она производна от регулятивной функции и призвана ее
обеспечивать, ибо охрана и защита начинают действовать тогда, когда
нарушается нормальный процесс развития тех или иных социальных связей, когда ему препятствуют конкретные помехи. Для того чтобы убрать с пути
данные препятствия, и используются правовые ограничения, охраняющие и
защищающие интересы лиц.
37. Типы права: различные подходы ***
Типология нрава — это его специфическая классификация, производимая в
основном с позиции следующих подходов.
В рамках первого (формационного) главным критерием выступают социально-
экономические признаки (общественно-экономическая формация). Именно базис
(тип производственных отношений) является, по мнению представителей данного
подхода, решающим фактором общественного развития, который детерминирует и
соответствующий тип надстроечных элементов: Г- во и право.
В зависимости от типов экономического базиса выделяют рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический типы права.
Достоинство:
. продуктивна сама идея делить право на основе социально- экономических факторов, которые действительно весьма существенно влияют на общество.
Слабая сторона:
— формационный подход не позволяет в должной мере учесть конкретно-
историческую, культурно-национальную и специально-юридическую специфику
права.
В рамках другого подхода типология права производится на основе конкретно-
географических, национально-исторических, религиозных, специально-
юридических и иных признаков. В соответствии с названными критериями
выделяют такие типы права:
1) национальные правовые системы (это конкретно-историческая совокупность
права, юридической практики и господствующей правовой идеологии отдельного
государства);
2) правовые семьи (это совокупность правовых систем, выделенная на основе
общности источников, структуры права и исторического пути его
формирования). Различают следующие правовые семьи: общего права, романо-
германская, славянская, мусульманская, индусская и др.
Достоинство данной типологии заключается в том, что выделены национально-
исторические, конкретно-географические и технико-юридические признаки, которые весьма определенно характеризуют право.
Слабой стороной является то, что ее представители недооценивают роль
социально-экономических факторов в природе права.
38. Правовая система общества: понятие и структура ***
Правовая система общества — это конкретно-историческая совокупность права, юридической практики и господствующей правовой идеологии отдельного
государства.
В структуру правовой системы входят следующие главные элементы:
1) право (законодательство);
2) юридическая практика;
3) господствующая правовая идеология.
Понятия «право» и «правовая система» соотносятся как часть и целое. Если
под правом понимается система общеобязательных. формально определенных
юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых государством, то под
правовой системой — явление, отражающее собой всю правовую организацию
общества, целостную правовую действительность, систему юридических средств, с помощью которых официальная власть оказывает правовое воздействие на
поведение людей.
Право — ядро и нормативная основа правовой системы, ее связующее и
цементирующее звено. По характеру права в обществе можно судить и о
сущности всей правовой системы данного общества.
Помимо права, юридической практики и господствующей правовой идеологии
(как главных элементов правовой системы) в нее входят и другие слагаемые:
правотворчество, правоотношения, правовые учреждения, законность и т.п.
Понятие «правовая система» выражает собой комплексную оценку юридической
сферы жизни конкретного общества.
39. Правовой статус личности: понятие, структура, виды ***
Правовой статус — это юридически закрепленное положение субъекта в
обществе. Правовой статус фиксирует по сути дела фактический (социальный)
статус лица, его реальное положение в обществе. Правовой статус есть
признанная конституцией и законодательством совокупность прав и
обязанностей субъектов, а также полномочий государственных органов и
должностных лиц, с помощью которых они выполняют свои социальные роли.
Именно права и обязанности составляют ядро правового статуса. В структуре
последнего выделяют такие элементы:
1) права и обязанности;
2) законные интересы;
З) правосубъектность;
4) гражданство;
5) юридическая ответственность;
6) правовые принципы и т.п.
Правовой статус бывает общим, специальным и индивидуальным. Эти виды
отражают собой соотношение таких философских категорий, как общее, особенное и отдельное,
Общий статус — это статус лица как гражданина государства, закрепленный в
Конституции. Он является одинаковым для всех граждан РФ.
Специальный статус фиксирует особенности положения определенных
категорий граждан (студентов, участников войны, бизнесменов, адвокатов и
т.д.), обеспечивает возможность выполнения и специальных функций.
Индивидуальный статус выражает конкретику отдельного лица (пол, возраст, семейное положение, должность, стаж и т.п.) и представляет собой
совокупность персонифицированных прав и обязанностей личности.
40. Соотношение и взаимосвязь Г и права ***
Единство состоит в том, что Г- во и право:
1) возникают и развиваются совместно;
2) имеют одинаковые подходы к сущности и типологии;
3) выступают средствами управления, инструментами власти;
4) призваны сочетать и обеспечивать личные, групповые и общественные
интересы;
5) основаны на едином базисе, определяются социально-экономическими и
духовными факторами и т.п.
Различия между государством и правом:
1) если Г- во есть особая организация политической власти, то право есть
социальный регулятор;
2) если Г- во выражает силу, то право — волю;
3) если первичным элементом Г является государственный орган, то
первичным элементом права — норма;
4) они также не совпадают по формам, функциям и т.д.
Взаимодействие Г и права:
— с одной стороны, воздействие Г на право состоит» том, что первое
формирует, изменяет, отменяет второе (правотворчество), а также реализует и
охраняет его (правоприменение); с другой стороны, право воздействует на государство, упорядочивая
деятельность государственного аппарата, устанавливая компетенцию его
органов.
Выделяют два основных типа взаимоотношений между государством и правом: когда Г- во стоит над правом, выступая определяющим фактором (характерно
для антидемократических государств); когда право стоит над государством, выступая его ограничителем (характерно
для правовых государств).
41.Правовое государство: понятие и принципы ***
Правовое Г- во — это такая организация политической власти, создающая
условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и
гражданина, а также для наиболее последовательного связывания с помощью
права государственной власти и недопущения злоупотреблений.
Праобраз идеи правового Г возник, по сути дела, как противоядие от
произвола, как реакция на деспотизм, тиранию. Можно выделить два основных
принципа (две стороны сущности) правового государства:
Наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, создание
для личности режима правового стимулирования ( обязательная, содержательная
сторона);
Наиболее последовательное связывание с помощью права государственной
власти, формирование для государственных структур правового режима
ограничения (формально-юридическая сторона).
1 принцип закреплен в ст. 2 Конституции РФ, где установлено, что
«человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Правовое Г- во
должно последовательно исполнять свое главное предназначение —
гарантировать каждому гражданину возможность всестороннего развития
личности. Речь идет о такой системе социальных действий, при которой права
человека и гражданина являются первичными, естественными, в то время как
возможность осуществления функций государственной власти выступает
вторичной, производной.
Правовой наукой ныне в виде естественных признается система гражданских
(личных), политических, экономических, социальных и культурных прав
личности, которые содержатся во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и
в других международных актах.
2 принцип воплощается в жизнь с использованием следующих способов, выступающих в качестве самостоятельных принципов:
— разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви с
целью исключения злоупотреблений ею;
— федерализма, который дополняет горизонтальное разделение власти еще и
разделением ее по вертикали;
— верховенства закона (закон, принятый верховным органом власти при
строгом соблюдении всех конституционных процедур, не может быть отменен, изменен или приостановлен актами исполнительной власти);
— взаимной ответственности Г и личности и т.д.
Кроме них можно выделить и другие принципы, которые в той или иной мере
вытекают из вышеприведенных и создают для них обеспечивающий фон. Это:
высокий уровень правосознания и правовой культуры в обществе; наличие
гражданского общества и осуществления контроля с его стороны за выполнением
законов всеми субъектами права.
Идея правового Г есть идея взаимоуправления гражданского общества и
государства, предполагающая разрушение монополии Г на власть с
одновременным изменением соотношения свободы Г и общества в пользу
последнего и отдельной личности.
При всем многообразии принципов правового Г два из них все равно остаются
главными, определяющими, которые необходимо рассматривать во взаимосвязи.
