Субъективная сторона преступления
Категория реферата: Рефераты по уголовному праву и процессу
Теги реферата: курение реферат, реферат методы
Добавил(а) на сайт: Jana.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата
Реальная основа для существования преступлений с двумя формами вины заложена в своеобразной законодательной конструкции отдельных составов преступлений. Это своеобразие состоит в том, что законодатель как бы сливает в один состав, т.е. юридически объединяет, два самостоятельных преступления, одно из которых является умышленным, а другое — неосторожным, причем оба могут существовать самостоятельно, но в сочетании друг с другом образуют качественно иное преступление со специфическим субъективным содержанием. Составляющие части такого преступления обычно посягают на различные непосредственные объекты, но могут посягать и на один (например, незаконное производство аборта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей). При этом важно иметь в виду, что каждая из составляющих частей не утрачивает своего преступного характера и при раздельном существовании.
Таким образом, субъективные особенности подобных преступлений
производны от специфической конструкции объективной стороны:
сосуществование двух различных форм вины в одном преступлении обусловлено
наличием двух самостоятельных предметов виновного отношения субъекта —
умысел (прямой или косвенный) является субъективным признаком основного
состава преступления, а неосторожность (в виде легкомыслия или небрежности)
характеризует психическое отношение к последствиям, играющим роль
квалифицирующего признака. При этом каждая из форм вины, сочетающихся в
одном преступлении, полностью сохраняет свое качественное своеобразие.
Именно поэтому подобные преступления характеризуются в законе как
совершаемые с двумя формами вины.
Преступлений с двумя формами вины в уголовном законодательстве немного, и все они сконструированы по одному из следующих двух типов.
Первый тип образуют преступления с двумя указанными в законе и имеющими неодинаковое юридическое значение последствиями. Речь идет о квалифицированных видах преступлений, основной состав которых является материальным, а в роли квалифицирующего признака выступает более тяжкое последствие, чем последствие, являющееся обязательным признаком основного состава. Характерно, что квалифицирующее последствие, как правило, заключается в причинении вреда другому, а не тому непосредственному объекту, на который посягает основной вид данного преступления. Так, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть первая ст. 111 УК) имеет объектом здоровье человека, но если оно сопряжено с неосторожным причинением смерти потерпевшего (часть четвертая ст. 111 УК), то объектом этого неосторожного посягательства становится жизнь. Это, а также другие преступления подобной конструкции (например, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия (часть вторая ст. 167 УК) характеризуются умышленным причинением обязательного последствия и неосторожным отношением к более тяжкому последствию, которому законодатель отвел роль квалифицирующего признака.
Второй тип преступлений с двумя формами вины характеризуется неоднородным психическим отношением к действию или бездействию, являющемуся преступным независимо от последствий, и к квалифицирующему последствию. При этом квалифицирующее последствие состоит в причинении вреда, как правило, дополнительному объекту, а не тому, который поставлен под уголовно-правовую охрану нормой, формулирующей основной состав данного преступления. К этому типу относятся квалифицированные виды преступлений, основной состав которых является формальным, а квалифицированный состав включает определенные тяжкие последствия. Эти последствия могут указываться в диспозиции в конкретной форме (смерть потерпевшей при незаконном производстве аборта — часть третья ст. 124 УК, смерть человека при угоне судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава — часть четвертая ст. 208 УК.) либо оцениваться с точки зрения тяжести (тяжкие последствия). В составах подобного типа умышленное совершение преступного действия (бездействия) сочетается с неосторожным отношением к квалифицирующему последствию.
Подводя итог рассмотрению вопроса о преступлениях с двумя формами вины, можно сделать следующие выводы: а) они характеризуются сочетанием двух различных форм вины, т.е. умысла и неосторожности (сочетание прямого умысла с косвенным или легкомыслия с небрежностью не образует двух форм вины); б) эти формы вины устанавливаются по отношению к различным юридически значимым признакам общественно опасного деяния; в) в преступлениях с двумя формами вины неосторожным может быть отношение только к квалифицирующим последствиям, а значит, г) две формы вины могут существовать только в квалифицированных составах преступлений; д) преступления с двумя формами вины в целом, как это указано в законе, относятся к умышленным, что определяется умышленной формой вины в основном составе преступления.
Исследование субъективного содержания преступлений с двумя формами вины
необходимо для отграничения таких преступлений, с одной стороны, от
умышленных, а с другой — от неосторожных преступлений, сходных по
объективным признакам. Так, если вследствие тяжкого вреда здоровью, который
был причинен умышленно, наступила смерть потерпевшего, которая также
охватывается умыслом виновного (хотя бы косвенным), деяние характеризуется
единой формой вины и квалифицируется как умышленное убийство. И наоборот, если при неосторожном лишении жизни не установлено умысла на причинение
тяжкого вреда здоровью, то нет и двух форм вины, а деяние следует
квалифицировать как причинение смерти по неосторожности. И лишь сочетание
умысла на причинение тяжкого вреда здоровью с неосторожностью в отношении
наступившей смерти позволяет квалифицировать деяние по части четвертой ст.
111 УК.
Мотив, цель преступления и эмоциональное состояние, как признаки субъективной стороны преступления и их уголовно-правовое значение.
Согласно психологической теории вины каждое общественно опасное и противоправное действие (бездействие) вменяемого человека считается волевым и сознательным. Всякое волевое и сознательное деяние мотивированно и целенаправленно, т. е. совершается по определенному мотиву и для достижения конкретных целей.
Мотивация и целеполагание лица раскрывают то, ради чего оно в ущерб интересам других лиц, общества и государства совершает общественно опасное и уголовно-наказуемое деяние.
Мотивы и цели не являются обязательными признаками вины, но именно через них открывается психологическая суть внутреннего отношения виновного к деянию. От их точного установления зависит практическая реализация принципа вины.
В зависимости от степени "охвата" юридически значимых действий
(бездействия) и наступивших последствий мотивами и целями субъекта при
одной и той же объективной стороне могут быть разными формы его вины.
Смерть человеку, наступившая от выстрела из ружья, в зависимости от
конкретного содержания мотивов и целей стрелявшего лица, может быть
причинена умышленно или неосторожно, а может быть и невиновно.
Субъективное (внутреннее, психическое) отношение лица к совершаемому им общественно опасному и уголовно-противоправному деянию, адекватно отражая основную суть его виновности, в своем конкретном выражении может быть многогранным. Поэтому УК ограничивает данное отношение лишь двумя формами: умыслом и неосторожностью, для которых вина в целом является родовым понятием.
Психологическая концепция вины требует от суда (прокурора, следователя) устанавливать действительное субъективное отношение лица к содеянному, а не определять его виновность по своему внутреннему убеждению в виде морального упрека, основанного на отрицательной общественной оценке личности и ее деяния. Наличие четко разработанных в законе форм вины не допускает расширительного и произвольного толкования субъективного отношения, сужая его до нормативно установленных инструментальных форм.
Психологическое понимание вины, ограниченное законодательно определенными формами умысла и неосторожности, представляет собой серьезную преграду для объективного вменения, в связи с чем любая фактическая, но невиновная причастность к деянию, какие бы тяжкие последствия оно не причинило, не может рассматриваться как совершение преступления и служить основанием для привлечения к уголовной ответственности.
Согласно ст. 24 виновным в совершении преступления может быть признано только то лицо, которое совершило общественно опасное и уголовно- противоправное деяние умышленно или неосторожно.
Каждая форма вины имеет определенное значение для квалификации деяний, индивидуализации наказания виновных, освобождения от уголовной ответственности и т. д. Поэтому они четко разграничены между собой прежде всего нормативно.
В прежнем УК формы вины многих составов преступлений законодательно не определялись. Это требовало доктринального и судебного толкования, нередко приводивших к судебным ошибкам.
Законодатель, как правило, включает относительно постоянные
характеристики потерпевшего в содержание объекта преступления. С одной
стороны, это физические свойства личности (мужчина, женщина, несовершеннолетний, малолетний и т.д.), а с другой - свойства социальные
(представитель власти, государственный или общественный деятель, гражданин, потребитель, должностное лицо и т.д.). Отдельные поступки, поведение
потерпевшего характеризуют обстановку совершения преступления, т.е. его
объективную сторону. При этом УК признает социально значимым правомерное и
неправомерное поведение потерпевшего, которое причинно связано с
преступлением и может выступать в роли повода или провокации к его
совершению.
Включение законодателем обстоятельств, характеризующих личность потерпевшего, в составы отдельных преступлений показывает, что эти обстоятельства важны для уголовно-правовой квалификации содеянного, но их переоценка либо недооценка ведет к негативным явлениям в судебной практике, как это имело место в следующем примере.
Г., увидев, что его жена спит на одной кровати с Х., на почве ревности
ударом ножа убил его, а затем нанес жене несколько ударов в том числе
бутылкой по голове, причинив легкие телесные повреждения без расстройства
здоровья. Судом первой инстанции Г. осужден по п."и" ст.102, ч.2 ст.112 УК
РСФСР. При квалификации содеянного суд не оценил должным образом поведение
потерпевших, посчитав, что Г. подозревал и ранее жену в неверности и для
него такое поведение жены и спавшего в ее постели X. не было неожиданным, а
поэтому не могло вызвать у него внезапно возникшего сильного душевного
волнения. Это утверждение в приговоре Президиум Верховного Суда РФ
обоснованно отверг, признав такое поведение потерпевшего тяжким
оскорблением для виновного, вызвавшим у него внезапно возникшее сильное
душевное волнение (см.: Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1990. N 11. С.4).
Свойства личности и поведение потерпевшего не могут влиять на
квалификацию содеянного и индивидуализацию наказания, если они не нашли
отражение (не могли отразиться) в сознании виновного. Так, Пленум
Верховного Суда РФ в постановлении N 4 от 22 апреля 1992 г. "О судебной
практике по делам об изнасиловании" отметил, что изнасилование следует
признать совершенным с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если виновный сознавал, что она находится в таком состоянии. Говоря о
свойствах, относящихся к возрасту потерпевшей, Пленум подчеркивает, что по
чч.3 и 4 ст.117 УК РСФСР квалификация содеянного возможна лишь в случаях, когда виновный знал или допускал, что совершает насильственный половой акт
с несовершеннолетней или малолетней. К сожалению, это требование закона
иногда игнорируется судебными органами.
Подчеркивая важность тщательного выяснения обстоятельств, характеризующих личность и поведение потерпевшего в отдельных преступлениях для квалификации общественно опасного деяния, назначения и индивидуализации наказания виновному, руководящие судебные органы страны в своих постановлениях рекомендовали судебно-следственным органам уделять серьезное внимание этим вопросам по делам об уголовной ответственности за действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений, об умышленном убийстве, нарушении правил охраны труда, хулиганстве, автотранспортных преступлениях и т.д. Однако, несмотря на это, упущения в судебной практике по делам, где личность и поведение потерпевшего имеют уголовно-правовое значение, нередки. Анализ судебной практики в период с 1989 по 1995 год показывает, что в 89 случаях ошибки при квалификации и назначении наказания допускались судебными органами в связи с неверной оценкой данных о потерпевшем в объекте преступления, в объективной стороне преступления либо неверной оценкой их отражения в сознании виновного.
Требование учета данных о потерпевшем, относящихся к его личности и
поведению при назначении наказания, нашло отражение и в обстоятельствах, смягчающих и отягчающих ответственность, предусмотренных ст.ст.38, 39 УК
РСФСР. Однако, как показывает изучение местной судебной практики, здесь
существует определенное недопонимание учета данных о потерпевшем при
назначении наказания.
Так, суды, рассматривая уголовные дела, признавали в качестве
обстоятельств, смягчающих ответственность виновного, свойства личности, особенности поведения потерпевшего, которые не относятся к юридически
значимым характеристикам общественно опасного деяния, например, такие, как:
"потерпевший К. характеризуется как добрый человек, но склонный к
злоупотреблению алкоголем", "потерпевшие X. и С. характеризуются в основном
положительно, однако злоупотребляли спиртным"; "потерпевший Т. положительно
характеризуется, отличается общительным и доверительным характером, является примерным семьянином, награжден за труд орденом". Такое
направление судебной практики нельзя признать правильным. Данные о личности
и поведении потерпевшего могут влиять на индивидуализацию наказания в
случаях, когда они связаны с объектом преступного посягательства, с
объективной стороной преступления либо были одним из условий совершенного
преступления.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: культура шпори, мировая экономика, качество реферат.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата