Ответы на вопросы к ГЭ по ТГиП
Категория реферата: Рефераты по теории государства и права
Теги реферата: мтс сообщения, конспект по изо
Добавил(а) на сайт: Dejneko.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3
57. Закон и его верховенство. Понятие, признаки и виды законов ***
Признаки закона: 1) Принимается только органом законодательной власти или
референдумом; 2) Порядок его подготовки и издания определяется Конституцией
РФ и регламентами палат Федерального Собрания РФ; 3) В идеале должен
выражать волю и интересы народа; 4) Обладает высшей юридической силой (все
подзаконные акты должны соответствовать ему и ни в чем не противоречить);
5) Регулирует наиболее важные, ключевые общественные отношения
Данные признаки и выделяют закон в системе иных нормативных актов и
придают ему качество верховенства. Изменить закон вправе только тот орган, который его принял, причем в строго оговоренном порядке.
Классификация законов может проводиться по различным основаниям : 1) По их
юридической силе (Конституция, федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон субъектов Федерации); 2) по субъектам
законотворчества (принятые в результате референдума или законодательным
органом); 3) По предмету правового регулирования (конституционные, административные, гражданские, уголовные и т.п.); 4) По сроку действия
(постоянные законы и временные) и т.д.
Выделяют также чрезвычайные, бюджетные, тематические, кодификационные и
иные законы.
58. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц
***
Нормативные акты имеют временные, пространственные и субъективные пределы
своего функционирования.
Действие нормативного акта во времени обусловлено вступлением его в силу и
утратой силы. Согласно ст. 6 Федерального закона «О порядке опубликования и
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу
одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после их
официального опубликования, если не установлен другой порядок вступления их
в силу.
Также важно учитывать принцип, согласно которому закон обратной силы не
имеет, т.е. он не должен распространяться на те отношения, которые уже
существовали до момента вступления его в вескую силу.
Издание закону обратной силы возможно в двух случаях:1) если в самом
законе об этом сказано; 2) если закон смягчает или вовсе устраняет
ответственность.
Нормативные акты утрачивают свою силу (прекращают действие на следующих
основаниях:
1) по истечении срока действия акта, на который он был принят;2) и в связи
с изданием нового акта, заменившего ранее действующий (косвенная отмена);
3)на основании прямого указания конкретного органа об отмене этого акта
(прямая отмена).
Дейcmвue нормативного акта в пространстве определяется территорией, на
которую распространяются властные полномочия органа его издавшего. Под
территорией Российской Федерации понимается ее сухопутное и водное
пространство внутри государственных границ, воздушное пространство над
ними, недра. К ней относится также территория российских дипломатических
представительств за рубежом, военные и торговые суда в открытом море, воздушные корабли, находящиеся в полете за пределами Федерации.
С вышеизложенными проблемами тесно связано действие акта по кругу лиц. На
территории Российской Федерации нормативные акты действуют в отношении всех
ее граждан, государственных организаций, общественных организаций, иностранцев, лиц без гражданства. Вместе с тем существуют специальные
нормативные акты, распространяющиеся только на отдельные категории граждан
и должностных лиц.
59. Понятие и принципы правотворчества ***
Правотворчество — это деятельность государственных органов по принятию, изменению и отмене юридических норм. Субъектами правотворчества выступают
государственные органы, негосударственные структуры (органы местного
самоуправления, профсоюзы и т.п.), наделенные соответствующими
полномочиями, а также народ при принятии законов на референдумах.
Правотворческая деятельность осуществляется в рамках установленных
процессуальных норм (процедур), содержащихся в Конституции, регламентах, уставах и т.п. Правотворчество заключается в принятии новых норм права, отмене либо совершенствовании старых путем внесения изменений и дополнений.
Правотворчество характеризуется тем, что: — оно представляет собой
деятельность активную, творческую, государственную; — основная продукция
его — юридические нормы, воплощающиеся главным образом в нормативных актах
(кроме этого, в нормативных договорах, правовых обычаях, юридических
прецедентах); — это важнейшее средство управления обществом, здесь
формируется стратегия его развития, принимаются существенные правила
поведения; — уровень и культура правотворчества, а соответственно и
качество принимаемых нормативных актов, — это показатель цивилизованности и
демократии общества.
Правотворчеству присущи следующие принципы:1)— научность (ибо в процессе
подготовки нормативных актов важно изучать социально-экономическую, политическую и иную ситуацию, объективные потребности развития общества и
т.п.); 2) — профессионализм (заниматься подобной деятельностью должны
компетентные люди — юристы, управленцы, экономисты и др.); 3)— законность
(данная деятельность должна осуществляться в рамках и на основе
Конституции, иных законов и подзаконных актов); 4) демократизм
(характеризует степень участия граждан в этом вопросе, уровень развития
процедурных норм и институтов в обществе5) гласность (означает открытость,
«прозрачность» правотворческого процесса для широкой общественности, нормальную циркуляцию информации). 6) Оперативность (предполагает
своевременность издания нормативных актов).
Принципы правотворчества — это основополагающие идеи, руководящие начала, исходные положения деятельности, связанной с принятием, отменой или с
заменой юридических норм,это ориентир для органов, творящих право.
Виды правотворчества
Правотворчество — богатое по содержанию явление, сверхсложная деятельность
по формулированию общих правил поведения. может быть, естественно, неоднородным. В зависимости от субъектов правотворчество подразделяется на:
1) непосредственное правотворчество народа в процессе проведения
референдума (всенародного голосования по наиболее важным вопросам
государственной и общественной жизни); 2) правотворчество государственных
органов (например, Государственной Думы, Правительства РФ); 3)
правотворчество отдельных должностных лиц (например Президента, министра);
4) правотворчество органов местного самоуправления; 5) локальное
правотворчество (например, на предприятии, в учреждении и организации); 6)
правотворчество общественных организаций (например профсоюзов).
В зависимости от значимости правотворчество делится на:
1) законотворчество (правотворчество высших представительных органов —
парламентов, в процессе которого издаются нормативные акты высшей
юридической силы — законы, принимаемые в соответствии с усложненной
процедурой); 2) делегированное правотворчество (нормотворческая
деятельность органов исполнительной власти, прежде всего правительства, осуществляемая по поручению парламента по принятию для оперативного решения
определенных проблем нормативных актов, входящих в компетенцию
представительного органа); 3) подзаконное правотворчество (здесь нормы
права принимаются и вводятся в действие структурами, не относящимися к
высшим представительным органам — президентом, правительством, министерствами, ведомствами, государственными комитетами, местными органами
государственного управления, губернаторами, главами администраций, руководителями предприятий, учреждений, организаций).
Далеко не все юридические нормы необходимо принимать на уровне
законотворчества. Есть целый спектр ситуаций, когда юридические нормы
целесообразнее принимать на уровне подзаконных актов, нормативных договоров
и в иных формах, Кроме всего прочего, подзаконное правотворчество
характеризуется большей оперативностью, гибкостью, меньшей формальностью, большей компетентностью осуществляющих его конкретных субъектов. Вместе с
тем подзаконное правотворчество связано с «непрозрачностью» процесса
принятия нормативных актов, с их громоздкостью.
60. Понятие и стадии законотворчества в РФ ***
Законотворческий процесс — главная составная часть правотворческого
процесса, его сердцевина. Именно принятие законов прежде всего
характеризует данный процесс в целом. Кроме законов 1щией правотворчества
выступают подзаконные нормативные 'Правовые обычаи, нормативные договоры, юридические прецеденты.
Законотворчество — сложный, неоднородный процесс, включай в себя следующие
стадии: законодательная инициатива — закрепленное в Конституции право определенных
субъектов внести предложение об издании а и соответствующий законопроект в
законодательный орган. р законодательной инициативы порождает у
законодательного а обязанность рассмотреть предложение и законопроект, но
ръ или отклонить его — право законодателя. . Право законодательной
инициативы принадлежит Президенту, депутатам Верховного Совета, Прокурору, районным и городским Советам народных депутатов, Конституционному,
Верховному и Арбитражному судам Приднестровской Молдавской Республики по
вопросам их ведения, республиканским объединениям профессиональных союзов
по трудовым и социально-экономическим вопросам. (ч. 1 ст. 64) обсуждение законопроекта — важная стадия, которая начинается в
Государственной Думе с заслушивания доклада представителя проекта, внесшего
законопроект. Данная стадия необходима для чтобы довести документ до
нужного качества: устранить противоречия, пробелы, неточности и прочие
дефекты. Наиболее существенные законопроекты выносятся на всенародное
обсуждение; принятие закона, что достигается с помощью двух механизмов голосования
(простым большинством и квалифицированным). Принятие закона — главная
стадия, которая в свою очередь распадается на три подстадии: а) принятие закона Государственной Думой (федеральные законы принимаются
простым большинством голосов от общего числа депутатов Государственной
Думы, т.е. 50% + 1 голос; федеральные конституционные законы считаются
принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 голосов от общего числа
депутатов Государственной Думы); б) одобрение закона Советом Федерации (в соответствии с ч. 4 ст. 105
Конституции РФ «федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой
палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом
Федерации»; в соответствии с ч. 2 ст. 108 Конституции РФ «федеральный
конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не
менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации»); подписание закона Президентом РФ (согласно ч. 2 ст. 107 и ч. 2. ст. 108
Конституции РФ, Президент в течение четырнадцати дней подписывает
одобренный закон и обнародует его);
4) опубликование закона (как правило, федеральные конституционные законы и
федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение семи дней
после их подписания Президентом РФ; неопубликованные законы не
применяются).
61. Систематизация нормативных актов: понятие и виды **
Нормативные акты принимаются различными органами в различное время, в
различных пространственных пределах и по разному поводу. Такая ситуация не
может не влиять на природу действующих законов и подзаконных актов, которые
порой могут между ДН находиться в противоречии. Поэтому прежде чем
общественные отношения будут упорядочены, необходимо, чтобы сами
нормативные акты были в порядке, чтобы они были приведены в соответствующую
систему.
Отсюда, систематизация — это упорядочение нормативных актов, приведение их
в определенную систему. Она необходима для обеспечения доступности
законодательства, удобства пользования устранения устаревших и
неэффективных норм права, разрешения юридических конфликтов, ликвидации
пробелов. Выделяют такие виды систематизации, как: инкорпорация — форма систематизации путем объединения нормативных актов
без изменения их содержания в сборник, где каждый из актов сохраняет свое
самостоятельное юридическое значение.
Принципы инкорпорации: хронологический (по времени их действия), тематический (по определенной тематике) и др. Инкорпорация — самый простой
вид систематизации. Инкорпорация подразделяется на официальную и
неофициальную. К первой можно отнести Собрание законодательства Российской
Федерации, ко второму сборники нормативных материалов по отраслям права, изданные в учебных целях, для просвещения населения и т.п. На нереальные
инкорпоративные материалы нельзя ссылаться в при рассмотрении юридических
дел, например в суде; консолидация — форма систематизации путем объединения нормативных актов
без изменения их содержания в единый акт, где каждый из актов теряет свое
самостоятельное юридическое значение. Здесь нормативные акты объединяются
по признаку их относи к одному виду деятельности (охрана природы, образование ).
Особенность консолидации состоит в том, что она является компромиссной
систематизацией, сочетающей в себе черты инкорпорации и кодификации.
Консолидация используется зачастую как промежуточный этап, когда
отсутствует возможность кодификации кодификация — форма систематизации путем объединения нормативных актов в
единый, логически цельный акт с изменением содержания. В процессе
кодификации устраняются устаревший правовой материал, противоречия в
нормах, создаются новые, обеспечивается их согласованность, логичность.
Поэтому кодификация — способ правотворчества, наиболее сложный и
трудоемкий вид систематизации. Кодификация законодательства может быть
всеобщей (когда переработке подвергается значительная часть
законодательства), отраслевой (когда перерабатываются нормы определенной
сферы законодательства), специальной (когда перерабатываются нормы какого-
либо правового института). Кодификация предполагает переработку норм права
по содержанию и их систематизированное, научно обоснованное изложение в
новом законе (кодексе, своде законов и т.д.).
Признаки кодификации:1) ею имеют право заниматься только специальные
органы;2) в итоге появляется новый нормативный акт — кодекс, 3)
кодифицированный акт выступает основным среди всех иных актов, действующих
в данной сфере.
62. Понятие и структурные элементы системы права ***
Право кроме внешней формы имеет и внутреннюю, под которой понимается его
строение. Система права — это внутренняя структура права, состоящая из
взаимосогласованных норм, институтов подотраслей и отраслей права.
Системное устройство права означает, что оно представляет собой целостное
образование, состоящее из множества элементов находящихся между собой в
определенной иерархической связи.
Системная организация права имеет важное значение как для законодателя
(принимая нормативный акт, правотворческий орган обязан гармонично
«включить» его в существующую систему права не нарушая ее целостности), так
и для правоприменителя (системный принцип права в сфере правоприменительной
деятельности позволяет правильно истолковать и применить норму права).
Существенно влияние системности права и на процесс систематизации
(упорядочения) законодательства.
Черты системы права:1)— ее первичным элементом выступают нормы права, которые объединяются в более крупные образования — институты, подотрасли, отрасли; 2)— ее элементы непротиворечивы, внутренне согласованы, взаимоувязаны, что придает ей целостность и единство;3)— она обусловлена
социально-экономическими, политическими, национальными, религиозными, культурными, историческими факторами; 4)— имеет объективный характер, ибо
зависит от объективно существующих общественных отношений и не может
создаваться по чисто субъективному усмотрению людей.
Понятие «система права» не следует отождествлять с понятием «правовая
система». Последнее шире по своему объему и включает в себя помимо системы
права юридическую практику и господствующую правовую идеологию. Таким
образом, правовая система и система права соотносятся как целое и часть.
64. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм
права на отрасли ***
Основания деления норм права на отрасли используют два критерия: предмет и
метод правового регулирования. Предмет правового регулирования — это те
общественные отношения, которые право регулирует. Он является основным
критерием -ю общественные отношения объективно существуют, их определенный
характер требует к себе и соответствующих правовых . Так, трудовые
отношения выступают предметом регулирования трудового права, семейные
отношения — семейно-брачного
Вместе с тем предмет правового регулирования не может быть единственным
критерием деления права на отрасли, потому что: общественные отношения, его
составляющие, чрезвычайно разнообразны;
Нередко одни и те же общественные отношения регулируются иными отраслями и
к тому же различными способами. Поэтому вторым (дополнительным) критерием
выступает метод правового регулирования. Если предмет отвечает на вопрос, что регулирует право, то метод — как регулирует. Если предмет является
материальным критерием, то метод — формально-юридическим. Метод правового
регулирования — это совокупность юридических средств, при помощи которых
осуществляется правовое регулирование качественно однородных общественных
отношений. Выделяют следующие основные методы правового регулирования:1)
императивный — метод властных предписаний, субордина-;основанный на
запретах, обязанностях, наказаниях; 2) диапозитивный — метод равноправия
сторон, координации, ванный на дозволениях; 3) поощрительный — метод
вознаграждения за определенное заслуженное поведение; 4) рекомендательный —
метод совета осуществления конкретного желательного для общества и Г
поведения и т.п.
63. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права ***
Отрасль права — это упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный род (сферу) общественных отношений.
Отрасль — наиболее крупное подразделение системы права. Качественная
однородность, специфика той или иной области общественных отношений
вызывают к жизни соответствующую отрасль права. Так, объективно
существующие трудовые отношения людей обусловливают необходимость трудового
права, управленческие отношения — административного права.
Если система права складывается из отраслей, то сами отрасли состоят из
подотраслей, институтов и норм права.
Выделяют следующие отрасли права: 1) конституционное (государственное)
право, 2) гражданское, 3) административное, 4) уголовное, 5)земельное,
6)трудовое, 7) семейно-брачное, 8) уголовно-исполнительное, 9) аграрное
(сельскохозяйственное), 10) экологическое (природоохранное), 11)
финансовое, 12) уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное.
Среди формирующихся отраслей можно назвать отрасли предпринимательского, налогового, муниципального, компьютерного права и др.
Дать краткую характеристику основных отраслей права — это значит
рассмотреть конкретный предмет и доминирующий метод правового регулирования
конституционного, административного, гражданского и уголовного права.
Конституционное право — ведущая отрасль права, предметом исследования
которой являются основы конституционного строя, правовое положение
личности, форма правления и государственное устройство; доминирующий метод
— императивный. Гражданское право регулирует имущественные и личные
неимущественные отношения; основной метод — диспозитивный. Административное
право регулирует управленческие отношения, возникающие в процессе
исполнительно-распорядительной деятельности органов государства;
преобладающий метод — императивный. Уголовное право охраняет от преступных
посягательств на права и свободы человека и гражданина, конституционный
строй, частную, государственную собственность и т.п.; господствующий метод
— императивный.
65. Институт права: понятие и виды ***
Институт права — это упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих определенный вид (группу) общественных отношений.
Если отрасль права регулирует род общественных отношений, то институт —
лишь их вид.
Институт права — гораздо меньшая по сравнению с отраслью совокупность
юридических норм. В каждой отрасли права можно выделить множество
институтов. Так, в отрасль трудового права включаются институты дисциплины
труда, материальной ответственности, охраны труда и т.п.
Виды институтов: 1) в зависимости от характера институты подразделяются на
материальные (институт подряда) и процессуальные (институт возбуждения
уголовного дела); 2) в зависимости от сферы распространения — на отраслевые
(институт наследования) и межотраслевые (институт частной собственности);
3) в зависимости от функциональной роли — на регулятивные (институт мены) и
охранительные (институт привлечения к уголовной ответственности).
Субинститут права — это упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих конкретную разновидность общественных отношений, находящихся в
рамках определенного института права. Субинститут — составная часть
института права. Так, институт преступлений против жизни, здоровья, достоинства личности делится на субинституты преступлений против жизни (его
составляют различные виды убийств), против здоровья (здесь сосредоточены
нормы, касающиеся различных видов телесных повреждений) и преступлений
против достоинства личности (клевета, оскорбление).
Между тем важно помнить, что далеко не каждый институт права имеет хотя бы
один субинститут. Субинститут — это проблема деления институтов права.
Вместе с тем сами институты могут «складываться» в такие более крупные
подразделения системы права, как подотрасли.
Система однородных институтов определенной отрасли права образует
подотрасль права. Подотрасль права — это уже не институт, но еще и не
отрасль права. Так, авторское, изобретательское, жилищное право являются
подотраслями гражданского права; налоговое право — подотраслью финансового
права; муниципальное — подотраслью административного права.
66. Частное и публичное право ***
В структуре права юридические нормы можно разделить на две большие группы:
на частное и публичное право. Частное право — это упорядоченная
совокупность юридических охраняющих и регулирующих отношения частных лиц.
Публичное право образуют нормы, закрепляющие порядок деятельности органов
государственной власти и управления.
Частное право — область свободы и частной инициативы, публичное — сфера
власти и подчинения. Отсюда, частное право состоит из отраслей
гражданского, предпринимательского, семейного, трудового права, а публичное
— из отраслей конституционного, административного, финансового, уголовного
и иных. Литературе выделяют следующие критерии, в зависимости от которых те
или иные нормы права относят к частному либо публичному праву:
1)интерес (если частное право призвано регулировать частные интересы, то
публичное — общественные, государственные); 2)предмет правового
регулирования (если частному праву свойственны нормы, регулирующие
имущественные отношения, то публичному — неимущественные);3)метод правового
регулирования (если в частном праве господствует метод координации, то в
публичном — субординации);4)субъектный состав (если частное право
регулирует отношения частных лиц между собой, то публичное право — частных
лиц с государством либо между государственными органами).
В настоящее время в правовой системе России все больше утверждаются
такие институты частного права, как право наследуемого пожизненного
владения, интеллектуальной собственности, возмещения морального ущерба и
др.
67. Соотношение системы права и системы законодательств ***
Законодательство, как и право, тоже имеет свою систему, под которой
понимается его внутреннее строение.
Однако данные понятия необходимо различать по следующим, основаниям: 1)
если первичным элементом системы права является норма, то первичным
элементом системы законодательства — нормативный акт; 2) если система права
выступает в качестве содержания, то система законодательства — в качестве
формы; 3) если система права складывается объективно в соответствии с
существующими общественными отношениями, то система законодательства
преимущественно субъективна, ибо зависит от законодателя; 4) если система
права имеет первичный характер, то система законодательства — производный
(первая служит исходной базой для второй); 5) если система права имеет
только горизонтальное (отраслевое) строение, то система законодательства
еще и вертикальное (федеративное, иерархическое); 6) система права и
система законодательства различаются и по объему: законодательство, с одной
стороны, не охватывает всего разнообразия нормативности (ведь кроме
законодательства право оформляется и в юридических обычаях, и в нормативных
договорах, и в юридических прецедентах); а с другой стороны, включает в
себя кроме формулировок норм и иные элементы — преамбулы, названия
разделов, глав, статей и т.п.
68. Правовые отношения: понятие и признаки ***
Правоотношение — это общественное отношение, урегулированное нормами
права, участники которого имеют соответствующие субъективные права и
юридические обязанности.
Если норма права — статическое состояние правового регулирования, то
правоотношения — динамическое. Категория «правоотношение» является одной из
центральных в общей теории права и помогает уяснить, каким образом право
воздействует на поведение
Правоотношения позволяют «перевести» абстрактные юридические нормы в
плоскость персонифицированных связей, т.е. на уровень субъективных прав и
юридических обязанностей для данных субъектов.
Признаки правоотношений: это общественное отношение, которое представляет собой двусторонюю
конкретную связь между социальными субъектами; 2) оно возникает на основе
норм права (общие требования правовых норм индивидуализируются
применительно к субъектам и реальным ситуациям, в которых они находятся);
3) это связь между лицами посредством субъективных прав и юридических
обязанностей; 4) это волевое отношение, ибо для его возникновения
необходимо воля его участников (как минимум хотя бы с одной стороны); 5)
это отношение возникает по поводу реального блага, ценности, в связи с чем
субъекты осуществляют принадлежащие им субъектные права и юридические
обязанности; 6) это отношения, охраняемые и обеспечиваемые государством (в
частности, возможностью государственного принуждения).
Правоотношение имеет сложную по составу элементов структуру: 1) субъект;
2) объект; 3) субъективное право и юридическая обязанность (юридическое
содержание).
69. Предпосылки возникновения правоотношений ***
Предпосылки возникновения правоотношений - условия (факторы), порождающие
правовые отношения.
Выделяют два вида предпосылок возникновения правоотношений:
1) материальные (общие);
2) юридические (специальные).
К материальным относятся жизненные интересы и потребности людей, под
влиянием которых они вступают в соответствующие правоотношения. В самом
широком смысле под материальными предпосылками понимается система социально-
экономических, культурных и иных обстоятельств, обусловливающих объективную
необходимость правового регулирования тех или иных общественных отношений.
К материальным предпосылкам можно отнести также наличие объекта
правоотношения (то, по поводу чего лица вступают в данные юридические
связи), не менее двух субъектов (ибо само с собой лицо вступить в
правоотношение не сможет), и соответствующее поведение участников
правоотношений.
К юридическим предпосылкам относятся:1)— норма права;2)—
правосубъектность;3)— юридический факт (как реальное жизненное
обстоятельство). Без названных предпосылок правоотношение невозможно.
70. Взаимосвязь норм права и правоотношений ***
Взаимосвязь между ними может проявляться в следующем: 1)норма права и
правоотношение выступают элементами механизма правового регулирования;
2)норма права — основа возникновения правоотношения;3)норма права
устанавливает круг субъектов правоотношений;4)норма права в своей гипотезе
предусматривает условия возникновения того или иного правоотношения;
5)Норма права в диспозиции определяет субъективные права и юридические
обязанности участников правоотношения; 6)Норма права в санкции содержит
указание на возможные последствия выполнения диспозиции (наказания либо
поощрения).
Таким образом, правоотношение есть форма реализации нормы
Правовая норма и правоотношение соотносятся как причина и следствие. В
юридической литературе есть две точки зрения на характер связи нормы права
и правоотношения: 1)правоотношение — это результат воздействия нормы права
на общественные отношения (последовательность здесь такая: норма права —
общественные отношений - правоотношения); 2)правоотношение — это средство
регулирования общественных отношений (последовательность уже другая: норма
права — правоотношения — общественные отношения).
71. Понятие и виды субъектов правоотношений ***
Субъекты правоотношений — это участники правовых отношений, обладающие
соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями.
Субъект правоотношения — это субъект права, который использует свою
праводееспособность.
Выделяют следующие виды субъектов правоотношений: индивидуальные и
коллективные.
К индивидуальным субъектам (физическим лицам) относятся: 1) граждане; 2)
лица с двойным гражданством; 3) лица без гражданства; 4) иностранцы.
Лица без гражданства и иностранцы могут вступать в те же правоотношения на
территории России, что и граждане РФ, за рядом ограничений, установленных
законодательством: они не могут, в частности, избирать и быть избранными в
представительные органы власти России, занимать определенные должности в
государственном аппарате, служить в Вооруженных Силах и т.п.
К коллективным субъектам относятся: 1) Г- во в целом (когда оно, например, вступает в международно-правовые отношения с другими
государствами, в конституционно-правовые — с субъектами Федерации, в
гражданско-правовые — по поводу федеральной государственной собственности и
т.п.); 2) государственные организации; 3) негосударственные организации
(частные фирмы, коммерческие банки, общественные объединения и т.д.).
Коллективные субъекты, участвующие в области частноправовых отношений, обладают качествами юридического лица. Согласно ч. 1 ст. 48 ГК РФ, юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
72. Правоспособность и дееспособность субъектов права. Правосубьектность
***
Для того чтобы быть субъектом правоотношения, лица должны обладать
правоспособностью и дееспособностью. правоспособность — это способность
индивида иметь права и обязанности. Дееспособность — это способность лица
своими действиями осуществлять права и обязанности. Дееспособность связана
с психическими и возрастными свойствами человека и зависит от них.
Выделяют следующие виды дееспособности:1)полную (с 18 лет);2)частичную (с
14 до 18 лет).
В статье 27 ГК РФ («Эмансипация») установлено следующее:
Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе
по контракту, или с согласия родителей и усыновителей или попечителя
занимается предпринимательской деятельностью.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится по
решению органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия — по
решению суда.
Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по
обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда.
Правоспособность и дееспособность обычно неразделимы и наступают
одновременно. Таким образом обстоит дело в большинстве отраслей права, кроме гражданского.
Разрыв между правоспособностью и дееспособностью в гражданском праве
объясняется тем, что:1) имущественные права необходимы всем гражданам
независимо от возраста, состояния их воли; 2) в области имущественных
правоотношений вместо правоспособного, но недееспособного лица может
выступать его законный представитель,
Дееспособность может быть ограничена. В ч. 3 ст. 55 Конституции РФ
закреплено, что права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
В соответствии со ст. 30 ГК РФ «гражданин, который вследствие
злоупотребления напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в
тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в
дееспособности...»
Правосубъектность же — это правоспособность и дееспособность, вместе
взятые и характеризующие лицо именно как субъекта права.
73. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура ***
Если общественные отношения выступают материальным содержанием
правоотношений, то субъективные права и обязанности — юридическим. Именно
через права и обязанности осуществляется юридическая связь участников
правоотношений.
Субъективное право — это мера юридически возможного поведения, позволяющая
субъекту удовлетворять его собственные интересы. Субъективное право есть
средство для удовлетворения интереса управомоченного лица для достижения
определенной цели, ценности. В этом заключается его предназначение.
Структура субъективного права: 1)возможность определенного поведения
управомоченного 2)возможность требования соответствующего поведения от
обяза ;3)возможность обращаться за защитой к компетентным государственным
органам (прежде всего в суд);4)возможность пользоваться определенным
социальным благом.
Юридическая обязанность — это мера юридически необходимого поведения, установленная для удовлетворения интересов управомоченного лица.
Обязанность есть гарантия осуществления субъективного права. Без нее
последнее превратится в фикцию. Юридическая обязанность, являясь обратной
стороной субъективного права, имеет следующую структуру:
Необходимость 1) совершать определенные действия или воздерживаться от
них; 2) отреагировать на законные требования управомоченного; 3) нести
юридическую ответственность за неисполнение этих требований; 4) не
препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, на которое тот имеет
право.
Различия между субъективным правом и юридической обязанностью: 1) если
субъективное право призвано удовлетворять собственные интересы лица, то
юридическая обязанность — "чужие" интересы (управомоченного лица); 2) если
субъективное право — мера возможного поведения (реализация его зависит от
усмотрения управомоченного лица), то юридическая обязанность — мера
необходимого поведения (от ее реализации отказаться нельзя).
Вместе с тем рамки (мера) и возможного поведения (субъективного права), и
необходимого поведения (юридической обязанности) должны быть четко очерчены
в законодательстве.
74. Объекты правоотношений: понятие и виды
Объект правоотношения — это то, на что направлены права в обязанности
субъектов правоотношений, по поводу чего они вступают в юридические связи.
Люди всегда участвуют в правоотношениях ради удовлетворения своих
интересов. Эта цель достигается посредством прав и обязанностей, обеспечивающих получение определенных благ.
Выделяют два подхода к пониманию данной категории:1)— согласно первому из
них, объектом правоотношения могут выступать только действия субъектов, поступки людей;2)— согласно второй точке зрения (разделяемой большинством
ученых), объекты весьма разнообразны и могут быть:
1) материальными благами (вещи,'ценности, имущество и т.п.);2)
нематериальными благами (жизнь, здоровье, достоинство, честь и т.п.);3)
продуктами духовного творчества (произведения литературы, искусства, музыки, науки, компьютерные программы и т.д.);4) результатами действий
участников правоотношений (правоотношения, возникающие, например, на основе
договора перевозки, подряда на капитальное строительство и т.п.);5) ценными
бумагами и документами (деньги, акции, дипломы, аттестаты и т.д.).
75. Понятие и классификация юридических фактов
Юридические факты — это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми
норма права связывает наступление определенных юридических последствий.
Юридические факты являются предпосылками правоотношений. Их модель
фиксируется в гипотезе юридических норм.
Юридические факты классифицируются по различным основаниям:
1) по характеру наступающих последствий они делятся на: правообразующие (поступление в вуз); правоизменяющие (перевод с очной на
заочную форму обучения); правопрекращающие (окончание вуза);
2) по связи с волей участников правоотношений — на: события (обстоятельства, не зависящие от воли субъекта — стихийное
бедствие, смерть, истечение сроков и т. п.); действия (обстоятельства, связанные с волей участников правоотношений).
Последние делятся на правомерные и противоправные.
Правомерные действия, в свою очередь, подразделяются на юридические акты
(действия, совершаемые с намерением породить юридические последствия:
сделки, судебные решения ii т. п.) и юридические поступки (действия, приводящие к юридическим последствиям независимо от намерений лица, их
совершающего, — создание художественного произведения и т. д.).
Противоправные деяния могут быть уголовными, административными, гражданскими, дисциплинарными.
Нередко для возникновения предусмотренных правовой нормой юридических
последствий необходим не один юридический факт, а их совокупность, которую
называют юридическим (фактическим) составом. Например, для получения пенсии
по старости требуется достичь пенсионного возраста, иметь необходимый
трудовой стаж, решение о назначении пенсии.
76. Реализация права: понятие и формы
Под реализацией правовых норм понимается фактическое осуществление их
предписаний в поведении субъектов. Реализация права представляет собой
необходимую сторону жизни, существования права, без чего оно утрачивает
свой социальный смысл.
В зависимости от характера действий субъектов выделяют 4 формы реализации
права:1)— соблюдение (с ее помощью осуществляются запреты, от нарушения
которых лицо должно воздерживаться);2)— исполнение (связано с выполнением
активных обязанностей, строго определенных в законе действий в интересах
управомоченой стороны);3)— использование (выражается в осуществлении
субъективных прав, посредством чего лицо удовлетворяет свой собственный
интерес и тем самым достигает определенного блага, ценности); 4)—
применение (это властная деятельность компетентных органов по разрешению
конкретного юридического дела, в результате чего выносится соответствующий
индивидуальный акт).
Применение — особая форма реализации права, характеризующаяся следующими
признаками:1) применяют право только уполномоченные на то компетентные
субъекты (государственные, муниципальные органы и т.п.);2) носит властный
характер;3) имеет ряд стадий (установление фактической и юридической основы
дела, принятие решения);4) осуществляется в процессуальной форме (в целях
усиления гарантий законного и справедливого разрешения дела данная
деятельность жестко регламентирована нормами права); 5) связано с
реализацией соответствующего индивидуального, властного
(правоприменительного) акта.; 6) направлено на установление конкретных
правовых последствий — субъективных прав и юридических обязанностей.
Правоприменение необходимо тогда, когда субъекты не могут без помощи
властных органов реализовать свои права и обязанности, когда возникает
потребность в государственном рвении, когда имеется спор по поводу
юридического факта
77. Стадии процесса применения норм права
Правоприменение — сложная последовательная деятельность, осуществляемая в
рамках нескольких этапов, стадий. Можно выделить три основные стадии
правоприменительного процесса: 1)установление фактической основы дела;
2)установление юридической основы дела;3)решение дела.
На первой стадии устанавливается объективная истина по делу. Ведь
правоприменение будет обоснованным только тогда, когда фактические
обстоятельства проанализированы с достаточной полнотой и достоверностью. По
сути, здесь речь идет о сборе всей юридически значимой информации, относящейся к конкретному делу.
На второй стадии правоприменитель выбирает отрасль, институт и норму
права, регулирующие данное общественное отношение проверяет подлинность
текста норм права, их пределы действия во времени, в пространстве и по
кругу лиц, уясняет смысл и содержание юридических предписаний, квалифицирует деяние.
На третьей стадии принимается решение и выносится правоприменительный акт.
Именно в рамках данного этапа правоприменительного процесса решается судьба
этого дела и от того, какие выводы будут сформулированы в ходе решения, зависит дальнейшее развитие правоотношений.
Установление фактической и установление юридической основы дела выступают
как бы подготовительными стадиями применения норм права. Принятие решения
является завершающей и вместе с тем основной стадией. После этого решение
должно быть исполнено и конкретное общественное отношение реально
урегулировано.
78. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды
Акт применения права — это такой правовой акт, который содержит
индивидуальное властное предписание, вынесенное компетентным органом в
результате решения конкретного юридического дела. Правоприменительный акт
выступает итогом правоприменительной деятельности и обладает следующими
особенностями:1)исходит от компетентных органов;2)носит государственно-
властный характер;3)носит индивидуальный (персонифицированный), а не
нормативный характер, поскольку адресован конкретным субъектам, указывает
на то, кто в данной ситуации обладает субъективными правами и юридическими
обязанностями; 4) имеет определенную установленную законом форму. Вместе с
тем следует различать акт применения как действие (деятельность) и как акт-
документ. Последний должен иметь определенную структуру и состоять из
вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.
Классифицируют правоприменительные акты по следующим основаниям: по форме — на указы, приговоры, решения, приказы и т.п.; по субъектам, их
издающим, — на акты государственных и негосударственных (в частности, муниципальных) органов; по функциям права — на регулятивные (приказ о
повышении по службе) и охранительные (постановление о возбуждении
уголовного дела); по юридической природе — на основные (выражают конечное
решение юридического дела, например, приговор) и вспомогательные (
подготавливают издание основных актов, в частности постановление о
привлечении лица в качестве обвиняемого); по предмету правового
регулирования — на акты уголовно-правовые, гражданско-правовые и т.п.; по
характеру — на материальные и процессуальные.
79. Отличие нормативных актов от актов применения права
Нормативный акт (83, 112)
Акт применения права
Общим является то, что: - это правовые акты - они принимаются и
обеспечиваются компетентными (прежде всего гос. органами); - они выступают
властными по своему характеру документами.
В отличие от нормативного акта правоприменительный акт 1) применяется на
основе нормативного 2) конкретизирует норму права, содержащуюся в
нормативном акте, применительно к инд. ситуациям, отношениям 3) носит
персонифицированный (индивидуально-определенный) характер 4) не является
источником (формой) права и рассчитан только на однократное применение 5)
выступает юридическим фактом для возникновения, изменения и прекращения
соответствующих правоотношений.
80. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления
Пробел в праве — это полное или частичное отсутствие в действующем
законодательстве необходимых юридических норм. Важно учитывать два условия
пробельности: 1) фактические обстоятельства должны находиться в сфере
правового регулирования; 2)должна отсутствовать конкретная норма права, призванная регулировать данные фактические обстоятельства.
Существуют объективные и субъективные причины пробелов в праве. Они должны
своевременно устраняться и преодолеваться. Устранить пробел можно лишь с
помощью правотворческого процесса путем принятия новой нормы права.
Преодолеть пробел можно с помощью правоприменительного процесса, так как
здесь новых норм права не создается и правоприменитель вынужден всякий раз
восполнять отсутствующее нормативное предписание посредством аналогии
закона и аналогии права.
Аналогия закона — это решение конкретного юридического дела правовой
нормы, рассчитанной не на данный, а на сходные случаи.
Аналогия права — это решение конкретного юридического дела на основе общих
принципов и смысла права. Данный способ преодоления пробелов возможен лишь
тогда, когда нет конкретной нормы, которая бы регулировала сходный случай.
Причем ее нет ни в данной отрасли, ни в смежной. При таком применении
важное значение приобретают принципы права (справедливость, равенство перед
законом дом и т.п.), которые, как правило, устанавливаются в конституции.
Поэтому правоприменитель, ориентируясь во многом на собственное
правосознание и мотивируя решение по делу, может ссылаться на конкретные
конституционные статьи. В уголовном и административном праве аналогия
исключается.
81. Юридические коллизии и способы их разрешения
Юридические коллизии — это противоречия между правовыми актами, регулирующими одни и те же общественные отношения. Они вносят в правовую
систему несогласованность, дефектность, создают неудобства в
правоприменительной практике, затрудняют и пользование законодательством.
Можно выделить объективные причины коллизий (например, в условиях
отставания права от более динамичных общественных отношений одни нормы
устаревают, другие появляются, не всегда отменяя прежние и действуя
зачастую одновременно с ними) и субъективные (недостаток опыта
законодателя, низкое качество законов, непоследовательная систематизация
нормативных актов).
Виды коллизий: 1) между Конституцией и всеми иными актами (разрешается в
пользу Конституции); 2) между законами и подзаконными актами (разрешается в
пользу законов как актов большей юридической силы); 3) между
общефедеральными актами и актами субъектов Федерации:( — если последний
принят в пределах ведения, то в соответствии с ч. 6 ст. 76 Конституции РФ
действует именно он, — если последний принят вне пределов своего ведения, то действует общефедеральный акт;) 4) между актами одного и того же органа, но изданные в разное время (применяется акт позже принятый); 5) между
актами, принятыми разными органами (применяется акт, обладающий более
высокой юридической силой); 6) между общим и специальным актом: (— если они
приняты одним органом, то применяется последний; — если они приняты разными
органами, то действует первый.)
Возможные способы разрешения коллизий: 1) принятие нового акта; 2)
отмена старого акта;3) внесение изменений в действующие акты;4)
систематизация законодательства;5) референдумы; 6) деятельность судов
(прежде всего Конституционного Суда РФ); 7) переговорный процесс через
согласительные комиссии; 8) толкование и др.
82. Толкование норм права: понятие и виды по субъектам
Толкование норм права — это деятельность, направленная на выявление
содержания юридических норм. В процессе толкования уясняются смысл
нормативного предписания, его социальная направленность, место в системе
правового регулирования и т.п. Толкование необходимо в связи с
абстрактностью юридических норм, специальной терминологией, дефектностью
Деятельность по толкованию правовых норм имеет своей целью правильное и
единообразное понимание юридических предписаний, правильное и единообразное
применение.
Толкование состоит из двух сторон: 1) — уяснение (для себя);2) —
разъяснение (для других).
В зависимости от субъектов толкование подразделяют:1)— на официальное
(дается уполномоченными на то субъектами, держится в специальном акте, влечет юридические последствия); 2)— на неофициальное (не имеет юридически
обязательного значения и лишено властной силы).
Официальное толкование бывает нормативным (распространяется на большой
круг лиц и случаев) и казуальным (обязательно только для данного
конкретного случая). В свою очередь нормативное толкование классифицируется
на аутентичное (дается тем же органом, который издал нормативный акт) и
легальное (исходит от уполномоченных на то субъектов).
Неофициальное толкование бывает: 1) обыденным (не требует специальных
познаний и дается любым гражданином) 2) профессиональным (дают юристы); 3)
доктринальным (научное разъяснение юридических норм).
Толкование-уяснение достигается при помощи определенных способов:
грамматического (филологического); логического; систематического; историко-
политического; специально-юридического; функционального.
Грамматический состоит прежде всего в определении смысла отдельных слов, установлении лексической связи между ними. Историко-политический
(толкование с помощью анализа конкретных исторических и политических
условий) состоит в выяснении общественных условий, экономических, социальных, политических и иных факторов, вызвавших к жизни данную правовую
норму, а также анализе целей и задач, которые решает государство
посредством введения ее в действие. Систематический способ предполагает
сопоставление правовой нормы с иными нормами данной отрасли права, а также
с нормами других отраслей, регулирующих это общественное отношение.
Идеологический (толкование с помощью установления целей принятия
нормативного акта); Специально-юридический (толкование с помощью раскрытия
содержания юридических терминов, используемых в законодательством).
Результаты толкования могут быть различными в зависимости от »щения текста
и действительного содержания юридических Исходя из этого соотношения
различают три вида толкования: 1)буквальное (возможно тогда, когда
действительный смысл права и ее текстуальное выражение совпадают);2)
ограничительное (применяется тогда, когда действительный нормы права уже ее
текстуального выражения); 3) распространительное (применяется тогда, когда
действительный смысл нормы права шире ее текстуального выражения).
83. Способы и объем, толкования правовых норм
Способы толкования — это совокупность приемов и средств, направленных на
установление содержания правовых норм. Толкование-уяснение достигается при
помощи определенных способов: грамматического (филологического);
логического; систематического; историко-политического; специально-
юридического; функционального.
Грамматический состоит прежде всего в определении смысла отдельных слов, установлении лексической связи между ними. Историко-политический
(толкование с помощью анализа конкретных исторических и политических
условий) состоит в выяснении общественных условий, экономических, социальных, политических и иных факторов, вызвавших к жизни данную правовую
норму, а также анализе целей и задач, которые решает государство
посредством введения ее в действие. Систематический способ предполагает
сопоставление правовой нормы с иными нормами данной отрасли права, а также
с нормами других отраслей, регулирующих это общественное отношение.
Идеологический (толкование с помощью установления целей принятия
нормативного акта); Специально-юридический (толкование с помощью раскрытия
содержания юридических терминов, используемых в законодательством).
84. Акты толкования права: понятие, особенности, виды
Акт толкования права — это такой правовой акт, который состоит в
разъяснение смысла юридических норм. Особенности актов толкования права:1)
представляют собой разъяснение смысла юридических норм;2) содержат
конкретизирующие, а не нормативные предписания;3) не имеют самостоятельного
значения и действуют в единстве с теми нормами, которые толкуют; 4) не
являются формой и источником права.
В юридической литературе различают следующие виды актов толкования права:
1) в зависимости от типов официального толкования они подразделяются на
акты нормативного (аутентичные и легальные) и казуального толкования; 2) в
зависимости от органов, дающих толкование, — на акты органов
государственной власти, управления, судебных и прокурорских органов и т.п.;
3) в зависимости от предмета правового регулирования — на акты толкования
уголовного права, административного, гражданского и т.д.; 4) в зависимости
от характера — на материальные и процессуальные акты; 5) в зависимости от
формы — на указы, постановления, приказы, инструкции и т.п.; 6) в
зависимости от юридической природы различают интерпретационные акты
правотворчества и интерпретационные акты правоприменения.
85. Юридическая практика
Юридическая практика — это деятельность компетентных субъектов по принятию
(толкованию, применению и т.д.) юридических предписаний, взятая в единстве
с накопленным социально-правовым опытом.
Выделяют три точки зрения на понятие «юридическая практики:1) это
юридическая деятельность; 2) — это социально-правовой опыт; 3) это
юридическая деятельность с социально-правовым опытом.. Признаки юридической
практики:1) строится на основе норм права;2) представляет собой составную
часть правовой культуры общества 3) интегрирует правовую систему; 4)
порождает соответствующие юридические последствия.
Структура юридической практики:
1)юридическая деятельность (динамическая сторона), элементом удержания
которой выступают ее объекты, субъекты и участники; 2) юридические действия
и операции, средства и способы их осуществления, принятые решения и
результаты действий; 3) социально-правовой опыт (статическая сторона), который в качестве элемента включает правоположения, выработанные в ходе
многолетней практики предписания общего характера, аккумулирующие социально
ценные и стабильные стороны конкретной юридической деятельности.
Функциями юридической практики являются сигнально-информационная и
конкретизирующая. стороны юридической практики:
В зависимости от характера, способа преобразования общественных отношений
она бывает:1) правотворческой; 2)правоприменительной;3)интерпретационной;
В зависимости от субъектов: 1) законодательной; 2) исполнительной;3)
судебной; 4) следственной;5) нотариальной и т.п.
В зависимости от функциональной роли: 1)регулятивной;2)охранительной.
86. Правомерное поведение: понятие и виды
Правомерное поведение — это деяние субъектов, соответствующее нормам права
и социально полезным целям. Признаки правомерного поведения:1) находится в
установленных законодательством рамках (формальный аспект); 2) социально
полезно, не противоречит общественным интересам и целям, что составляет его
объективную сторону (содержательный аспект); 3) является осознанным, что
составляет его субъективную сторону.
Правомерное поведение по степени социальной значимости подразделяется: 1)
на необходимое (служба в армии); 2) желательное (научное художественное
творчества); 3) допустимое (отправление религиозных культов).
Наиболее распространена классификация правомерного поведения в зависимости
от его мотивов (субъективной стороны), в соответствии с которыми оно
подразделяется: 1) на социально-активное (это высшая форма правомерного
поведения, выражающаяся в высоком уровне правосознания и правовой культуры, ответственности и добровольности. Здесь субъект действует не из-за страха
перед наказанием и не из-за поощрения, а на основе убеждения в
необходимости и целесообразности правомерного поведения. Этот вид поведения
наиболее социально значим, ибо связан с реализацией не только личного, но и
общественного прогресса, с борьбой за реальное утверждение в жизни
принципов права, законности, порядка); 2)униформистское (это деяние, основанное на подчинении правовым предписаниям без их глубокого и
всестороннего осознания); 3) маргинальное (это деяние, которое тоже
соответствует правовым предписаниям, но совершается под воздействием
государственного принуждения, из-за страха перед наказанием).
87. Понятие, признаки и виды правонарушений
Правонарушение — это виновное, противоправное, общественно опасное деяние
лица, причиняющее вред интересам общества, гос-ва и личности. Признаки
правонарушения:1) деяние (действие или бездействие);2) вина; 3)
противоправность;4) вредный результат;5) причинная связь между деянием и
вредным результатом; 6) юридическая ответственность.
В зависимости от их социальной опасности (вредности) все правонарушения
подразделяются на преступления и проступки. Преступления (уголовные
правонарушения) отличаются максимальной степенью общественной вредности, посягают на наиболее социально значимые интересы, охраняемые от
посягательств уголовным законодательством. В отличие от иных видов
правонарушений перечень преступных деяний, предусмотренных уголовным
законом, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
Проступки отличаются меньшей степенью социальной опасности (вредности), совершаются в различных сферах общественной жизни, имеют разные объекты
посягательства и юридические последствия.
В свою очередь проступки классифицируются: на гражданские
(правонарушения, совершаемые в сфере имущественных и личных неимущественных
отношений, выражающиеся в нанесении организациям или отдельным гражданам
имущественного вреда, состоящего в неисполнении обязательств по договору, в
распространении сведений, порочащих честь и достоинство гражданина);
административные (правонарушения, посягающие на установленный законом
общественный порядок, на отношения в области исполнительно-распорядительной
деятельности органов государства, не связанные с осуществлением служебных
обязанностей); дисциплинарные (правонарушения, которые совершаются в сфере
трудовых отношений и посягают на внутренний распорядок деятельности
предприятий, учреждений и организаций); процессуальные (правонарушения, посягающие на установленные законом процедуры осуществления правосудия, например неявка свидетеля в суд).
88. Юридический состав правонарушения
Юридический состав правонарушения — это система признаков правонарушения, необходимых и достаточных для возложения юридической ответственности. В
юридический состав входят:1) субъект правонарушения (праводееспособное
физическое лицо или социальная организация, совершившие данное деяние); 2)
обьект правонарушения (это то, на что посягает правонарушение , родовым
объектом выступают общественные отношения, видовым -жизнь, здоровье, честь, имущество и т.п.); 3) субъективная сторона правонарушения (совокупность
признаков, характеризующих субъективное отношение лица к своему деянию и
его последствиям. Здесь главной категорией выступает вина, - психическое
отношение лица к совершенно-противоправному деянию. Выделяют две формы вины
— умысел и неосторожность . Умысел может быть прямым, когда лицо сознает
общественно опасный характер своих деяний, предвидит возможность или
неизбежность наступления вредных последствий, желает их наступления; и
косвенным, когда лицо сознает общественно опасный характер деяний, предвидит возможность наступления вредных последствий,-не желает, но
сознательно допускает наступление указанных последствий либо относится к
ним безразлично. Неосторожность тоже имеет две формы — легкомыслие, когда
лицо предвидит общественно вредные последствия своего поведения, но без
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на возможность его
предотвращения; и небрежность, когда лицо не предвидит общественно вредные
последствия своего поведения, хотя при необходимой внимательности и
предусмотрительности должно и могло их предвидеть); 4) объективная сторона
правонарушения — это совокупность внешних признаков, характеризующих данное
правонарушение, к которым относят: 1)деяние;2) противоправность (формальный
аспект); 3) |вредный результат (содержательный аспект); 4) |причинная связь
между деянием и вредным результатом (вредный результат должен быть
следствием, а само поведение — причиной именно этого результата).
89. Понятие, признаки и основания юридической ответственности
Юридическая ответственность есть необходимость лица подвергнуться мерам
государственного принуждения за совершенное им правонарушение
Меры эти могут быть: 1) личного характера (лишение свободы); 2)
имущественного характера (штраф); 3) организационного характера
(увольнение).
Признаки юридической ответственности: 1) устанавливается государством в
правовых нормах; 2) опирается на государственное принуждение; 3)
применяется специально уполномоченными государственными органами; 4)
связана с возложением новой дополнительной обязанности; 5) выражается в
определенных отрицательных последствиях личного, имущественного и
организационного характера; 6) выступает формой реализации санкции правовой
нормы в конкретном случае и применительно к конкретному лицу, но с санкцией
не отождествляется, ибо санкция — часть структуры нормы права, содержащая
последствия осуществления диспозиции, которые могут быть как
неблагоприятными (ответственность), так и благоприятными (поощрение);7)
возлагается в процессуальной форме; 8) наступает только за совершенное
правонарушение.
Если фактическим основанием юридической ответственности выступает
правонарушение, характеризующееся совокупностью признаков, образующих его
состав, то юридическим основанием - норма права и соответствующий
правоприменительный акт, в котором компетентный орган устанавливает
конкретный объем и форму принудительных мер к конкретному правонарушителю.
Подобным правоприменительным актом может являться приказ администрации, приговор или решение суда и т.п.
90. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую
ответственность
К обстоятельствам, исключающим противоправность деяния и юридическую
ответственность, можно отнести:
1) невменяемость (когда лицо не может отдавать отчета в своих действиях);
2) необходимую оборону (имеет место при защите личности и прав
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или
государства от общественно опасного посягательства путем причинения вреда
посягающему лицу, если при этом не превышены пределы необходимой обороны, т. е. не было явного несоответствия защиты характеру и степени общественной
опасности посягательства) (ст. 37 УК РФ):
3) задержание лица, совершившего преступление (имеется в виду
необходимость доставить такое лицо органам власти и пресечь возможность
совершения им новых преступлений путем причинения ему вреда, если иными
средствами задержать его не представлялось возможным и не было допущено
превышения необходимых для этого мер) (ст. 38 УК РФ);
4) крайнюю необходимость (допустима в случаях устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность
не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено
превышения пределов крайней необходимости) (ст. 39 УК РФ):
5) физическое и психическое принуждение (имеется в виду причинение лицом
вреда под принуждением, если вследствие этого оно не могло руководить
своими действиями) (ст 40 УК РФ);
6) обоснованный риск (допустим в случаях причинения вреда охраняемым
законом интересам для достижения общественно полезной цели) (ст. 41 УК РФ);
7) исполнение приказа или распоряжения (имеется в виду причинение вреда
лицом, исполняющим обязательные для него предписания) (ст. 42 УК РФ);
8) малозначительность правонарушения, не представляющего общественной
опасности;
9) казус (случай)и т. д.
91. Правовые средства: понятие, признаки, виды
Правовые средства — это правовые явления, выражающиеся в инструментах
(установлениях) и деяниях (технологии), с помощью которых удовлетворяются
интересы субъектов права, обеспечивается достижение социально полезных
целей.
Общие признаки правовых средств:
1) выражают собой все обобщающие юридические способы обеспечения интересов
субъектов права, достижения поставленных целей (в чем проявляется
социальная ценность данных образований и в целом права); 2) отражают
информационно-энергетические качества и ресурсы права, что придает им
особую юридическую силу, направленную на преодоление препятствий, стоящих
на пути удовлетворения интересов участников правоотношений; 3) сочетаясь
определенным образом, выступают основными работающими частями (элементами)
действия права, МНР, правовых режимов (т.е. функциональной стороны права);
4) приводят к юридическим последствиям, конкретным результатам, той или
иной степени эффективности правового регулирования; 5) обеспечиваются
государством.
Классифицировать правовые средства можно по различным основаниям. В
зависимости от степени сложности их подразделяют на первичные
(элементарные) и комплексные (составные). Если к . первым относятся
простейшие и неделимые предписания — субъективные права и юридические
обязанности, поощрения и наказания, льготы и запреты и т.п., то ко вторым —
комбинированные,
По выполняемой роли они делятся регулятивные (дозволения) и охранительные
(меры защиты); по правового регулирования — на конституционные, административные, гражданские, уголовные и др.; по характеру — на
материально-правовые (рекомендации) и процессуальные (иск); по последствий
— на обычные (штраф) и исключительные (смертная казнь); по времени действия
— на постоянные и временные (премия); по виду правового регулирования —
^щцативные (установленные в нормах права запреты) и инди-НВные (акт
применения права, акт реализации прав и обязанностей); по информационно-
психологической направленности — стимулирующие (льготы) и ограничивающие
(приостановления)
92. Механизм правового регулирования:•I понятие и основные элементы
Механизм правового регулирования — это система юридических средств, организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления
препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права. Цель
механизма правового регулирования — обеспечить беспрепятственное движение
интересов субъектов к ценностям (содержательный признак). Механизм
правового регулирования — система различных по своей природе и функциям
юридических средств, позволяющих достигать его целей (формальный признак).
Потребность в различных юридических средствах, действующих в механизме
правового регулирования, определяется разным характером движения интересов
субъектов к ценностям, наличием многочисленных препятствий, стоящих на этом
пути. Можно выделить следующие элементы механизма правового ре-жирования:
1) норма права (в ней устанавливается модель удовлетворения интересов); 2)
юридический факт или фактический состав с таким решающим актом, как
организационно-исполнительный правоприменительный акт; 3) правоотношение
(нормативные требования здесь конкретизируются для соответствующих
субъектов); 4) акты реализации прав и обязанностей (действия субъектов в
форме соблюдения, исполнения и использования); 5) охранительный
правоприменительный акт (употребляется в случае правонарушения).
93. Правовые стимулы: понятие, признаки, виды
Правовой стимул — это правовое побуждение к законопослушному поведению, создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта режим
благоприятствования.
Общие признаки реализации правовых стимулов'. 1) они связаны с
благоприятными условиями для осуществления собственных интересов личности, так как выражаются в обещании либо предоставлении ценностей, а иногда в
отмене либо снижении | меры лишения ценностей (например, отмена или
снижение меры | наказания есть стимул); 2) сообщают о расширении объема
возможностей, свободы, ибо формами проявления правовых стимулов выступают
субъективные | права, законные интересы, льготы, поощрения; 3) обозначают
положительную правовую мотивацию 4) предполагают повышение позитивной
активности; 5) направлены на упорядоченное изменение общественных
отношений, выполняют функцию развития социальных связей. В этих признаках
заключается их необходимость и социальная ценность.
Виды правовых стимулов: 1) — в зависимости от элемента структуры нормы
права можно выделить юридический факт-стимул (гипотеза), субъективное
право, законный интерес, льготу (диспозиция), поощрение (санкция); 2) в
зависимости от предмета правового регулирования выделяют - конституционные, гражданские, экологические и другие стимулы; 3) в зависимости от объема
выделяют основные (субъективное право), частичные (законный интерес) и
дополнительные (льгота); 4) в зависимости от времени действия выделяют
постоянные (право на собственность) и временные (разовая премия) стимулы;
5) в зависимости от содержания выделяют материально-правовые (заработная
плата) и морально-правовые (благодарность) стимулы
94. Правовые ограничения: понятие, признаки, виды
Правовое ограничение — это правовое сдерживание противозаконной акции, создающее условия для охраны и защиты интересов контрсубъекта и
общественных интересов.
Общие признаки реализации правовых ограничений: 1) они связаны с
неблагоприятными условиями (угроза или лишение определенных ценностей) для
осуществления собственных интересов субъекта, ибо направлены на их
сдерживание и одновременно на удовлетворение интересов противостоящей
стороны и общественных интересов в охране и защите; 2) сообщают об
уменьшении объема возможностей, свободы, а значит, и прав личности, что
достигается с помощью обязанностей, запретов, наказаний и т. п.; 3)
обозначают собой отрицательную правовую мотивацию; 4) предполагают снижение
отрицательной активности; 5) направлены на защиту общественных отношений, выполняют функцию их охраны.
Виды правовых ограничений:
1) по элементу структуры нормы права можно выделить юридический факт- ограничение (гипотеза), юридическую обязанность, запрет, приостановление и пр. (диспозиция), наказание (санкция); 2) по предмету правового регулирования — конституционные, гражданские, экологические и т. п.;3) по объему — полные (ограничение дееспособности детей) и частичные (ограничение дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет); 4) по времени действия — постоянные (установленные законом избирательные ограничения) и временные (обозначенные в акте о чрезвычайном положении); 5) по содержанию — материально-правовые (лишение премии) и морально-правовые (выговор).
95. Соотношение поощрений и наказаний в праве
Правовое поощрение — это форма и мера юридического одобрения добровольного
заслуженного правомерного поведения, в результате которого субьект чем-то
вознаграждается.
'Правовое наказание — это форма и мера юридического осуждения (порицания)
виновного, противоправного поведения, в результате которого субъект в чем-
то обязательно ограничивается, чего-то лишается.
Общие признаки поощрений и наказаний:
1) они являются правовыми средствами воздействия на интересы ; 2) для них
установлены определенные процедуры применения —- формы поощрения и
наказания заранее известны и закреплены в соответствующих нормативных
актах, там же определен и круг лиц наделенных правом применять те или иные
меры поощрения и наказания; 3) обеспечиваются мерами государственной
защиты, гарантируются законом; 4) выступают одновременно в качестве
наиболее сильных обеспечивающих факторов реализации других правовых средств
(льгот субъективных прав, запретов, юридических обязанностей); 5) связаны с
благом, ценностями, хотя последствия этой связи будут зависеть от того, что
применяется — поощрение или наказание;6) для их наступления необходимо
кроме объективной стороны еще и определенное субъективное состояние лица, выразившееся либо в заслуге и подлежащее поощрению, либо в прямо
противоположной заслуге (вине) и подлежащее наказанию.
Различия между поощрением и наказанием: 1) если поощрение как заслуженная
мера призвана подкрепить положительное поведение, характеризующее
позитивные цели и мотивы субъекта, а также превосходящее обычные
требования, то наказание — тоже своеобразная заслуженная мера, выступающая
как средство защиты общества от правонарушений; 2) если меры поощрения
связаны с элементами взаимополезности с точки зрения общества и субъекта, то меры наказания — с элементами взаимовредности; 3) если поощрение — мера
одобрения, то наказание — мера осуждения, вызывающие соответственно у лица
положительные и отрицательные эмоции; 4) у них по-разному проявляется связь
с благом, ценностями: если при применении поощрения субъекту
предоставляется определенная ценность, то при наказании он лишается каких-
либо ценностей; 5) если в наказании заложены силы, подтягивающие, так
сказать, поведение личности до нормы, то в поощрении — силы, поднимающие
такое поведение выше нормы; 6) при соотношении поощрений и наказаний
ведущую роль отводят поощрениям, которые, создавая больше альтернатив
поведения, представляют собой более гибкое воздействие, чем наказание.
96. Эффективность правового регулирования.
Механизм правового регулирования — организационное воздействие правовых
средств, позволяющее в той или иной степени достигать поставленных целей, т. е. результативности. Как и любой иной управленческий процесс, правовое
регулирование стремится к оптимизации, к действенности правовой формы, в
наибольшей мере создающей режим благоприятствования для развития полезных
общественных отношений.
Эффективность правового регулирования — это соотношение между поставленной
перед ним целью и достигнутым результатом.
В современных условиях можно выделить следующие пути повышения
эффективности правового регулирования:
1) совершенствование правотворчества, в процессе которого в нормах права
(с учетом высокого уровня законодательной техники) наиболее полно
выражаются общественные интересы и те закономерности, в рамках которых они
будут действовать. Нужно создавать с помощью соответствующих юридических и
информационных средств такое положение, когда закон выгоднее соблюдать, чем
нарушать. Кроме того, важно усилить юридическую гарантированность правовых
средств, т. е. повысить уровень вероятности в достижении ценности и снизить
уровень вероятности в воспрепятствовании этому процессу;
2) совершенствование правоприменения "дополняет" действенность
нормативного регулирования. Если нормативная регламентация призвана
обеспечить стабильность и необходимое единообразие в регулировании
общественных отношений, ввести их в твердые рамки законности, то
правоприменение — учет конкретной обстановки, своеобразие каждой
юридической ситуации. Оптимальное сочетание правотворчества и
правоприменения придает гибкость и универсальность правовому регулированию, минимизирует сбои и остановки в действии права;
3) повышение уровня правовой культуры субъектов права также будет влиять
на качество правового регулирования, на процесс укрепления законности и
правопорядка.
Интересы человека — вот главный ориентир для совершенствования элементов
механизма правового регулирования. Выступая своего рода юридической
технологией удовлетворения данных интересов, механизм правового
регулирования должен быть социально ценным по своей природе, создавать
режим благоприятствования реализации законных стремлений личности, упрочению ее правового статуса.
97. Понятие и принципы законности
Законность — это соблюдение всеми субъектами права законов (законных
актов. Для законности необходимы две стороны: 1) наличие правовых, справедливых, научно обоснованных законосодержательная сторона); 2) их
выполнение, ибо только наличия даже самых совершенных tea будет
недостаточно (формальная сторона).
Принципы законности:1) единство законности (понимание и применение
нормативных »должно быть одинаковым на всей территории страны);2)
верховенство Конституции и закона (подчиненность Конституции и законам всех
иных нормативных и индивидуальных прав актов; издание каким бы то ни было
органом правового акта, противоречащего закону, есть нарушение законности);
3) гарантированность прав и свобод человека и гражданина ( с одной стороны, без законности права и свободы гражданина не могут быть реализованы, ибо
законность служит их важнейшей гарантией; с другой стороны, сами права и
свободы, их наличие и осуществление являются показателем состояния
законности и демократии в обществе); 4) связь законности с культурой (от
культурного уровня общества, должностных лиц зависит состояние законности;
и наоборот, состояние законодательства является одним из существенных
условий показателей культурного уровня общества); 6) связь законности с
целесообразностью (Законность есть высшая целесообразность).7) принцип
презумпции невиновности закреплен в Конституции РФ
98. Гарантии законности: понятие и виды
Гарантии законности — это средства и условия, обеспечивающие соблюдение
законов и подзаконных актов, беспрепятственное осуществление прав граждан и
интересов общества и государства.
Выделяют следующие виды гарантий законности: 1) социально-экономические
(это степень экономического развития общества, уровень его благосостояния, многообразие форм собственности, экономическая свобода и т.п.); 2)
политические (это степень демократизма конституционного строя, политической
системы общества, политический плюрализм, многопартийность, разделение
властей и т.п.); 3) организационные (это деятельность специальных органов, контролирующих соблюдение законов и подзаконных актов, — прокуратуры, суда, милиции и т.д.); 4) общественные (это сложившийся в стране комплекс
профилактических и иных мер, применяемых общественностью в целях борьбы с
нарушениями законодательства); 5) идеологические (это степень развития
правосознания, распространения среди граждан юридических знаний, уважения к
требованиям права, уровень нравственного воспитания в обществе); 6)
специально-юридические (способы и средства, установленные в действующем
законодательстве с целью предупреждения, устранения и пресечения нарушений
правовых требований). К специально-юридическим гарантиям, в частности, относятся установленные в законодательстве специальные принципы (например, презумпции невиновности), институты (возбуждения уголовного дела), процедура (порядок рассмотрения уголовных и гражданских дел), средства
поощрений и наказаний и т.п.).
99. Понятие правопорядка. Соотношение законности, правопорядка и
демократии
Правопорядок представляет собой систему общественных отношений, в которых
поведение субъектов является правомерным; это состояние урегулированности
социальных связей'. Особенности правопорядка;1) он запланирован в нормах
права;2) возникает в результате реализации данных норм;3) обеспечивается
государством;4) создает условия для организованности общественных отноше-, делает человека более свободным, облегчает жизнь;5) выступает итогом
законности.
Следует различать понятия «правопорядок» и «общественный порядок». Второе
понятие более широкое, включает в качестве ядра первое понятие.
Общественный порядок — это состояние упорядоченности общественных
отношений, которое достигается с помощью не только правовых норм и их
соблюдения (законности), но и других социальных норм и их соблюдения
(дисциплины).
Законность, правопорядок и демократия соотносятся следующим образом:
— с одной стороны, подлинная демократия невозможна без законности и
правопорядка, без которых первая превращается в хаос различные
злоупотребления;
— с другой стороны, законность и правопорядок не будут социально ценными
(т.е. не будут приносить людям пользу) без демократических механизмов, институтов и норм, с помощью которых можно легитимно изменять нормативную
базу законности и правопорядка, без чего невозможно их эффективное
утверждение в общественной жизни.
Укреплению законности и правопорядка способствуют такие проявления
демократии, как демократическое содержание законодательства, контроль
общественности за реализацией законов и т.п.; в свою очередь, законность и правопорядок могут способствовать развитию и
укреплению демократии.
100. Понятие и виды дисциплины. Ее соотношение с законностью, правопорядком и общественным порядком
Дисциплина — это определенные требования к поведению людей, отвечающие
сложившимся в обществе социальным нормам.
Дисциплина — понятие, связанное прежде всего с деятельностью, с
поведением. В нем отражаются, во-первых, определенные требования общества к
индивидам и коллективам и, во-вторых, социальная оценка человеческого
поведения с точки зрения его соответствия интересам общества, его
правомерности, а также внутренней культуры.
Дисциплина выступает необходимым средством против дезорганизации в ее
различных формах и степенях.
Выделяют следующие виды дисциплины: Государственная — это вид дисциплины, связанный с выполнением требований, предъявляемых к государственным
служащим; Трудовая — это форма общественной связи людей в процессе
обязательным подчинением его участников определенному порядку; Воинская —
соблюдение военнослужащим правил, установленных законами, уставами, приказами; Договорная — соблюдение субъектами обязательств, предусматриваемых в хозяйственных договорах; Финансовая — соблюдение
субъектами бюджетных, налоговых финансовых предписаний; Технонологическая —
соблюдение субъектами в процессе производства предписаний соответствующих
технологий и т.п. 'Законность более узкое понятие, чем дисциплина, ибо если
первая включает соблюдение лишь правовых норм, то второе — соблюдение тех
социальных норм, включая правовые, нравственные, где результатом законности
выступает правопорядок, то результатом дисциплины — порядок общественный.
Скачали данный реферат: Zubok, Cyrkunov, Кирдань, Lipov, Al'fred, Подмазко, Holostyh, Косоруков.
Последние просмотренные рефераты на тему: болезни реферат, реферат витамины, скачать бесплатно шпоры, курсовая работа по предприятию.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3