Если анализировать первый (социальный, показывающий привлекательность, ценность идеи правовой государственности, ее самоцель) без второго
(формально- юридического, олицетворяющего собой средства достижения
названных привлекательных идеалов), то не ясно, как добиться наиболее
полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина. и если же, напротив, брать за основу только формально-юридический, тогда становится не
совсем понятно, во имя чего и ради кого необходимо ограничивать
государственную власть посредством ра. Ведь такое ограничение — не
самоцель. Можно его так оградить, что Г- во вообще не выполнит ни одной из
своих функций, и тогда гражданское общество от этого ничего не выиграет, наоборот, только проиграет.
42. Разделение власти как принцип правового государства***
Требование принципа разделения властей, сформулированное еще Д. Локком и
Ш. Монтескье, заключается в том, что для |достижения политической свободы, обеспечения законности и устранения злоупотреблений властью со стороны
какой-либо социальной группы, учреждения или отдельного лица необходимо
разделить государственную власть на законодательную (избранную народом и
призванную вырабатывать стратегию развития общества путем принятия
законов), исполнительную (назначаемую представительным ном власти и
занимающуюся реализацией данных законов и административно-хозяйственной
деятельностью) и судебную (выступающую гарантом восстановления нарушенных
прав, справедливого наказания виновных). Причем каждая из этих ветвей
власти, являясь самостоятельной, и взаимосдерживающей друг друга, должна
осуществлять свои функции посредством особой системы органов и в
специфических формах.
Система «сдержек и противовесов», установленная в Конституции, законах, представляет собой совокупность правовых ограничений в отношении конкретной
государственной власти: законодательной, исполнительной, судебной.
Так, применительно к законодательной власти используется довольно жесткая
юридическая процедура законодательного процесса, которая регламентирует
основные его стадии. В системе противовесов важную роль призван играть
Президент, который имеет право применить отлагательное вето при поспешных
решениях законодателя. Деятельность Конституционного Суда РФ также можно
рассматривать в качестве правосдерживающей, ибо он имеет право блокировать
все антиконституционные акты.
В отношении исполнительной власти используются ограничения ведомственного
нормотворчества и делегированного законодательства, запреты на принятие ею
актов, затрагивающих такие отношения, которые должны быть урегулированы
только законом. Сюда можно отнести сроки президентской власти, импичмент, вотум недоверия Правительству, запрет ответственным работникам
исполнительных органов избираться в состав законодательных структур, заниматься коммерческой деятельностью.
Для судебной власти тоже есть свои правоограничивающие средства, выражающиеся в Конституции, процессуальном законодательстве, в его
гарантиях, принципах: презумпции невиновности, праве на защиту, равенстве
граждан перед законом и судом, гласности и состязательности процесса, отводе судей и т.п.
Кроме всего прочего, фиксируются правоограничения, которые запрещают
осуществлять функции, принадлежащие по закону другому органу. Деятельность
государственных структур должна ограничиваться их компетенцией, которая
основывается на принципе «дозволено только то, что прямо разрешено
законом».
43. Г- во и личность: взаимная ответственность ***
Взаимная ответственность Г и личности — самостоятельный принцип правового
государства. Еще И. Кант сформулировал эту идею так: каждый гражданин
должен обладать той же возможностью принуждения в отношении властвующего к
точному и явному исполнению закона, что и властвующий в его отношении.
Гражданину. своеобразный способ ограничения политической власти, который
выражает нравственно-юридические начала в отношениях с государством как
носителем политической власти, гражданином как участником ее осуществления.
Устанавливая в законной форме свободу общества и личности, само Г- во
свободно от ограничений в собственных решениях и действиях.
Лидерством ДЦцством закона оно должно брать на себя обязательства, обеспечивающие справедливость и равенство в своих отношениях с гражданином, общественными организациями, другими государственными -
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина —
обязанность государства», — закреплено в ст. 2 Конституции РФ.
Подчиняясь праву, государственные органы не могут нарушать предписания и
несут ответственность за нарушения или невыполнение этих обязанностей.
Обязательность закона для государственной власти обеспечивается системой
гарантий, которые исключают административный произвол. К ним относятся: 1)
Ответственность Правительства перед представительными организациями
(дисциплинарная, гражданско-правовая или уголовная ответственность); 2)
ответственность должностных лиц Г любого уровня за нарушение прав и свобод
конкретных лиц, за превышение власти, злоупотребление служебным положением
и пр.3) импичмент
Мерами контроля со стороны общественности за выполнением решений
правительственных государственных структур могли бы быть референдумы, опросы, отчеты депутатов перед избирателями и т.д.
На тех же правовых началах строится и ответственность лиц. нести перед
государством. Применение государственного принуждения должно носить
правовой характер, не нарушать меру свободу личности, соответствовать
тяжести совершенного правонарушения
Таким образом, отношения между государством и личностью должны
осуществляться на основе взаимной ответственности.
44. Соотношение общества и Г ***
Общество — (в широком смысле) совокупность исторически сложившихся форм
совместной деятельности людей; (в узком) исторически конкретный тип
социальной системы, определенная форма общественных отношений.
Г- во — это организация политической власти, содействующая
преимущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, общечеловеческих, религиозных, национальных и т.п.) в пределах определенной
территории.
Общество и Г- во — понятия несовпадающие. Первое шире второго, ибо в
обществе кроме Г есть и негосударственные структуры (политические партии, политические движения, общественные организации и объединения, трудовые
коллективы и т.д.). Г- во есть лишь политическая часть общества, его
элемент.
Г- во занимает в обществе центральное положение и главную роль. По характеру Г можно судить о его общества, его сущности.
Г- во по отношению ко всему обществу выступает как форма правления, ведения общих дел (обеспечивая порядок и безопасность), а по отношению к
противникам господствующего класса — нередко как орудие подавления и
насилия. Исторические рамки общества и Г тоже не совпадают. Общество
возникло раньше и имеет более богатую историю нежели второе. Рожденное
развивающимся обществом, приобретает по отношению к нему относительную
самостоятельность. Причем степень этой самостоятельности постоянно
меняется, зависит от внутренних и внешних условий их взаимодействия.
45. Гражданское общество: понятие, структура, признаки ***
Понятие «гражданское общество» формировалось такими мыслителями как
Аристотель, Цицерон, Греции, Гоббс, Локк, Гегель, многими другими. и нитью - идея человека. Гражданское общество можно определить как
совокупность нравственных, религиозных, национально-экономических, семейных
отношений и институтов, о которых удовлетворяются интересы индивидов и их
Структура гражданского общества:
1) негосударственные социально-экономические отношения и институты
(собственность, труд, предпринимательство); 2) совокупность независимых от
Г производителей (частные фирмы и т.п.); 3) общественные объединения и
организации; 4) политические партии и движения; 5) сфера воспитания и
негосударственного образования; 6) система негосударственных средств
массовой информации; 7)семья; 8) церковь и т.п.
Признаки гражданского общества:
— наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина; —
самоуправляемость; — конкуренция образующих его структур и различных групп
людей; — свободно формирующееся общественное мнение и плюрализм; — всеобщая
информированность и прежде всего реальное осуществление права человека на
информацию; — жизнедеятельность базируется на принципе координации (в
отличие от государственного аппарата, который построен на основе принципа
субординации); — многоукладность экономики; — легитимность и
демократический характер власти; — правовое государство; — сильная
социальная политика государства, обеспечивающая достойный уровень жизни
людей, и др.
46. Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь ***
Общество не может существовать без регулирования, под которым понимается
упорядочение поведения людей в различных сферах жизнедеятельности.
Упорядочение осуществляется с помощью норм, которые подразделяются на
технические и социальные.
Технические нормы — это правила наиболее рационального общения людей с
орудиями труда и предметами природы. В качестве примера технических норм
можно назвать правила выполнения определенных строительных работ, нормы
расходования сырья, топлива, государственные стандарты, технические
условия.
Особенности технических норм:
1 предмет регулирования здесь не сугубо социальный;
2. субъектный» состав связан не только с людьми, но и с внешним миром, природой, техникой.
Социальные нормы — это правила поведения, используемые для Дарования
общественных отношений. К ним относят правовые, религиозные, политические, эстетические, обычные и иные нормы.
Особенности социальных норм:
•Предмет регулирования здесь уже сугубо социальный — общественные
отношения;
•субъектный состав связан только с людьми как представителями социальной
сферы.
Технические и социальные нормы взаимодействуют между собой. В частности, важнейшие для общества технические нормы Изживаются правом и государством, становясь уже технико-Иряескими правилами поведения. В силу этого они
выступают целесообразными, но и общеобязательными, влекущими определенные
юридические последствия. Так, уголовное законодательство предусматривает
ответственность за нарушение норм безопасности при производстве
строительных работ, за нарушение правил вождения и эксплуатации транспорта
и т.п.
47. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и
противоречия ***
Мораль — это система норм и принципов, регулирующих поведение людей с
позиций добра и зла, справедливого и несправедливого и т.п. Мораль и
нравственность можно рассматривать в качестве синонимов. Этика же есть
наука о морали (нравственности).
Единство между правом и моралью:
1) в системе социальных норм они выступают самыми универсальными, распространяющимися на все общество; 2) у них единый объект регулирования —
общественные отношения; 3) исходят в конечном счете от общества.
Различия между правом и моралью:
1) по происхождению (если мораль возникает вместе с обществом, то право —
вместе с государством);
2) по форме выражения (если мораль содержится в общественном сознании, то
право — в специальных нормативных актах, имеющих письменную форму);
3) по сфере действия (если мораль может регулировать практически все
общественные отношения, то право — наиболее важные и только те, которые в
состоянии упорядочить);
4) по времени введения в действие (если моральные нормы вводятся в
действие по мере их осознания, то правовые — в конкретно установленный
срок);
5) по способу обеспечения (если нормы морали обеспечиваются мерами
общественного воздействия, то нормы права — мерами государственного
воздействия);
6) по критериям оценки (если нормы морали регулируют общественные
отношения с позиции добра и зла, справедливого и несправедливого, то нормы
права — с точки зрения законного и незаконного, правомерного и
неправомерного).
Право и мораль взаимодействуют между собой в процессе упорядочения
общественных отношений. Их требования во многом совпадают то, что осуждает
и поощряет право, осуждает и поощряет, как правило, и мораль. И наоборот.
Многие правовые нормы вытекают из нравственных (не убий, не укради и т.п.).
Вместе с тем возможны и противоречия между ними, когда одна и та же
ситуация может регулироваться по-разному со стороны права и морали. Причины
противоречий могут быть объективные (действующие различия между правом и
моралью) и субъективные. Право меняется быстрее морали и подчас с ней не
согласуется в силу определенных идеологических, конъюнктурных моментов).
48. Понятие, структура и виды правосознания ***
Правосознание — это совокупность представлений и чувств, эмоций, оценок и
установок, выражающих отношение к действующему и желаемому праву.
Правосознание — одобрительная или отрицательная реакция людей на вновь
принятые законы, на конкретные проекты нормативных актов
Структура правосознания включает в себя два элемента:
1) правовую психологию (переживания, которые испытывают люди в результате
отношения к праву; это уровень чувств, настроений, во многом выражающий
поверхностные, эмоциональные оценки права субъектами);
2) правовую идеологию (понятия, принципы, убеждения, выражающие отношение
людей к действующему или желаемому праву это более глубокое осмысление
субъектами правовых явлений, характеризующее более рациональный уровень
правовых оценок).
Правовая идеология — главный элемент в структуре правосознания.
По содержанию правосознание подразделяется на:
— обыденное (массовые представления людей, настроения по поводу права, возникающие под влиянием жизненного опыта);
— профессиональное (чувства, убеждения, традиции, складывающиеся у юристов
на основе юридической практики);
— научное (идеи, понятия, концепции, выражающие теоретическое освоение
права).
С одной стороны, развитие правосознания в определенной степени обусловлено
действующим правом; с другой стороны, само право зависит от правосознания
как на уровне правотворчества (принимая нормативные акты, законодатель
должен учитывать уровень правосознания общества и отдельных групп
населения), так и на уровне правореализации (правосознание обеспечивает
добровольное соблюдение норм права и помогает правоприменению; оно
необходимо для толкования правовых предписаний, для оценки доказательств, для преодоления пробелов).
Таким образом, правосознание пронизывает весь механизм правового
регулирования, предшествует изданию юридических норм и сопровождает на всем
протяжении их действия.
49. Правовая культура: понятие и структура *** правовая культура личности — это знание и понимание права и действия в
соответствии с ним. Правовая культура личности связана с правосознанием, опирается на него. Но она шире правосознания, ибо включает в себя не только
психологические и юридические его элементы, но и юридически значимое
поведение всякого индивида, знающего и понимающего можно считать правокультурным человеком. Таковым является только тот, у
кого знания юридических правил сочетаются с точностью соблюдения их
предписаний, кто в своей деятельности следует.
Структура правовой культуры личности состоит из следующих элементов:
1) психологический элемент (правовая психология); 2)идеологический элемент (правовая идеология);3) поведенческий элемент (юридически значимое поведение).
Правовая культура личности означает правовую образованность включая
правосознание, умение и навыки пользоваться подчинение своего поведения
требованиям юридических правовая культура общества — это уровень правосознания и активности
общества, степень прогрессивности юридической деятельности.
Структура правовой культуры общества состоит из
1) степень правосознания и правовой активности общества; 2) степень
прогрессивности юридических норм (уровень развития общества, культура
юридических текстов и т.п.); степень прогрессивности юридической деятельности (культуру
правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности).
Правовая культура общества является частью его общей культуры и
характеризуется следующими факторами: 1) — реальной потребностью в праве;
2) — состоянием законности и правопорядка в стране; 3)— степенью
развитости в обществе юридической науки и юридического образования.
50. Понятие и признаки нормы права ***
Норма права — это общеобязательное, формально определенное правило
поведения, установленное и обеспечиваемое государством направленное на
урегулирование общественных отношений.
Юридическая норма — первичная клеточка права, исходный элемент его
системы. Поэтому естественно, что данной норме свойственны основные черты
права как особого социального явления. этого не следует, однако, что
понятия «право» и «норма » совпадают. Они соотносятся между собой как целое
и частное
К признакам нормы права относят:
1) общеобязательность (она представляет собой властное предписание Г
относительно возможного и должного поведения людей); 2) формальная
определенность (она выражается в письменной форме в официальных документах, с помощью чего определяет рамки деяний субъектов); 3) связь с государством
(она устанавливается государственными органами и обеспечивается мерами
государственного воздействия — принуждением и стимулированием); 4)
предоставительно-обязывающий характер (она не только предоставляет одним
субъектам права, но и возлагает на других субъектов обязанности, ибо нельзя
реализовать право без обязанности и обязанность без права); 5)
микросистемность (она выступает в виде специфической микросистемы, состоящей из таких взаимоупорядоченных элементов, как гипотеза, диспозиция
и санкция).
51. Предоставительно-обязывающий характер правовых норм ***
Данный признак означает, что норма не только предоставляет субъектам
права, но и возлагает на других субъектов обязанности. Ибо нельзя
реализовать право без обязанности и обязанности без права. Вот почему можно
назвать благими пожеланиями те, которые не обеспечены реальными
обязанностями соответствующих лиц. представительно-обязывающий характер не у всех юридических норм выражен
одинаково:
Четко он виден прежде всего в регулятивных нормах (гражданских, трудовых, семейно-брачных и т.п.), в которых фиксируются как права, так и обязанности
субъектов; В охранительных же нормах (уголовных, административных) больший
упор делается на воплощение запретов и обязанностей. В декларативных и
дефинитивных нормах предоставительно-обязывающий характер выражен слабо, ибо они не являются кон- Цми правилами поведения.
При рассмотрении предоставительно-обязывающего характера норм важно иметь
в виду, что права и обязанности не могут содержаться в одной статье
нормативного акта.
Нередко право закреплено в одной статье, а обязанность — в статье этого же
нормативного акта или даже в статье иного акта.
Кроме того, в статье закона могут конкретно указываться только права, а
обязанности подразумеваться, вытекать из содержания закона. Может быть и
наоборот, когда указываются лишь обязанности, а права подразумеваются.
52. Структура нормы права ***
Одним из основных признаков права является микросистемность. Выступая
клеточкой права, норма в то же время представляет собой такое образование, которое обладает специфическим внутренним строением, своеобразной
организацией.
Структура юридической нормы — это упорядоченное единство необходимых
элементов, обеспечивающих ее функциональную самостоятельность. Данная
структура показывает, из каких частей состоит норма и как они
взаимосвязаны.
Таких частей три:
1) гипотеза — элемент нормы права, указывающий на условия ее действия
(время, место, субъектный состав и т.п.), которые определяются путем
закрепления юридических фактов;
2) диспозиция — элемент нормы права, определяющий модель поведения
субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих при
наличии указанных в гипотезе юридических фактов; диспозиция выступает
основной регулирующей частью нормы, ее ядром;
3) санкция — элемент нормы права, предусматривающий последствия для
субъекта, реализующего диспозицию. Они могут быть как негативными, неблагоприятными — меры наказания, так и позитивными — меры поощрения
(премия за добросовестное выполнение служебных обязанностей работником).
Каждый из названных элементов имеет в структуре правовой нормы свое место
и играет особую роль, вследствие чего, по справедливому суждению, сложившемуся в юридической науке, без гипотезы норма бессмысленна, без
диспозиции немыслима, без санкции бессильна.
Проблема структуры правовой нормы является дискуссионной, Одни авторы
считают, что норма права состоит из двух частей — гипотезы и диспозиции или
диспозиции и санкции. Большинство же ученых-юристов придерживаются
трехзвенной структуры правовой нормы, состоящей из рассмотренных выше
элементов (гипотезы, диспозиции, санкции).
53. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта ***
Норма права и статья нормативного акта не тождественны, не они могут не
совпадать. Норма права — это правило поведения, состоящее из гипотезы, диспозиции и санкции, а статья законодательного акта:— форма выражения
государственной воли.
Норма права, будучи содержанием, по-разному соотносится с содержанием
нормативного акта, выступающей в качестве ее формы. Законодатель может все
три элемента логической структуры нормы права деть в одну статью
нормативного акта; может в одну статью нормативного акта включить несколько
норм; Может элементы нормы права изложить в нескольких статьях этого же
нормативного акта; Может элементы нормы права изложить в нескольких статьях
иных нормативных актов.
Способам изложения возможны три варианта соотношения норм права и статьи
нормативного акта:1) Прямой способ имеет место тогда, когда норма права
непосредственно излагается в статье нормативного акта; 2) ссылочный способ
имеет место тогда, когда статья нормативного акта, не излагая всей нормы
права, отсылает к другой статье этого же нормативного акта; 3) бланкетный
способ имеет место тогда, когда статья отсылает не к конкретной статье, а к
целому виду каких-то нормативных актов, правил.
54. Классификация норм права ***
Классификация позволяет четче обозначить место и роль юридических норм в
системе правового регулирования, глубже познать их природу и назначение.
Выделяют следующие основные виды правовых норм:
1) в зависимости от функциональной роли они разделяются на:
— исходные нормы, которые определяют основы правового регулирования
общественных отношений, его цели, задачи, пределы, направления (это, например, декларативные нормы, провозглашающие принципы; дефинитивные
нормы, содержащие определения конкретных юридических понятий, и т.п.);
— общие нормы, которые присущи общей части той или иной отрасли права и
распространяются на все или большую часть институтов соответствующей
отрасли права;
— специальные нормы, которые относятся к отдельным институтам той или иной
отрасли права и регулируют какой-либо определенный вид родовых общественных
отношений с учетом присущих особенностей и т.д. (они детализируют общие, корректируют иные и пространственные условия их реализации, способы
правового воздействия на поведение личности);
В зависимости от предмета правового регулирования (по отраслевой
принадлежности) они разделяются на конституционные, гражданские, административные, земельные и т.п.;
В зависимости от их характера — на материальные (уголовные, экологические
и пр.) и процессуальные (уголовно-процессуальные, гражданско-
процессуальные);
В зависимости от методов правового регулирования на: императивные (содержащие властные предписания); диапозитивные (содержащие
свободу усмотрения); поощрительные (стимулирующие социально полезное
поведение); рекомендательные (предлагающие наиболее приемлемый для Г и
общества вариант поведения);
В зависимости от времени действия — на постоянные (содержащиеся в законах)
и временные (содержащиеся, например, в Указе Президента о введении
чрезвычайного положения в определенном городе в связи со стихийным
бедствием).
55. Понятие и виды форм (источников) права***
Норма права — это общеобязательное, установленное или санкционированное и
охраняемое государством правило поведения, выражающее обусловленную
материальными условиями жизни общества волю и интересы народа, активно
воздействующее на общественные отношения с целью их упорядочить.
Прежде чем анализировать различные формы права, необходимо сначала
рассмотреть соотношение понятий «форма права» и «источник права».
Применительно к юридическим явлениям следует понимать под источником права
три фактора:
1) источник в материальном смысле (материальные условия жизни общества, формы собственности, интересы и потребности людей и т.п.); 2) источник в
идеологическом смысле (различные правовые учения и доктрины, правосознание
и т.д.); 3) источник в формально-юридическом смысле — это и есть форма
права.
Выделяют четыре основные формы права:
— нормативный акт — это правовой акт, содержащий нормы права и
направленный на урегулирование определенных общественных отношений. (К их
числу относятся Конституция, законы, подзаконные акты и т.п.); — правовой
обычай — это исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в
сознании людей и вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводящее к правовым последствиям (например, согласно ст. 5 ГК РФ, отдельные имущественные отношения могут регулироваться обычаями делового
оборота); — юридический прецедент — это судебное или административное
решение по конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы
права и которым руководствуются при разрешении схожих дел (распространен
преимущественно в странах общей правовой семьи — Англии, США, Канаде и
т.д.); — нормативный договор — соглашение между правотворческими
субъектами, в результате которого возникает новая норма права (например,
Федеративный договор РФ 1992 г.).
56. Понятие и виды нормативных актов ***
Нормативный правовой акт— это правовой акт, принятый правомочным на то
органом и содержащий правовые нормы, т.е. общего характера и постоянного
действия, рассчитанный на многократное применение.
Нормативные акты издаются органами, обладающими нормотворческой
компетенцией, в строго установленной форме. Нормативный акт является
официальным документом, носителем юридически значимой информации.
Нормативный акт занимает особое место в системе правовых норм. Его следует
отличать от актов применения и толкования.
По юридической силе все нормативные акты подразделяются на две большие
группы: законы и подзаконные акты.
Виды законов:
Конституция (закон законов) — основополагающий, учредительный политический
правовой акт, закрепляющий конституционный строй, права и свободы человека
и гражданина, определяющий форму правления и государственного устройства, учреждающий федеральные органы государственной власти; Федеральные
конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным и
органически связанным с Конституцией. Федеральные законы — это акты
текущего законодательства, посвященные различным сторонам социально-
экономической, политической и духовной жизни общества; Законы субъектов
Федерации — издаются их представительными органами и распространяются
только на соответствующую категорию.
Виды подзаконных актов:
Указы и распоряжения Президента РФ (вторые, в отличие от первых, принимаются больше по процедурным, текущим вопросам); 2.) постановления и
распоряжения Правительства РФ — акты исполнительного органа государства, наделенного широкой компетенцией по управлению общественными процессами; 3)
приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, государственных
комитетов регулируют, как правило, общественные отношения, находящиеся в
пределах компетенции данной исполнительной структуры; 4) решения и
постановления местных органов государственной власти; 5) решения, распоряжения, постановления местных органов государственного управления; 6)
нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов; 7) локальные
нормативные акты — это нормативные предписания, принятые на уровне
конкретного предприятия, учреждения и организации (например, правила
внутреннего трудового распорядка).
В зависимости от особенностей правового положения субъекта правотворчества
все нормативные акты подразделяются на:
— нормативные акты государственных органов; — нормативные акты иных
социальных структур (муниципальных органов, профсоюзов, акционерных
обществ, товариществ и т.п.); — нормативные акты совместного характера
(государственных органов и иных социальных структур); — -нормативные акты, принятые на референдуме.
В зависимости от сферы действия нормативные акты делят на:
— общефедеральные; — нормативные акты субъектов Российской Федерации; —
нормативные акты органов местного самоуправления; — локальные нормативные
акты.
В зависимости от срока действия нормативные акты классифицируются как:
— нормативные акты неопределенно-длительного действия; — временные
нормативные акты.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: allbest, 1 ответ, сочинение на тему зима.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата